Раздел имущества после развода: как происходит?

Как делится имущество при разводе

Кому чайник, а кому — машина

Если совместно нажитое имущество не разделить за 3 года, оно навсегда останется в общей собственности бывших супругов.

Но это не единственная проблема, с которой можно столкнуться при разделе имущества. Например, сложно доказать, что квартира или дом не общие и их не нужно делить пополам, если кто-то в браке потратил на покупку личные деньги.

Я юрист, и у меня спрашивают, как поделить построенный в браке дом или как при разводе не отдавать жене машину, если работал только муж. В статье я расскажу, что бывшие супруги могут поделить, а что останется их личной собственностью, как поделить все мирно или через суд и как обжаловать судебное решение о разделе, если оно нарушает ваши права.

Что вы узнаете

  • Законодательство
  • Нужно ли делить имущество
  • Cовместно нажитое имущество
  • Личное имущество
  • Что и как делится при разводе
  • Особенности раздела при наличии детей
  • Способы раздела имущества
  • Как оценивается имущество при разводе
  • Как разделить имущество мирным путем
  • Как разделить имущество через суд
  • Расходы на раздел имущества
  • Как обжаловать судебное решение
  • Как наложить арест
  • Что делать, если прошло 3 года после развода
  • Как делить имущество, оформленное на другого человека
  • Как оформить отказ от имущества при разводе
  • Как избежать раздела имущества при разводе

Законодательство

Правила раздела имущества при разводе закреплены в третьем разделе семейного кодекса. Там сказано, что по умолчанию все имущество, что приобретено супругами в браке, общее и делится поровну — независимо от того, на чье имя оно записано.

Исключение: если один супруг получил что-то в подарок, по наследству или в результате приватизации, то это его личная собственность, которая при разводе не делится. И если супруг заплатил за что-то добрачными деньгами или деньгами от продажи полученного безвозмездно имущества, то это тоже неделимое имущество.

Также супруги могут заключить брачный договор и прописать в нем другие правила.

Еще на случай раздела имущества при разводе пригодится глава 16 гражданского кодекса — об общей собственности и о том, как ею пользоваться и разделить. А о нюансах бракоразводного процесса можно прочесть в постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 № 15.

Нужно ли делить имущество

Делить имущество — это право, а не обязанность бывших супругов. Например, если за время брака вы покупали только недорогие бытовые приборы и можете договориться, кто заберет чайник, а кто микроволновку, то составлять какие-либо документы о разделе имущества или идти в суд не нужно. Но если вы много лет прожили вместе и хотите официально определить, кому достанется дом, а кому — машина, придется делить имущество официально.

Что будет, если не делить имущество при разводе. Много лет действовала практика, что если в течение трех лет после развода бывшие супруги не поделили имущество, значит, они договорились о сохранении фактического порядка дел. То есть если жена после развода увезла диван, а муж не попросил половину денег за него, то через три года этот диван полностью принадлежит жене. Или если муж в период брака стал титульным собственником квартиры — то есть владельцем по документам, а жена в течение трех лет не пошла в суд признавать свое право на половину жилья, то позже она уже ничего не сможет требовать и все достанется мужу.

В последние годы судебная практика поменялась: теперь неподеленное в трехлетний срок приобретенное в браке имущество навсегда остается общей совместной собственностью. На самом деле по закону всегда было так, и пленум Верховного суда РФ еще в 1998 году так постановил, но почему-то раньше правовые нормы толковались наоборот.

Например, женщине из Санкт-Петербурга пришлось два года доказывать, что купленная в браке машина осталась в совместной собственности, а не перешла единолично к мужу, раз ее вовремя не поделили в суде. Дело попало в Верховный суд, и только там судьи вспомнили про старые разъяснения относительно имущества, которое не разделили.

Спустя несколько лет тот же вопрос подняли бывшие супруги из Московской области. В браке две квартиры записали на жену, а через четыре года муж потребовал отдать ему одну из квартир. И снова только Верховный суд подтвердил, что все не поделенное при разводе остается общим.

При этом чем больше времени пройдет с момента развода, тем больше сил придется потратить на судебный спор, если возникнут разногласия об использовании общего имущества. А в случае с машиной, например, может оказаться нечего делить.

Читайте также:  Как снять с регистрации человека, который отказался от приватизации?

Раздел имущества после развода: как происходит?

Фото: Александр Петросян / Коммерсантъ | купить фото

Раздел имущества супругов при разводе в 2021 году

Как делится собственность при разводе, в каких ситуациях принято отдавать приоритет одному из супругов и другая актуальная информация по данному вопросу — в материале “Ъ”.

Что такое общая собственность супругов

При разделе совместно нажитого имущества доли супругов признаются равными, согласно ст. 39 Семейного кодекса (СК) РФ. Но суд в некоторых случаях может отступить от этого правила. В соответствии со ст. 37 СК РФ имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака каждая из сторон вкладывалась в увеличение стоимости этого имущества.

К совместному же имуществу, которое делится между супругами после развода пополам, относятся:

— доходы, которые были получены от какой-либо деятельности;

— пособия без целевого назначения;

Например, если супруги приобрели в браке на свои средства недвижимость, то, независимо от того, кем внесены денежные средства и на чье имя она записана, доли признаются равными. Иные способы урегулирования этого вопроса могут быть прописаны в брачном договоре.

Есть виды активов и пассивов, права на которые при разводе признаются только за одним супругом. Согласно ч. 1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее мужу или жене до вступления в брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. Также не может быть поделено:

— имущество, имеющее профессиональную направленность;

— имущество, которое один супруг приобрел полностью на свои деньги во время брака;

— личные вещи для индивидуального предназначения;

— денежные средства, которые были получены в качестве возмещения вреда одним супругом в период брачного союза.

Процедура раздела имущества

Семейный кодекс России предусматривает раздел имущества супругов при расторжении брака в досудебном порядке. По обоюдному согласию муж и жена еще в браке могут договориться о разделе совместно нажитого имущества. Основной целью переговоров между ними является соглашение, учитывающее интересы каждой из сторон и исключающее неопределенности по основным вопросам. Успешно проведенные и юридически грамотно оформленные переговоры позволят сэкономить на оплате судебных издержек, услуг адвокатов и прочих расходах.

В процессе раздела имущества следует учитывать, что судебное решение может существенно отличаться от ожиданий разводящихся супругов. Суд имеет на это достаточно полномочий.

Не всегда во время бракоразводного процесса удается достигнуть обоюдного согласия, особенно если нужно учитывать интересы не только супругов, но и детей. В таком случае подается исковое заявление о разделе имущества через суд. Дело рассматривается в течение трех лет после развода.

Интересы одного из супругов ставятся в приоритет судом, если:

— супруг бездумно расходовал совместно нажитое имущество;

— супруг не имеет дохода (только если причины уважительные, например из-за здоровья).

Для разделения имущества через суд необходимо следовать подобной схеме:

— необходимо с точностью до мелочей определить весь состав имущества. Желательно составить опись вещей. При этом нужно указать год покупки и цену предмета;

— далее нужно подготовить документы для суда. Их перечень можно узнать у любого юриста или в самом суде;

— потребуется заполнить исковое заявление, подтверждающее раздел имущества. Образец заполнения заявления также можно узнать у юриста или в суде;

— после этого остается только подать заявление в суд и принять участие в судебном процессе, где будет получено решение по делу.

Соглашение о разделе имущества супругов

Значительно облегчить процесс раздела имущества может составление нотариального соглашения между разводящимися. Оно помогает определить доли жены и мужа в совместно нажитом имуществе на взаимовыгодных условиях.

Важно! Необходимо заверить договор у нотариуса. Без этого документ не имеет законной силы. Причем в таком документе должны быть решены все вопросы, касающиеся имущества, иначе нотариус не заверит данный документ и он не будет иметь достаточной значимости в ходе процесса.

После того как супруги обсудили детали раздела имущества, им необходимо посетить нотариуса со следующим пакетом документов:

— все товарные и кассовые чеки;

— документы, подтверждающие право собственности;

— свидетельства о регистрации права собственности;

— ПТС (если речь идет об автомобиле) и прочие документы;

— паспорта мужа и жены.

Стоимость нотариальной услуги по заключению добровольного соглашения о разделе имущества составляет 0,5% от оцененного имущества + 5 тыс. руб. с правом перехода собственности или 10 тыс. руб. без права перехода собственности.

Читайте также:  Как узнать год постройки дома?

Документ соглашения не стоит подготавливать самостоятельно. Он составляется нотариусом на специальном бланке, от супругов требуется только представить свои пожелания относительно последующего владения имуществом.

Мирное соглашение как досудебный этап раздела имущества

В процессе проведения переговоров договаривающиеся стороны идут на компромиссы, позволяющие составить окончательное соглашение о разделе совместно нажитого имущества, брачного контракта и т. п. О таком разделе имущества можно договориться в браке.

В случаях, когда мирного досудебного соглашения достигнуть не удается, необходимо подать иск о разделе имущества.

Однако и в таких случаях работа над досудебным соглашением может принести существенную пользу. Сама инициатива их проведения характеризует договаривающиеся стороны с лучшей стороны, что в суде может стать дополнительным аргументом в пользу каждой из сторон. Сам документ, даже не подписанный супругами, покажет суду истинные мотивы сторон имущественного спора. Это поможет судье принять верное решение при разделе совместно нажитого имущества. Кроме того, текст соглашения может стать подтверждением наличия имущества.

Мирное соглашение может заключаться по ходу бракоразводного процесса во время судебных слушаний. Судья нередко выступает в роли миротворца и помогает разводящимся прийти к взаимовыгодному компромиссу.

Сроки раздела имущества

Для раздела семейного имущества с даты расторжения брачных уз закон устанавливает срок в три года. Однако постановлением пленума Верховного суда от 5 ноября 1998 года были даны разъяснения о том, что смысл этой статьи не следует понимать буквально и отсчет срока раздела имущества следует начинать с даты, когда одному из супругов было отказано в доступе к совместной собственности. То есть, если один из супругов пользуется квартирой по согласию второго, отсчет срока исковой давности не начинается.

По истечении трех лет собственник имущества получает право распоряжаться им по собственному усмотрению, и оно разделу уже не подлежит. Гражданка или гражданин, получив требование о разделе имущества, может обратиться в суд с просьбой о применении последствий, наступающих после истечения срока исковой давности по этому требованию. Суд в этом случае обязан вынести отказное решение о разделе имущества супругов.

Действие срока исковой давности может быть приостановлено на период действия форс-мажора. Но, согласно российскому законодательству, для этого после его окончания требуется в обязательном порядке подать соответствующее исковое заявление.

«Сроки подачи заявления на раздел имущества довольно размыты — например, подобные процессы происходят и через десять лет после развода»,— говорит юрист, специалист по бракоразводным процессам Маргарита Полякова.

Грядущие изменения в законодательство

В июле 2020 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который избавляет разводящихся от судебных процессов по разделу имущества. По задумке авторов документа все будет делиться сразу и один раз. В законопроекте уточняется вопрос, что считать совместно нажитым имуществом. Он также предлагает закрепить в СК, что общее имущество супругов представляет собой цельный комплекс, а не набор отдельных объектов. До начала процесса по разделу суд должен будет определить размер общего имущества, а потом установить размер доли каждого.

Кроме того, инициатива прописывает, как распределить между супругами долги, если кто-то из них набрал кредитов. Если непосильная задолженность стала общей, появится возможность процедуры семейного банкротства. Разводиться можно будет в рассрочку, то есть, например, тот из супругов, кто останется жить в большом, теперь уже бывшем семейном доме, выплатит другому компенсацию, но не сразу, а постепенно.

Также законопроект предусматривает почти автоматический порядок включения в ЕГРН сведений о принадлежности недвижимости одновременно обоим супругам. Регистратора обяжут в порядке межведомственного информационного взаимодействия запрашивать информацию о наличии или отсутствии брака у всех граждан, которые обращаются за регистрацией права собственности.

«В 2021 году подходы и практика раздела имущества существенно не изменились. Но все актуальнее становится вопрос и о совместных долгах. К сожалению, закон до сих пор не дает точных регулирующих норм в этом случае. Юристы ориентируются на практику, установленную Верховным судом»,— говорит юрист Маргарита Полякова.

Развод с разделом имущества: инструкция для новичков

Содержание:

Распад семьи – всегда неприятная вещь в жизни человека, но если все-таки дело дошло до развода, то подойти к этому нужно максимально грамотно, с чем мы и поможем вам в этой статье.

Заявление на развод – как правильно подать.

Любое разбирательство начинается с подготовки документов. Что вам понадобится:

  • ИНН;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • свидетельство о вступлении в брак;
  • документ, подтверждающий наличие общих малолетних детей.

Теперь рассмотрим варианты решения вопроса:

    малолетних детей нет, имущество делить не нужно, к согласию пришли обоюдно.

По прибытию в ЗАГС, вам выдадут бланк заявления (форма № 8), который будет доступен ниже для скачивания. Все графы, кроме национальности (заполняется по желанию), должны быть заполнены. Также, к бланку прикладывается паспорт каждого супруга, подтверждение оплаты госпошлины и свидетельство о заключении брака. Прекращение брака происходит через тридцать дней. В течение этого месяца любая сторона может передумать и забрать заявление, отказавшись от развода;

В подобном случае, заявление заполняется по форме № 9. Процедура проходит так же, как описано выше, но помимо основных документов, нужно приложить подтверждение о недееспособности лица, его пропаже, или приговор из суда. Пример бланка будет приложен ниже и доступен для скачивания.

Также, развод по инициативе одного супруга возможен, если уже решено кем и где будут воспитываться несовершеннолетние дети, а вопросы об имуществе и алиментах решены добровольно. Дело может рассматриваться в мировом суде, если стоимость имущества не больше 20 тыс. рублей.

В заявлении должно содержаться:

  • ФИО и место пребывания супругов;
  • где и когда заключили брак;
  • согласие ответчика на развод (если сторона не избегает ЗАГСа);
  • сведения об общих малолетних детях и месте, где они далее будут проживать;
  • просьба о разводе с подробным описанием всех аспектов (причина, алименты, совместное имущество.)
Читайте также:  Внесение изменений в кадастровый паспорт объекта недвижимости

К вышеуказанному заявлению прикладывается приложение, которое должно содержать:

  • документ, подтверждающий действительность союза;
  • документ, подтверждающий рождение общих малолетних детей;
  • справки о доходах;
  • список совместно нажитого имущества;
  • копия искового заявления и подтверждение оплаты госпошлины.

Подобные дела рассматриваются в течение месяца.

Заявления такого же типа рассматривают районные и городские суды, если супруги не достигли соглашения о проживания несовершеннолетних детей, алиментах и/или распределении имущества, стоимость которого больше 20 тыс. рублей.

Само заявление не отличается от иска в мировой суд, заполняется и составляется точно так же, как выше. Рассматривать его будут не более 2-х месяцев с момента подачи. Иногда срок может быть увеличен до 3-х месяцев.

По закону, муж не может развестись с женой при беременности и в последующие 12 месяцев.

Госпошлина при разводе – рассчитываем самостоятельно.

На расчет госпошлины влияют такие факторы, как:

  • согласны ли обе стороны, есть у вас малолетние дети, или нет;
  • как подается заявление: через ЗАГС или суд;
  • кем подается заявление: одним супругом, или двумя;
  • в каком порядке будет решено распределение общего имущества.
  1. В случае согласия обеих сторон и развода в ЗАГСе при соблюдении условий (малолетних детей нет, имущество делить не нужно, к согласию пришли обоюдно), стоимость составит 650 рублей с каждого супруга.
  1. В случае развода через суд, госпошлина оплачивается дважды: за подачу заявления и за оформление развода в ЗАГСе после решения суда. Стоить это будет 600 и 650 рублей с каждого соответственно. Если один из супругов нетрудоспособен, признан пропавшим или лишен свободы сроком от 3-х лет, то стоимость госпошлины составит 350 рублей с одной стороны.
  2. В случае развода с разделением имущества минимальный размер за заявление равен 400 рублям (при имуществе Понравилась статья? Поделитесь!

    11 вопросов о наследовании

    Мать-пенсионер составила завещание на квартиру сыну, но помимо сына у нее есть еще и дочь. Имеет ли дочь какие-либо права наследования после смерти матери.

    При условии, что квартира принадлежит только матери целиком, она приобреталась ей не в браке и отсутствуют лица имеющие право на обязательную долю в наследстве, квартира отойдет указанному наследнику целиком. Если будет составлено новое завещание, то оно отменит предыдущее. Если будет составлен при жизни вашей матери договор дарения данной квартиры другому лицу, то к моменту открытия наследства квартира не войдет в наследуемое имущество. Иными словами, если после составления завещания на сына будет составлено другое завещание или квартира будет подарена другому лицу, сын не получит ее в качестве наследства.

    Моя бабушка – хозяйка собственного дома, прописана там одна. Она бы хотела, чтобы после ее смерти эта недвижимость перешла в наследство всем детям в равных долях (их четверо). Дело в том, что один из детей проживал не на территории РФ, а сейчас хочет оформить Российское гражданство и соответственно прописаться в этом доме. Какие права будут иметь оставшиеся члены семьи после такой процедуры? И если это приведет к тому, что наследство будет распределено не в равных долях, можно ли написать завещание о разделении собственности поровну? Как это правильно сделать с юридической точки зрения?

    Необходимо пойти к нотариусу и составить завещание, в котором указать круг наследников и имущество, которое им завещается. Наличие регистрации одного из наследников в доме никакого значения не имеет. При этом необходимо учитывать, что если в результате составления завещания будут лишены наследства наследники первой очереди (дети, супруг, родители), которые являются нетрудоспособными, то в соответствии со ст.1149 Гражданского кодекса РФ они имеют право на обязательную долю в наследстве, которая составляет не менее половины доли, которая бы причиталась бы нетрудоспособному наследнику, если бы не было завещания.

    Как распределяется имущество после смерти супруга, жена получает 50%, а дочь и сын по 25% от всего имущества?

    Если нет завещания, то наследники первой очереди наследуют в равных долях имущество, принадлежавшее наследодателю. Но если все это имущество было куплено в браке, то супруг вправе требовать выделения своей супружеской доли. В этом случае доли распределяются так: супруг – 2/3, дочь и сын – по 1/6.

    В декабре 2006 года умер мой отец. Он жил в другом городе, и был единственным собственником своей квартиры. В январе 2005 года отец перенёс инсульт и пролежал в госпитале 2,5 месяца. А в июне 2005 года он написал завещание на мою племянницу, его внучку (родители которой уже давно умерли). Племянница-внучка проживала с моим отцом, ухаживала за ним и за квартирой, но на иждивении у неё он не был. Могу ли я оспорить завещание, признав отца недееспособным в момент написания завещания? Ведь на момент написания завещания не прошло полгода с инсульта. И кого указать ответчиком в исковом заявлении: племянницу-внучку или нотариуса, заверившего завещание?

    Оспорить можете, и для этого не нужно (это просто невозможно) признавать умершего недееспособным. А на вопрос был ли отец на день оформления завещания способен осознавать свои действия и руководить ими ответ даст судебно-психиатрическая экспертиза, которая будет основываться на медицинских документах и показаниях свидетелей (лечащих врачей). Вполне возможно, что Ваш отец через несколько месяцев после инсульта отдавал отчет своим действиям. Ответчиком указывается племянница, а нотариус – третьим лицом. Настоятельно не советую вести это дело без помощи грамотного адвоката, если даже не знаете, кто должен быть ответчиком по такому иску и каковы законные основания для признания завещания недействительным.

    После смерти мамы прошло полтора года, заявление на принятие наследства я не подавала. Мой брат, напротив, подал заявление в установленный срок. Чтобы приостановить принятие наследства моим родственником, я написала заявление, что буду подавать в суд. Каковы мои шансы получить долю наследства, если квартира приватизирована, а завещания нет? В квартире я не проживала, ремонт не делала, квартплату не оплачивала, и во владение другим имуществом не вступала.

    Исходя из данной Вами информации Ваши шансы близки к нулю. Но дело в том, что гражданский процесс – процесс состязательный, т.е. сторонам дано право отстаивать всеми доступными способами свою позицию (вне зависимости от истинности этой позиции). Т.е. истец и ответчик могут давать любые объяснения суду (и не несут за это никакой ответственности), а суд решает, кто из них прав. Поэтому, руководствоваться нужно тем, что можно доказать. Спросите у адвоката, по какому пути он пойдет, и какие доказательства надеется собрать. Если не получите вразумительного ответа, значит деньги Вы платите за ведение дела, которое по мнению адвоката обречено на поражение. И ничего в этом плохого нет, многие наши клиенты платят за дела, которые в начале процесса мы оцениваем, как проигрышные. Причем такие дела иногда удается выиграть, многое зависит от наличия сопротивления и от грамотности защиты другой стороны. Гарантий мы тоже не даем. Но если ничего не делать – точно ничего не выйдет.

    Мой сын получил от бабушки в наследство квартиру. Не могли бы вы сказать: как он должен оплатить услуги нотариуса, который ведёт его дело? Какие налоги ему надо будет заплатить? Зачем нужно определять рыночную стоимость квартиры, если сын не собирается её продавать?

    Требование нотариуса предоставить рыночную оценку квартиры – его мнение по поводу применения некоторых норм Налогового Кодекса и законодательства о нотариате. У Вас есть два выхода: предоставить рыночную оценку и получить свидетельство у нотариуса, либо предоставить оценку ПИБа, получить у нотариуса отказ, и обжаловать этот отказ в суде. В СПб судебная практика по таким делам пока складывается в пользу наследников. За выдачу свидетельства о наследстве нотариус взимает в Вашем случае 0.6 % от стоимости квартиры (вопрос – от какой), но не более 100000 рублей.

    Я слышал, что завещание теперь не обязательно должен заверять нотариус. Так ли это? А если все-таки нотариус – то обязательно ли это нотариус по месту жительства?

    Действительно, законом предусмотрены отдельные случаи, в которых завещание вправе удостоверить иное лицо. Например, завещание моряка или заключенного, находящегося в местах лишения свободы, может удостоверить соответственно капитан судна или начальник исправительного учреждения.

    Завещание в чрезвычайных обстоятельствах (то есть в обстоятельствах угрожающих жизни) совершается самим завещателем в письменной форме в присутствии двух любых свидетелей. Но завещание в чрезвычайных обстоятельствах вступает в силу в случае его последующего утверждения судом.

    Так что случаи не нотариального удостоверения – это скорее исключение. Общее правило по-прежнему – нотариальное удостоверение завещания.

    4-х комнатная квартира принадлежит бабушке, которая оформила её на себя по завещанию своего мужа. В этой квартире прописаны и проживают: её дочь, зять и 2-ое внуков. У дочери доли в этой квартире нет, она записана только в ордер. Как определить, какую площадь должны занимать в этой квартире проживающие, если бабушка говорит, что она хозяйка и может выделить остальным только комнату?

    С одной стороны, Вы все прописаны в квартире, а не в комнатах. С другой – действительно, решает собственник, что именно он предоставляет для проживания, всю квартиру или часть. Закон устанавливает, что члены семьи собственника имеют право пользования квартирой наравне с собственником, если иное не установлено соглашением между собственником и членами его семьи. Так что, в настоящее время Вы вправе пользоваться всей квартирой. Но бабушка может обратиться в суд и понудить Вас заключить соглашение, по которому Вы сможете пользоваться только частью квартиры. А вообще, надо договариваться. В родственных конфликтах обращение в суд очень часто не приводит к желаемому результату.

    Я прописана по месту проживания маминой тети. Тетя бездетная, муж умер, квартира была приватизирована после его смерти. Завещание составлено на меня. Поскольку я не являюсь прямой наследницей, то в случае смерти маминой тети при вступлении в права наследования необходимо будет уплатить налог. Есть ли возможность оформить на меня эту квартиру в собственность (по желанию тети)? Если да, то изменится ли сумма взимаемых налогов и какие документы для этого необходимы?

    Есть несколько вариантов: заключение договора дарения между тетей и Вашей мамой (при дарении между сестрами налога нет), заключение договора купли-продажи квартиры между тетей и Вами (наличие налога зависит от цены квартиры в договоре и от времени владения квартирой на праве собственности тетей) или заключение договора пожизненного содержания с иждивением. Самым предпочтительным считаем первый вариант – Вам квартиру мама может подарить позднее, либо Вы ее получите по наследству после смерти мамы. Хотя решать Вам.

    У меня есть дедушка, но он мне не родной. Его приватизированная квартира находится в Киришах. Дед хочет, чтобы после его смерти квартира осталась мне, хотя у него есть племянники. Подскажите, пожалуйста, как это сделать?

    Дед должен оформить у любого нотариуса завещание на квартиру в Вашу пользу.

    Мне и моей маме человек, не состоящий с нами в родственных отношениях, завещал свою квартиру в равных долях (по 1/2 доли каждому). Какую долю квартиры получит один из наследников по данному завещанию в случае смерти другого наследника при условии, что завещатель не успеет по каким-либо причинам изменить своё завещание?

    Если в завещании нет подназначения наследников (т.е. как раз определения кто будет наследником, в случае смерти одного из лиц, указанных в завещании), то ½ доля переходит не ко второму наследнику по завещанию, а к родственникам умершего – наследникам по закону.

    Ответы на вопросы подготовил:

    Александр ПЕТРЕНКО, заместитель заведующего АФ «ЮРИНФОРМ – ЦЕНТР»

    Можно ли отсудить наследство, если есть завещание?

    Как известно, завещание предусматривает полную свободу распоряжения имуществом в случае смерти. Кому и в каком количестве завещать – решает владелец имущества.

    Вот только с его решением далеко не всегда соглашаются члены семьи – муж или жена, дети, родители, сестры и братья. Особенно, если при отсутствии завещания они получили бы имущество завещателя. У них возникает резонный вопрос – можно ли отсудить наследство?

    Оказывается, законом предусмотрена такая возможность – через суд.

    Но следует сразу предупредить – отсудить наследство при наличии завещания далеко не просто. Законодательство нашей страны, как и других цивилизованных стран, защищает право умирающего гражданина распорядиться имуществом по собственному усмотрению. И только нарушения закона могут послужить основанием для обращения в суд. Рассмотрим, как можно отсудить наследство при наличии завещания.

    Обязательная доля в наследстве

    Иногда завещатель умышленно или по невнимательности лишает наследства самых близких членов семьи – мужа или жену, детей, родителей. С этим ничего не поделаешь.

    Но если эти члены семьи являются несовершеннолетними или нетрудоспособными (пенсионерами или инвалидами), им принадлежит обязательная доля в наследстве — в силу ст. 1149 ГК РФ. Да, эта доля будет небольшой – только половина от той доли, которую они получили бы при отсутствии завещания. Но все же лучше, чем ничего?

    Недостойные наследники по завещанию

    Основанием для обращения в суд может быть не только незаконное завещание, но и незаконные действия наследников по завещанию.

    Суд может признать наследника недостойным и лишить его наследства (по завещанию и по закону), если он совершал следующие действия:

    • Уголовное преступление против завещателя и/или наследника, что подтверждает судебный приговор;
    • Моральное давление на завещателя и/или наследников, оказываемое с целью полностью завладеть наследством или увеличить свою долю в наследстве;
    • Невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанности по содержанию завещателя, возложенной законом (например, если наследник был назначен опекуном завещателя, был обязан платить алименты завещателю);
    • Невыполнение родительских обязанностей по отношению к своему ребенку (ныне — завещателю), вследствие чего был лишен родительских прав.

    В исковом заявлении нужно изложить обстоятельства дела и приложить документы, подтверждающие основания для такого обращения (например, судебный приговор о совершении уголовного преступления, судебное решение о лишении родительских прав, доказательства оказания морального давления на завещателя и/или наследников – записи телефонных разговоров, письма, свидетельские показания). Подробнее о составлении иска и образец для скачивания — ниже.

    Если решение суда будет положительным, наследственное имущество, которым завладел недостойный наследник, будет передано законным наследникам. Для этого необходимо предоставить решение суда в нотариальную контору.

    Признание завещания недействительным (полностью или частично)

    На каких основаниях можно отсудить наследство?

    Согласно статьям 168-179 ГК РФ, завещание может быть признано недействительным (полностью или частично), если …

    • Противоречит законам и подзаконным нормативным актам;
    • Преследует цель нарушить правопорядок и нравственность;
    • Мнимое (составлено только «для видимости») или притворное (составлено для прикрытия другой сделки на других условиях);
    • Составлено недееспособным или ограниченно дееспособным лицом, что подтверждается решением суда;
    • Составлено несовершеннолетним лицом, которым не приобретена дееспособность согласно статьям 21 и 27 ГК РФ;
    • Составлено лицом, которое не осознавало смысла своих действий в связи с болезненным состоянием, воздействием сильнодействующих лекарственных препаратов, наркотиков, психотропов, алкоголя;
    • Составлено в состоянии заблуждения;
    • Составлено под влиянием угроз, обмана, физического или психического насилия;
    • Составлено при неблагополучном стечении обстоятельств.

    Кроме того, завещание может быть признано недействительным, если…

    • составлено с грубыми нарушениями формы – без указания даты и места составления, без подписи завещателя;
    • не удостоверено нотариусом или уполномоченным на это должностным лицом;
    • составлено группой лиц;
    • составлено представителем завещателя;
    • составлено в чрезвычайных условиях при отсутствии свидетелей;
    • закрытое завещание было передано нотариусу при отсутствии свидетелей;
    • закрытое завещание было составлено безосновательно – при отсутствии чрезвычайных обстоятельств.

    Это далеко не полный перечень оснований для признания завещания недействительным. Если у наследников возникли подозрения, что имели место другие, не перечисленные выше нарушения требований закона, они вправе обратиться в суд, добиться признания завещания недействительным (полностью или частично) и отсудить наследство.

    Как отсудить наследство? Порядок

    Рассмотрим подробнее процедуру обращения в суд – кто может отсудить наследство, куда обращаться, как составлять иск, какие документы предъявлять суду.

    Кто может отсудить наследство?

    Если было составлено завещание, согласно которому законные наследники лишены наследства (полностью или частично), они имеют право обратиться в суд. Законными наследниками первой очереди являются муж или жена, отец и мать, сыновья и дочери умершего. Если нет ни одного законного наследника первой очереди, право обращения в суд имеют наследники второй очереди. И так далее.

    Куда обращаться?

    Чтобы отсудить наследство, нужно обращаться в городской или районный суд. Ответчиком выступает наследник, получивший наследство по завещанию – по его месту проживания и подается иск.

    Как составить иск?

    Исковое заявление составляется по правилам гражданско-процессуального делопроизводства.

    Документ состоит из следующих частей:

    1. Вступительная часть:
    • Данные о суде (наименование, адрес);
    • Данные об истце и ответчике (ФИО, адрес);
    • Цена иска (стоимость наследственного имущества);
    • Название документа – «Исковое заявление».
    1. Основная часть:
    • Данные о завещателе (ФИО, адрес, дата рождения и смерти);
    • Наличие родственной связи с завещателем или пребывание на иждивении у завещателя;
    • Данные о завещании (когда и где было составлено, кем заверено), условия наследования по завещанию;
    • Данные о наследственном имуществе.
    1. Основания для обращения в суд:
    • нарушение требований закона при составлении завещания – основания для признания завещания недействительным;
    • нарушение наследственных прав истца – основание для признания права на обязательную долю;
    • противозаконные действия наследника по завещанию – основание для признания наследника недостойным.
    1. Ссылка на законодательные нормы, подтверждающие право на обращение в суд по этим или другим основаниям;
    2. Просьба к суду:
    • Признать право на обязательную долю истца;
    • Признать завещание недействительным (полностью или частично);
    • Признать ответчика недостойным наследником.
    1. Список приложений – документы и другие доказательства;
    2. Подпись истца;
    3. Дата.

    Документы

    Сложно перечислить абсолютно все документы, которые могут потребоваться при обращении в суд. Основные документы, которые прилагаются к иску:

    • Паспорт истца;
    • Свидетельство о смерти;
    • Завещание;
    • Документы, подтверждающие родственную связь или пребывание на иждивении
    • Документы на наследственное имущество (правоустанавливающие, регистрационные).

    Дополнительные документы подаются в зависимости от обстоятельств дела. Это могут быть:

    • Медицинские справки, выписки из истории болезни;
    • Заключение посмертной психиатрической экспертизы;
    • Заключение почерковедческой экспертизы;
    • Свидетельские показания;
    • Записи телефонных разговоров, видеозаписи, письма.

    Возможно ли оспорить завещание. Кто и как это может сделать. Инструкция

    Завещания оспариваются довольно часто, особенно в семьях, где есть дети от разных браков или где родственники не очень дружны между собой. Юристы рассказали, можно ли оспорить завещание после смерти наследодателя, какие для этого должны быть основания, кто имеет такое право и как это сделать.

    Оглавление:

    • Какое завещание нельзя оспорить
    • В каких случаях оспорить завещание можно
    • Кто может оспорить завещание
    • В течение какого времени можно оспорить завещание
    • Как оспорить завещание: пошаговая инструкция
    • Примеры судебной практики

    Эксперты в этой статье

    • Анастасия Гурина, адвокат бюро «S&K Вертикаль»
    • Мария Спиридонова, управляющий партнер «Легес-Бюро»
    • Алиса Борисова, член Ассоциации юристов России

    Какое завещание нельзя оспорить

    Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства после смерти наследодателя. Оспорить документ при жизни завещателя не получится. Исключение — оспаривание совместного завещания супругов по иску одного из них. Также нельзя оспорить завещание, если оно не нарушает требований закона или просто наследников не устраивает волеизъявление завещателя. Также не получится оспорить в суде завещание, если оно:

    • заверено нотариусом или другим уполномоченным лицом (главным врачом больницы, капитаном морского судна или начальником тюрьмы, должностным лицом органов местного самоуправления и должностным лицом консульских учреждений);
    • не ущемляет права других или потенциальных наследников.

    Описки и помарки, незначительные нарушения при его составлении не станут для суда причиной отменять завещание, отмечают юристы, опрошенные редакцией «РБК-Недвижимости».

    В каких случаях оспорить завещание можно

    Завещание может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим завещанием, и только в судебном порядке. Таким лицом может быть наследник по закону или по завещанию, в том числе по другому завещанию, составленному наследодателем раньше. Наследники вправе подать иск о признании завещания недействительным полностью либо о признании недействительными некоторых его частей. Его сложно оспорить, однако, по словам члена Ассоциации юристов России Алисы Борисовой, есть исключения — завещание оспорить все-таки можно, если:

    • наследодатель не учел в завещании наследников, которым в любом случает полагается обязательная доля в наследстве: недееспособные (супруг, дети, родители) и несовершеннолетние (дети) наследники первой очереди покойного, а также его иждивенцы;
    • судом установлено, что завещатель являлся недееспособным лицом;
    • завещание является поддельным;
    • в отношении недостойных наследников (граждане, пытавшиеся незаконно выдать себя за настоящих наследников или увеличить причитающуюся им долю в наследстве);
    • если завещание не соответствует установленной законом форме (завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом либо другим удостоверяющим завещание лицом, должно быть подписано завещателем собственноручно, завещатель должен быть дееспособным и осознавать значение своих действий);
    • завещание оформлено под действием угроз или насилия. Либо свидетелями выступали люди, которым это запрещено (заинтересованные лица, сотрудники нотариальной конторы, недееспособные лица);
    • завещание составлено гражданином в возрасте от 14 до 18 лет — при условии, что законные представители не давали согласия на это.

    Также, по словам адвоката Анастасии Гуриной, завещание можно оспорить, если воля наследодателя изложена неоднозначно, документ не удостоверен нотариусом или это совершено с нарушением требований о нотариальном удостоверении (например, при удостоверении завещания наследник находился в комнате вместе с завещателем) или в документе есть исправления и добавления, внесенные нотариусом после удостоверения завещания.

    Кто может оспорить завещание:

    • наследники первой очереди (родители, дети, супруги);
    • если не имеется наследников первой очереди либо они отказались от наследства, право оспаривания достается наследникам второй очереди: братьям и сестрам, дедушкам и бабушкам;
    • при отсутствии наследников второй очереди право оспаривания переходит третьей и последующим очередям;
    • иждивенцы, которых содержал наследодатель, имеющие право на обязательную долю, если они не указаны в завещании, либо указаны, но выделенная доля меньше положенной.

    Если истец не является наследником умершего ни по закону, ни по завещанию, он лишен права оспаривать завещание как лицо, чьи права и законные интересы данным завещанием не нарушены, отмечает адвокат Анастасия Гурина из бюро «S&K Вертикаль».

    В течение какого времени можно оспорить завещание

    В соответствии с гражданским законодательством завещание разделяются на оспариваемые и ничтожные. Ничтожными считаются завещания, составленные не по установленной форме либо при наличии условий, противоречащих закону, поясняет юрист Алиса Борисова.

    Ничтожное завещание оспаривается в течение трех лет с момента открытия наследства. Оспариваемое завещание оспаривается в течение одного года.

    Анастасия Гурина, адвокатское бюро «S&K Вертикаль»:

    — Срок исковой давности по требованию о признании завещания недействительным в силу его ничтожности (например, поддельная подпись) начинается с момента, когда вы узнали или должны были узнать о начале исполнения завещания. Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня начала исполнения завещания.

    Срок исковой давности по требованию о признании завещания недействительным (завещание написано под влиянием обмана) составляет один год со дня, когда истец узнал или должен был узнать об обстоятельствах, являющихся основанием для признания завещания недействительным (например, со дня, когда истец узнал о наличии завещания).

    Как оспорить завещание: пошаговая инструкция

    Сначала нужно определить, есть ли основания для такого признания. Если есть, то нужно готовить иск. В исковом заявлении необходимо указать, в чем заключается нарушение ваших прав, обстоятельства, на которых вы основываете свои требования, доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также требования. Вместе с требованием о признании завещания недействительным можно заявить требование о признании права собственности на наследство и о признании недействительным выданного свидетельства о праве на него, говорит Анастасия Гурина.

    Процедура оспаривания завещания выглядит следующим образом:

    1. Подготовка искового заявления в суд с приложением доказательств и квитанцией об оплате госпошлины. В иске необходимо указать данные о наследодателе, подтвердить родство с ним, о наследуемом имуществе, данные нотариуса, которые заверил завещание и у которого оно хранится.
    2. Подача искового заявления в суд. По общему правилу, исковое заявление об оспаривании завещания подается в районный суд по месту жительства ответчика (наследников) либо в суд по месту нахождения имущества в случае подачи иска о признании права собственности на имущество.
    3. Участие в судебных заседаниях. Изложение своей позиции устно в судебных заседаниях, заявление письменных ходатайств о проведении необходимых посмертных судебных экспертиз (почерковедческой или психиатрической).

    Судебная практика: чью сторону принимают суды

    Судебная практика достаточно разнообразна, как и ситуации, из-за которых оспариваются завещания. Завещания оспариваются довольно часто, особенно в семьях, где есть дети от разных браков или где родственники не особенно дружны между собой. Хотя, как показывает практика, раздел наследства может рассорить между собой даже самых близких людей. По словам Анастасии Гуриной, основной мотив оспаривания завещания — потенциальный наследник недоволен волей умершего. Суды принимают сторону наследников в том случае, если действительно имели место серьезные нарушения формы и порядка удостоверения завещания, отмечает юрист.

    Законодательством предусматривается также такая категория, как «недостойные наследники», умышленные противоправные действия которых направлены против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя. После установления в суде правонарушения (а иногда и преступления) нотариус на основании судебного решения отстраняет недостойного наследника от наследования (как по завещанию, так и по закону), поясняет Мария Спиридонова.

    Анализ судебной практики показывает, что чаще всего наследники обращаются в суды:

    • о признании недействительными завещаний по основаниям недееспособности наследодателей, не понимающих смысл своих действий, либо если завещание подделка или если его написал человек, не понимающий, что он подписывает;
    • супруги наследодателя, если супруг завещал часть имущества, которая по закону принадлежит им, но без их согласия;
    • фактические собственники недвижимости, чье имущество незаконно перешло по наследству, хотя не принадлежало наследодателю на праве собственности;
    • родственники, чье родство с наследодателем подтвердилось после его смерти;
    • в случае если супруги проживали вместе более трех лет после развода, оставшийся супруг предъявляет требования к половине имущества, оспаривая завещание, оформленное в пользу третьих лиц.

    «Суды оценивают имеющиеся в деле доказательства, назначают экспертизы (почерковедческие, психиатрические и т. п.), опрашивают свидетелей — и на основании полученной информации выносят решение. Как правило, суды высоко ценят и уважают последнюю волю усопшего и только при наличии веских доказательств выносят решение об удовлетворении требований наследников», — говорит юрист Алиса Борисова.

    Примеры судебной практики

    Анастасия Гурина, адвокатское бюро «S&K Вертикаль»:

    — Например, при рассмотрении дела суд установил, что при составлении умершим завещания наследник присутствовал рядом с завещателем и нотариусом, в той же комнате, поэтому завещание было признано недействительным.

    (Определение Приморского краевого суда от 27.01.2015 по делу N 33194/2015).

    А вот оспорить завещание по причине его оформления под влиянием обмана или заблуждения очень сложно, суду необходимо представить достоверные доказательства существования такого заблуждения, а учитывая ретроспективность дела, это не всегда возможно.

    Часто родственники оспаривают завещание тяжелобольных наследодателей, с которыми они даже не общаются, и в результате все имущество может быть завещано сиделкам или соцработникам. Таких споров очень много, и ясность в них способна внести только посмертная психолого-психиатрическая экспертиза умершего.

    Так, племянница решила оспорить завещание, по которому ее тетя завещала все имущество третьему лицу — женщине, которая ухаживала за ней в последние годы жизни, помогала по хозяйству: убирала в доме, готовила еду, покупала продукты. Она же и занималась организацией похорон умершей.

    Племянница считала, что в момент написания завещания наследодатель не понимала значения собственных поступков, не могла отдавать себе отчет в своих действиях в результате болезни и сложного положения.

    Суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой было установлено, что умершая действительно имела психическое расстройство, но оно не могло вызвать неспособность воспринимать действительность и отдавать отчет собственным поступкам. Наследодательница была способна самостоятельно принимать решения. В иске было отказано, наследство осталось у помощницы по уходу.

    (Определение Архангельского областного суда от 12.01.2017 по делу 69.33.2017)

    Можно ли лишить родственника наследства?

    Мой сосед, когда напивается, постоянно скандалит со своей дочерью и кричит, что лишит ее наследства. Но разве по нашим законам такое возможно? Мне кажется, это что-то из сериалов или индийского кино, но интересно узнать мнение юристов.

    Вадим, вы правы, что такая угроза немного отдает мелодрамой. Но она вполне реальна: закон разрешает лишать родственников наследства. Вот как это происходит в России.

    Кого можно лишить наследства

    Лишить наследства можно любого наследника по закону. Для этого достаточно пойти к нотариусу и сказать, например, так: «Хочу, чтобы моя дочь ничего не получила после моей смерти». Нотариус обязан зафиксировать эту волю в завещании. Отказать он не может: гражданский кодекс разрешает указывать в завещании не только тех, кому человек хочет передать свое имущество, но и тех, кого он хочет лишить наследства.

    Причину, по которой завещатель собирается лишить родню наследства, объяснять необязательно. Хотя это и не запрещено. Некоторые люди все-таки указывают, из-за чего решили вычеркнуть родственников из завещания. Чаще всего это происходит, когда потенциальные наследники не поддерживают отношения с наследодателем: не заботятся о нем, не общаются или не помогают материально.

    В каких случаях лишенные наследства могут получить его часть

    Есть круг людей, которым по закону, несмотря на завещание, полагается определенная доля в наследстве — она называется обязательной. К таким наследникам относятся, например, несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители или супруг. Даже если наследодатель решит лишить их наследства по завещанию, они получат половину от того, что полагалось бы им по закону, если бы завещания не было.

    Допустим, дочь вашего соседа старше 55 лет и уже не работает. Даже если отец лишит ее наследства, она все равно получит половину от его квартиры и другого имущества, если нет других наследников первой очереди.

    Можно ли оспорить лишение наследства

    Чаще всего люди, которых лишили наследства, считают, что это нарушает их права. Поэтому они идут в суд, чтобы оспорить завещание. Но решения по таким делам зависят от конкретных обстоятельств.

    Например, в Кургане отец оставил завещание, в котором указал, что лишает наследства сына и дочь от первого брака, поскольку не получал от них всю жизнь ни материальной, ни моральной поддержки. Все имущество он завещал сыну от второго брака. Однако тот умер раньше отца, и наследницей в итоге стала его дочь по праву представления.

    Сын от первого брака с завещанием не согласился и подал иск в суд. Мужчина считал, что завещание нарушает его права и законные интересы: у него нет жилья, и ему нужно серьезно восстанавливать здоровье. Но оспаривал он только часть завещания. Поскольку на момент смерти отца он был старше 60 лет, ему все равно полагалась обязательная доля в наследстве. Наследника не устраивал ее размер.

    Суд в иске отказал: то, что отец в своем завещании лишил сына и дочь наследства, не основание, по которому документ можно признать недействительным. И поскольку отец до своей смерти не отменил и не изменил завещание, оснований признать его часть недействительной нет.

    Бывает, что оспорить завещание удается. Хотя это более редкие случаи.

    Так, в Нижегородской области женщина оставила завещание, в котором лишила наследства двоих родственников. После ее смерти родственники пошли в суд, чтобы оспорить волю покойной. Они утверждали, что их двоюродная сестра страдала психическим заболеванием, когда составляла завещание: была не способна понимать свои действия и руководить ими.

    Родственники подтвердили все документально. Женщина стояла на учете у психиатра и постоянно лечилась в психоневрологической больнице. Незадолго до составления завещания, по словам истцов, ее состояние ухудшилось: участились приступы эпилепсии, стала проявляться необоснованная агрессия к людям.

    Суд назначил посмертную судебно-медицинскую психиатрическую экспертизу. Эксперты изучили историю болезни наследодательницы и пришли к выводу, что она действительно не могла понимать значения своих действий и руководить ими, когда составляла завещание. В результате суд признал завещание недействительным.

    Когда еще могут лишить наследства

    Не только сам наследодатель может решить, кто получит его имущество, а кто нет. В некоторых случаях наследства могут лишить по закону. Это касается, например, недостойных наследников.

    Недостойные — это те наследники, которые умышленно совершали противоправные действия против наследодателя или кого-то из его наследников, действовали против последней воли завещателя. Конечная цель таких действий — увеличить свою долю в наследстве или быть призванным к наследованию.

    Также не смогут наследовать после детей родители, если их лишили родительских прав, и они не восстановили их на момент открытия наследства.

    Недостойный наследник может действовать и в чужих интересах. Например, мать — в интересах ребенка, который может унаследовать какое-то имущество от дедушки после смерти отца.

    Наследника могут признать недостойным и лишить наследства, к примеру, если его уличат в подделке завещания. Или выяснится, что он заставлял другого наследника отказаться от доли в наследстве в его пользу. Решает, что наследник не достоин наследства, суд, и это не всегда просто доказать.

    Есть еще один вариант превращения наследника в недостойного: человек злостно уклоняется и не хочет содержать наследодателя, хотя обязан это делать по закону. Например, родитель обязан был платить алименты на ребенка, но не делал этого. Ребенок вырос, создал свой бизнес, но по каким-то причинам скончался. В таком случае суд может отстранить отца от наследства, но только по заявлению заинтересованного лица. В данном случае это может быть мать, супруга или другой ребенок.

    Например, в Московской области женщина оставила завещание, по которому завещала все имущество племяннику, а не сыну. Сын обратился в суд и потребовал признать племянника недостойным наследником, а его — законным.

    В качестве аргументов он привел устную волю покойной: в разговоре она собиралась разделить квартиру между наследниками поровну. Также сын уточнил, что племянник снял деньги со счета женщины и стал сдавать квартиру еще до того, как получил свидетельство о праве на наследство. По мнению сына, это свидетельствовало о недостойном поведении племянника.

    Суд в иске отказал и пояснил, что неисполнение устной воли наследодателя и распоряжение имуществом не свидетельствуют о совершении ответчиком каких-то умышленных противоправных действий.

    Что в итоге

    Пусть угроза лишить наследства для многих россиян все еще звучит несколько мелодраматично, это не мешает нашим гражданам идти к нотариусу и вычеркивать неугодных родственников из списка наследников. Или пугать этим. Как видите, закон это разрешает, хотя и с некоторыми оговорками вроде той же обязательной доли.

    Если хотите больше узнать о наследстве, почитайте подборку статей в нашем журнале.

    Если у вас есть вопрос о личных финансах, дорогих покупках или семейном бюджете, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: