Наследники второй очереди по закону

Наследники второй очереди по закону

Вступление в наследство прочно вошло в жизнь человека. На сегодняшний день имеется два способа получить имущество умершего гражданина: согласно завещанию и по закону. Если собственник не оставил после себя завещание, его имущество отходит родственникам в порядке очереди. Первоочередные претенденты – вдова/вдовец (супруг), дочь и сын, мать и отец. Однако наследников первой очереди может и не быть. Возникает вопрос, как наследуется имущество в таком случае? На этот счет предусмотрена вторая линия родства. О том, кто в нее входит, когда может наследовать и как это происходит — читайте в нашей статье.

Кто является наследником второй очереди по закону?

Очередность характерна только для наследования по закону. Завещание исключает всякое деление претендентов в зависимости от их родственных связей — за основу берется последняя воля умершего. Поэтому, если мы говорим о наследниках второй очереди — это кандидаты по закону, а не по завещательному акту.

Состав наследников 2-й очередности:

  1. Братья и сестры наследодателя — правило действует одинаково в отношении полнородных (общие родители) и неполнородных родственников (единокровные — только от общего отца и/или единоутробные — от общей матери).
  2. Бабушки и дедушки усопшего субъекта — к наследованию призываются родственники по линии отца и/или матери (п. 1 ст. 1143 ГК РФ).

Сводные братья и сестры не наследуют имущество, оставшееся после смерти наследодателя, т.к. не имеют родственной связи.

Наследники 2 круга родства по праву представления

Разбираясь, кто является наследником второй очереди по закону, необходимо учитывать подкатегорию претендентов. Такие лица вступают в права наследования только в одном случае – смерть основного наследника (брата, сестры, бабушки или дедушки умершего). Причем кончина должна наступить раньше смерти наследодателя. Иначе действует другой порядок правопреемства — наследственная трансмиссия. Но тогда меняется состав претендентов на имущество умершего наследника.

Выгодополучатели в порядке представления — это дети братьев и сестер наследодателя:

  • племянники;
  • племянницы.

Доля умершего наследника делится поровну между потомками. Если наследников двое, то каждому достанется по ½ части имущества, которое полагалось их родителю.

Пример:

Свиридов получил недобрую весть — он узнал о смерти своего брата. Наследовать за братом он не мог, поскольку имелись наследники первой очереди — сын и жена умершего. Вскоре смерть настигла самого Свиридова, который к моменту смерти детей не имел — жены у него не было, родители давно умерли. Учитывая, что брат скончался раньше и не смог наследовать за Свиридовым — такое право переходит к единственному сыну наследника. Молодой человек имеет все шансы воспользоваться правом представления своего родителя и унаследовать долю отца в имуществе Свиридова. Вместе с тем сын может отказаться от наследства, если посчитает, что оно ему не выгодно.

Обязательная доля для второй очереди

Есть вероятность, что наследники второй очереди получат право на обязательную долю — смогут наследовать имущество покойного в обход категории родства.

Состав обязательных наследников закреплен ст. 1149 ГК РФ. Сюда входят несовершеннолетние дети, нетрудоспособные родители, супруг и иждивенцы наследодателя. Но поскольку мы говорим о наследовании по закону, список претендентов на обязательную долю ограничен.

Обязательная доля для наследников 2-й очереди положена брату, сестре, бабушке и дедушке умершего — при условии, что они находились на иждивении собственника и проживали с ним не менее 1 года. Даже если имеются претенденты первой линии родства, иждивенцы получат такую же долю наравне с ними (п. 1 и п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

В каких случаях вступают в права?

Теперь разберемся, когда подходит черед вступить в наследство для родственников второй линии?

Наследники 2 очереди принимают наследство, если:

  • не обнаружено претендентов первой линии родства — родителей, детей и супруга умершего;
  • все кандидаты предыдущей очереди отказались от наследства;
  • наследство не было ими принято в течение 6-месячного срока;
  • родители, дети или супруг признаны недостойными наследниками и не могут вступить в наследство.

Следуя положениям закона, право на наследство перейдет к следующей очереди — наследникам второй линии кровного родства (сестрам, братьям, бабушкам и дедушкам).

Как делится наследство между наследниками второй очереди?

Порядок раздела имущества зависит от способа принятия наследства — в нашем случае наследование по закону. Претенденты получат равные доли, независимо от своего статуса. Как мы отметили выше, сюда могут войти и обязательные наследники из числа иждивенцев наследодателя.

Впрочем, возможен и другой вариант раздела — наследники 2-й очереди вправе заключить соглашение о разделе имущественной массы. В таком случае доли распределяются по договоренности и могут быть неравными. Уместно, если среди родственников есть нуждающиеся лица.

Пример:

После смерти наследодателя осталась 2-ком. квартира и депозит в размере 1 млн. руб. Стоимость жилья составляла – 3 млн. руб. Первоочередных наследников не обнаружилось — все они уже умерли. Состав наследников второй линии по закону – сестра, двое братьев и бабушка по линии матери. Родственники умершего гражданина заявили о своих правах, но решили договориться между собой о разделе наследства. Учитывая, что претендентов на наследство было четверо, было оговорено, что оформят соглашение. Бабушка сразу заявила, что ей доля не нужна в силу преклонного возраста. Вместо этого она решила отказаться от своей части имущества в пользу нуждающейся сестры — женщина находилась в декрете и воспитывала двоих сыновей. Братья заявили о своих правах полностью. Общая сумма наследства — 4 млн рублей, значит на долю одного наследника приходилось по 1 млн рублей. Сестра получала 2 млн рублей (своя доля + доля бабушки), старший брат — 1 млн, младший — так же 1 млн рублей. Разменяв жилье, наследники смогли разделить наследство в денежном эквиваленте.

Читайте также:  Как правильно купить загородный дом для жилья?

Как принять имущество наследникам второй очереди?

Процедура наследования одинаковая для всех претендентов. Выгодополучателям нужно обратиться к нотариусу, подать заявление, приложить к нему список документов, оплатить налог, получить свидетельство на наследство. Впоследствии наследникам останется оформить право собственности.

Порядок действий

Шаг №1 — Узнать об открытии наследства.

Шаг №2 — Получить право наследования имущества умершего (после 1-й линии родства).

Шаг №3 — Обратиться к нотариусу по месту жительства наследодателя.

Шаг №4 — Написать заявление о вступлении в наследство, передать первичный пакет документов.

Шаг №5 — Оценить имущество, собрать документы, договориться с остальными претендентами.

Шаг №6 — Донести недостающие документы нотариусу, оплатить госпошлину.

Шаг №8 — Обратиться к регистраторам (Росреестр, МФЦ, ГИБДД, ФНС).

Старайтесь соблюдать порядок вступления в наследство — в противном случае возникнут трудности с получением свидетельства и оценкой имущества.

Доказательства родства и документы

Ключевым моментом является наличие доказательств о родстве с умершим субъектом. Если завещание не составлялось, претенденту нужно представить соответствующие документы. Перечень зависит от степени родства с наследодателем и вида имущества, на которое претендует наследник.

Подготовьте:

  1. Доказательства смерти гражданина — здесь может быть два документа: свидетельство о смерти или постановление суда о признании гражданина умершим.
  2. Удостоверение личности заявителя.
  3. Доказательства родственной связи между выгодополучателем и усопшим гражданином (свидетельство о рождении/регистрации брака, паспорта родителей с отметкой о детях, документы о смене фамилии из ЗАГС).
  4. Документы на наследуемое имущество (правоустанавливающие и технические бумаги) — их перечень зависит от вида собственности (квартира, дом, земля, акции, облигации, депозит).
  5. Выписка из домовой книги — наследнику нужно подтвердить место жительства покойного гражданина, а также свой адрес (например, если имущество принято по факту или наследник претендует на часть собственности в статусе иждивенца).
  6. Документы, подтверждающие льготы (при наличии) — удостоверение пенсионера, справки и заключение МСЭК об инвалидности.
  7. Квитанция об уплате налога.

Сроки для подачи документов

Общий срок для подачи заявления о принятии наследства – 6 месяцев. Временной период действует в отношении наследников 1-й линии.

Отсутствие первоочередных кандидатов, отказ или устранение их от наследства приводит к переходу имущественных прав к родственникам 2 линии. Сроки для подачи заявления зависят от причины возникновения такого права:

  • в случае отказа или отстранения претендента от наследства — 6 месяцев(п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
  • если право наследования возникло из-за непринятия собственности наследником 1-й линии, вступить в имущественные права можно в течение 3 месяцев (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).

Отсчет времени начинается через 6 месяцев после констатации смерти наследодателя или вступления судебного решения в законную силу.

Расходы

Основная статья расходов – госпошлина за получение свидетельства о праве на наследство по закону. Ее размер во многом зависит от степени родства. Одновременно учитывается стоимость наследства — квартиры, автомобиля, коллекции, драгоценностей, акций, земельного участка и др.

Госпошлину считают в соответствии с категорией родства: близкие родственники – 0,3% от цены наследства. Отметим, что братья и сестры из второй категории родства входят в этот список — они считаются близкой родней умершего человека. Предельная сумма сбора для данной категории наследников – 100 000 рублей.

Бабушки и дедушки по линии отца и матери — это дальние родственники. Тариф за получение свидетельства — 0,6% от цены имущества (п. 22 ст. 333.24 НК РФ). Аналогичные расценки и для племянников (племянниц) умершего, если они наследуют по праву представления.

Пример:

Наследодатель скончался на 50-м году своей жизни — после его смерти остался дом в селе и небольшой участок земли. Единственным наследником 1-й линии был его сын, однако молодой человек проживал на другом конце страны. Приехать на похороны не захотел, от наследства отказался. В итоге мужчину похоронил его племянник — он же по праву представления своего отца принял наследство. Других родственников 2-й линии не было (братья, сестры, бабушки и дедушки уже скончались). Совокупная стоимость имущества составила 1 000 000 рублей. Учитывая, что племянник отнесен к дальней родне, льготы ему не полагались. Размер сбора составил 0,6% от цены недвижимости — что составило 6 000 рублей, а дополнительно выгодополучатель оплатил услуги нотариуса. Унаследованную собственность наследник продал за 800 000 рублей.

Переходят ли долги к наследникам 2 очереди?

Вступление в наследство подразумевает одновременное принятие долгов наследодателя. Например, если унаследованная квартира находится в залоге у банка (ипотечный кредит). Или приставы открыли производство по взысканию задолженности по алиментам умершего. Кредиторы могут предъявить свои требования в течение сроков исковой давности — напомним, что они составляют 3 года. Ответственность наследника ограничена стоимостью принятого имущества, т.е. нельзя гасить долги сверх того, что было унаследовано по закону (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Обратите внимание, что личные обязательства умершего гражданина не переходят к наследникам:

  • ежемесячные платежи по алиментам — вместе со смертью человека выплаты прекращаются;
  • административные штрафы за нарушение ПДД;
  • возмещение вреда здоровью.

Другое дело, если это арендные платежи, оплата ЖКУ, банковских ссуд — обязательства перейдут к наследникам второй очереди, если они захотят принять наследство. Рекомендуем ознакомиться со статьей «Переходят ли долги, кредиты родителей на детей?»

Наследство имеет много тонкостей, о которых знают далеко не все. Частные случаи в целом понятны, но жизненные ситуации могут быть куда сложнее. Например, что делать, если вы вступили в наследство в статусе кандидата 2-й очереди, но свидетельство о наследстве вам не выдают? Или вдруг объявился дальний родственник и требует обязательную долю в наследстве. Разрешить спор самостоятельно — значит потерять уйму времени, сил и финансов. А что, если дело дойдет до суда и вам предстоит выступить в роли истца/ответчика? Логичнее обратиться к юристу и получить ответы на свои вопросы. Специалисты нашего портала помогут разобраться во всех сложностях, определят ваши права на наследство, помогут с заявлениями, документами, сроками и расходами. Обращаясь к юристу, вы можете рассчитывать на правовую поддержку и бесплатную консультацию от эксперта со стажем!

Читайте также:  Требования к документам для регистрации прав

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Наследники первой очереди и их права

Юлия Меркулова
Автор статьи
Практикующий юрист с 2012 года

Зачастую граждане при жизни не задумываются о том, чтобы написать завещание и указать в нем своих наследников.

Когда наступает печальное событие, и человек уходит из жизни, начинается борьба за имущество между родственниками умершего. Именно в этом случае, при отсутствии завещания, раздел будет проходить по законным основаниям. Распределение имущественных прав осуществляется по степени родственных связей в определенной очередности. Каким образом происходит указанная процедура, читайте далее в нашей статье.

Кто является наследником первой очереди?

Основные принципы и условия наследования установлены Семейным и Гражданским кодексами РФ, а также иными документами.

Имущественные активы будут распределены по принципу очередности, но каждый из претендующих лиц не сможет что-либо получить, если:

  • сам отказался от наследования;
  • не имеет на него права;
  • объявлен недостойным потомком умершего гражданина;
  • не вступил в право наследования.

Законодательством РФ защищено преимущественное право партнера в браке и иных родственников умершего по крови. Рассмотрим, кто именно будет являться первоочередным наследником, если отсутствует завещание покойного.

Каждый гражданин сам решает, принимать ему наследство или нет. Это его право, а не обязанность.

1142 ГК РФ

Разберемся, кто относится к наследникам первой очереди. Указанное правило регламентируется ст. 1142 ГК РФ, где строго определено, что такими лицами являются:

  • супруг покойного;
  • родители умершего;
  • дети наследодателя.

Наследство можно получить не только по завещанию, но и по закону в порядке очередности

Первая категория — партнеры по браку — достаточно часто вызывает спорные вопросы при получении наследства. Рассмотрим, кто считается законным супругом по нормам СК РФ:

  • брачные отношения официально зафиксированы в отделе ЗАГС и подтверждаются соответствующим документом свидетельством о регистрации брака;
  • семейные отношения доказаны и подтверждены через суд;
  • заключенные браки по религиозным обычаям, в годы Великой Отечественной войны.

Закон четко определяет, кто считается законным супругом покойного. Поэтому партнеры в гражданском браке не могут воспользоваться правом и вступить в наследство.

Нетрудоспособные сожители все же могут унаследовать часть имущественных активов, но не по первоочередному правилу, а если они находились на иждивении покойного на протяжении от одного года и более.

Также при установлении законных оснований для вступления в наследство супругов имеются существенные нюансы:

  • если брачные отношения будут признаны незаконными, то партнера исключат из списка наследников первой очереди;
  • если семейные отношения были расторгнуты через ЗАГС или суд. Но это произойдет лишь в случае, когда решение о расторжении брака вынесено до дня открытия наследства;
  • супруг будет иметь право на получение имущества, даже если он проживает в другом месте.

Родители умершего лица также являются первоочередными наследниками. В этом случае ясно, кто будет относиться к указанным лицам мать и отец покойного. Усыновители умершего обладают равными правами с его биологическими родителями. На момент вступления в наследство они не должны быть лишены родительских прав.

Законодательство делает равными права всех детей покойного гражданина, к ним относятся:

  • дети, рожденные в браке;
  • внебрачные дети;
  • усыновленные лица;
  • рожденные в течение 300 дней после его смерти.

Если будущий наследник еще не появился на свет, имущество нельзя поделить до его рождения.

Стоит учесть еще один немаловажный нюанс если умирает мать, то дети автоматически становятся наследниками, а вот в случае отцовства потребуется это доказать либо в добровольном порядке, либо через суд. Дети не теряют своего права первоочередного наследования, даже если родители были лишены родительских прав или добровольно отказались от них.

По представлению

Иногда наследники первой очереди отсутствуют. В этом случае право переходит к прямым потомкам умершего внуки и правнуки. Доля умершего должна быть поделена между претендентами по принципу представления, если последние сами не отказались от своего законного права в пользу иного лица.

В наследство можно вступить в течение 6 месяцев после смерти наследодателя

Как делится наследство между наследниками первой очереди?

После смерти одного из супругов следует определить, какие именно имущественные активы подлежат наследованию. Согласно семейному законодательству, все, что было приобретено в законном браке, делится между партнерами поровну, если не оговорены иные обстоятельства. Таким образом, второму партнеру принадлежит 50% имущественных активов, которая не подлежит разделу. А вот вторая половина будет поделена между претендентами в равных долях.

Но если имущество было приобретено до заключения брачных отношений? В этом случае вся собственность распределяется между претендентами первой очереди в равных пропорциях, в том числе и второму супругу.

Все формальности регулируются через нотариуса. Чтобы действия по вступлению в наследство носили законный характер, следует:

  • в шестимесячный срок со дня смерти гражданина обратиться в нотариальную контору с паспортом и заявлением для принятия наследства;
  • подготовить всю необходимую документацию по рекомендации нотариуса;
  • оплатить государственную пошлину за нотариальные действия;
  • получите свидетельство;
  • если вы стали собственником недвижимого имущества, то его следует зарегистрировать в Росреестре. За регистрацию также нужно оплатить госпошлину.
Читайте также:  Как проверить чистоту сделки купли-продажи квартиры на вторичном рынке?

С этого момента наследник становится правообладателем на законных основаниях.

По завещанию

Покойный гражданин еще при жизни мог оставить завещание и по своему усмотрению распределить имущественные активы между гражданами. В этом случае не может быть и речи о наследовании по очередности. Единственный выход из сложившейся ситуации оспаривание завещания. При этом следует доказать, что наследодатель на момент его составления был недееспособным. Если родственникам умершего гражданина удастся убедить суд и будет принято решение в их пользу, то в этом случае опять будет применяться принцип очередности наследования, и первыми имеют право супруг, дети и родители.

Законом установлены лица, которые вправе получить наследство независимо от того, оставил ли покойный завещание

Указанные правовые принципы защищают интересы ограниченного круга лиц наследников, которые могут претендовать на наследство даже при наличии завещания. К таким лицам относятся:

  • несовершеннолетние дети умершего;
  • нетрудоспособные дети, супруг, родители или иные иждивенцы.

Обязательные наследники должны получить не менее половины доли, которая им полагалась бы при наследовании по закону. Суд может уменьшить полагающийся размер, с учетом имущественного состояния и величины доходов всех претендентов.

Несовершеннолетние наследники первой очереди

Особые правила законодательства направлены для защиты прав и интересов несовершеннолетних наследников. В силу того, что указанным лицам не исполнилось 18 лет, они не могут самостоятельно участвовать в данной процедуре. Поэтому оформлением всех документов следует заняться их законным представителям.

Опекунам, если ребенок не имеет своих доходов, придется принять на себя все расходы, связанные с содержанием наследуемого имущества, уплатой налоговых сборов, или компенсацией возможных долгов умершего.

Если несовершеннолетний имеет постоянный доход и достиг возраста 14 лет, то с согласия законных представителей он вправе самостоятельно принять наследство.

Налоги при вступлении в наследство первой очереди

Для законного основания пользования движимым и недвижимым имуществом, необходимо оплатить единственный платеж при вступлении в наследство госпошлину. Ее размер зависит от доли наследуемой собственности и степени родства наследников:

  • 0,3 % от стоимости имущества, но не более 100 тыс. руб. Тариф применяется к лицам первой очередности наследования, а также братьям и сестрам умершего;
  • 0,6 % иным наследникам, но не более 1 млн. руб.

От оплаты госпошлины за нотариальные действия освобождены несовершеннолетние лица и граждане при наследовании жилого помещения, если они совместно проживали с умершим в указанной квартире.

Также придется оплатить налог при регистрации права собственности в Росреестре. Размер госпошлины составляет:

  • 350 руб. за недвижимость, предназначенную для ведения подсобного, дачного или сельского хозяйства, также строение гаражного предназначения;
  • 2000 руб. — прочие случаи, не указанные выше.

Если гражданин оплачивают пошлину через портал госуслуг или прочие порталы ЕСИА, то ее величина рассчитывается с применением льготного коэффициента 0,7.

После того, как будет внесена информация в ЕГРН и сведения поступят в налоговую инспекцию, гражданину нужно оплатить налоговые взносы с имущества в соответствии с установленными сроками.

Оспаривание наследника первой очереди

В некоторых случаях оформить свои права на наследство можно только через суд, если:

  • претендент решил восстановить пропущенный шестимесячный срок с даты смерти гражданина;
  • подтвердились родственные связи с покойным человеком;
  • необходимо оспорить завещание.

Наследники первой очереди имею полное право оспорить завещание своего родственника, если считают, что гражданин подписал его под воздействием каких-либо внешних факторов.

Для этого следует:

  • собрать документы, подтверждающие обстоятельства рассматриваемого дела;
  • составить исковое заявление и направить его в суд;
  • принять участие в судебном разбирательстве;
  • ждать вынесенного судебного постановления.

Примерный перечень документов, благодаря которым суд сможет принять решение в пользу истцов:

  • справки от экспертов о психиатрической оценке покойного (для подтверждения его недееспособности);
  • различные выписки, подтверждающие, что умерший родственник находился в алкогольной или наркологической зависимости;
  • показания свидетелей, которые знали обстоятельства дела;
  • почерковедческая экспертиза, доказывающая недействительность подписи на завещании;
  • документы, указывающие, что завещание было заверено лицом, который не имел на это право и т.д.

Каждый случай наследования уникален. Если у вас остались вопросы, можете обратиться к нашим юристам за консультацией по телефону или через форму на сайте.

Наследники второй очереди по закону

Наследники второй очереди – родственники наследодателя, претендующие на его имущество. Вопрос деления кандидатов на очереди актуален при отсутствии завещания. Нотариус с учетом максимальных сроков собирает необходимые документы, а затем делит блага между родственниками второго уровня и их преемниками. Приобретение имущественных прав подтверждается нотариальным свидетельством.

В статье расскажем:

Кто относится к 2 очереди наследников?

Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает, что на имущество претендуют следующие категории участников:

  1. Братья и сестры наследодателя. Возможность получения наследства доступна биологическим родственникам – полнокровным и неполнокровным сестрам/братьям. Сводные братья и сестры не могут претендовать на имущество.
  2. Родные дедушки и бабушки наследодателя. На собственность претендуют мать и отец родителей умершего. Исключение – лишение родительских прав дедушки/бабушки в отношении родителей наследодателя.

После смерти гражданина О. среди наследников остались только брат и сестра. Сестра – гражданка И. – усыновлена родителями умершего наследодателя, поэтому она может претендовать на долю наследства. Гражданин К. – сводный брат, сын матери умершего от первого брака. Несмотря на отсутствие полнокровной родственной связи, он также имеет право на долю в имуществе.

Читайте также:  Легализация объектов самовольного строительства

Среди наследников умершей гражданки С. только бабушка и дедушка – родители матери наследодателя. После получения заявления на открытие наследства нотариус при проверке законности претензий на него установил, что дедушка был лишен отцовства в отношении матери умершей гражданки С. В связи с утратой родства дедушка исключен из списка наследников, поэтому вся собственность умершей передана бабушке гражданки С.

Обязательная доля для наследников 2 очереди

Если покойный оформил завещание, то имущество будет распределяться в соответствии с ним. Если наследник второй очереди находился на содержании у покойного и лишен трудоспособности (пенсионер, инвалид), то он может претендовать на обязательную долю в наследстве.

Обязательный наследник имеет право на ½ часть от имущества, которое он бы получил при наследовании по закону.

Наследники по праву представления (внуки, племянники)

Если человек не смог вступить в имущественные права по причине смерти, собственность переходит родственникам по праву представления. Для второй очереди это племянники.

Правопреемники получают долю собственности, которая досталась бы погибшему несостоявшемуся наследнику. То есть они не выступают в качестве самостоятельных наследников, а только получают и делят долю покойного родителя между собой.

Гражданка К. погибла, и после ее смерти остался только дедушка. Наследственное имущество представлено двухкомнатной квартирой стоимостью 4 миллиона рублей. Родной брат погиб за 3 года до гражданки К. У него остались две дочери, которые и стали его преемниками. Нотариус принял решение поделить ценности следующим образом: ½ доля квартиры – дедушке (цена 2 миллиона рублей); первая дочь – ¼ часть недвижимости стоимостью 1 миллион рублей; вторая дочь – ¼ часть собственности ценой 1 миллион рублей.

Распределение долей между наследниками второй очереди

Собственность делится между представителями одной очереди в равных долях. То есть общая наследственная масса делится на всех граждан, которые заявили о своих правах. Если один из наследников своевременно не подал заявление о принятии наследства, то он исключается из числа получателей.

После гибели гражданки Р. осталась ее квартира и счет в банке. Наследников первой очереди у нее не было, завещание также не было составлено. За вступлением в наследство обратились ее брат и дедушка. Каждый из них получил по ½ доле в квартире и по ½ части денежных средств со счета.

Долговые обязательства при принятии наследства

Долговые обязательства делятся между наследниками второй очереди в равных долях, так же, как и объекты собственности. Не допускается отказ от долга, но с последующим получением собственности.

После смерти гражданки С. в качестве наследства осталась трехкомнатная квартира стоимостью 3 миллиона рублей. Дополнительно остался долг по бытовому кредиту размером в 40 000 рублей. Нотариус после сбора необходимых документов подтвердил законные основания на получение наследства у брата и сестры. Поэтому недвижимость была поделена пополам между родственниками. Каждый кандидат получил по ½ части собственности ценой в 1,5 миллиона рублей. Что касается задолженности, то каждый взял обязательство погасить по 20 тысяч рублей задолженности по бытовому кредиту.

Порядок принятия наследства

Алгоритм действий наследников:

  1. Возникновение оснований для получения наследства (смерть наследодателя).
  2. Подача заявления на открытие наследства нотариусу.
  3. Сбор необходимых документов.
  4. Оплата государственной пошлины.
  5. Ожидание полугода с момента открытия наследства.
  6. Получение нотариального свидетельства.
  7. Перерегистрация имущественных прав.

Сроки для открытия наследства

Полгода с момента смерти наследодателя – общий срок, на протяжении которого можно заявить претензии на наследственное имущество. Этот срок продлевается до 9 месяцев при передаче собственности по наследственной трансмиссии. Срок исковой давности по таким спорам составляет 10 лет с момента выявления нарушения.

Законодательством установлена возможность восстановления упущенного срока наследования при наличии достаточных оснований. Заинтересованный человек готовит в суд исковое заявление, которое подкрепляет документами, подтверждающими веские причины пропуска наследственного срока.

К таковым относятся:

  • заболевание со стационарным лечением;
  • длительное пребывание за пределами России;
  • командировка;
  • отсутствие контактов с наследодателем и его родственниками.

Судья рассматривает иск и принимает решение о целесообразности восстановления упущенного срока. При восстановлении сроков судебное решение передается нотариусу, который восстанавливает исполнительное производство и проводит перераспределение имущества.

Доказательство родства

В качестве доказательства родства наследники второй очереди представляют:

  • братья и сестры – свое свидетельство о рождении, документ о рождении покойного, свой гражданский паспорт;
  • бабушки и дедушки – гражданский паспорт, свидетельство о рождении родителя покойного, свидетельство о рождении покойного;
  • племянники – гражданский паспорт, свидетельства о рождении покойного, родителя и свое.

Заявление о принятии наследства

Заявление на принятие наследства готовится в свободной форме.

Обязательно указание следующих сведений:

  • ФИО наследодателя;
  • ФИО наследника;
  • последний адрес проживания наследодателя;
  • степень родственной связи;
  • желание получить имущество (можно не указывать наименование объектов, на которые претендует человек).

Перечень документов

Обязательные документы, предоставляемые нотариусу вместе с заявлением:

  • свидетельство о смерти;
  • справка с последнего места прописки покойного;
  • список собственности;
  • оценка каждого вида имущества;
  • документы на имущество;
  • правоустанавливающие документы на собственность;
  • паспорт наследника;
  • документ, подтверждающий родственную связь.

Расходы

Размер госпошлины для наследники 2 очереди, составляет:

  • братья и сестры – 0,3% от стоимости полученного имущества;
  • дедушки, бабушки и племянники – 0,6% от стоимости наследства.

Наследники освобождаются от оплаты госпошлины в следующих случаях:

  • на земельный участок и жилье, если проживали вместе с покойным;
  • при наследовании вкладов;
  • несовершеннолетние и недееспособные наследники (страдающие психическими расстройствами).

Инвалиды 1 и 2 группы имеют право на скидку в 50%.

Наследство не облагается налогом на доходы физических лиц. Исключение составляет ситуация, когда наследник продает имущество до истечения 3 лет с момента вступления в наследство.

Ответы на частые вопросы

Я являюсь наследником второй очереди. Наследник 1 очереди признан недееспособным. Могу ли я рассчитывать на наследство?

Читайте также:  Оформление дома на земельном участке в собственность

Нет. Недееспособные и несовершеннолетние граждане претендуют на получение собственности на общих основаниях. Интересы недееспособного родственника будут представляться его опекуном.

Можно ли принять наследство, если я являюсь наследником второй очереди, но есть и наследники первой очереди, которые не вступают в наследство?

Если наследники первой очереди отказались от имущества или признаны недостойными, то можно претендовать на собственность.

Могу ли я претендовать на наследство, находясь во второй очереди, если наследники первой очереди напишут отказ от наследства в мою пользу?

Да. Отказ должен быть оформлен надлежащим образом.

Заключение Эксперта

Наследниками второй очереди выступают братья/сестры, бабушки и дедушки умершего. Принципы наследования:

  • правопреемники по праву представления – племянники наследодателя;
  • сроки принятия наследства – полгода;
  • имущество делится в равных долях между всеми кандидатами;
  • наследники второй очереди получают собственность только на основании завещания или при отсутствии претендентов на собственность первой степени родства.

Приобретение наследства может быть связано с продолжительными юридическими спорами, поэтому лучше на начальных стадиях привлечь к делу квалифицированного юриста, который поможет избежать конфликтов, проконтролирует порядок деления собственности и пройдет процедуру наследования вместе с клиентом.

© 2018-2021 Socprav.ru – правовой помощник. Все права защищены

Мы используем файлы cookie, чтобы предоставить пользователям больше возможностей. Условия использования смотрите здесь.

Сайт не занимается деятельностью по предоставлению юридических услуг. Содержание сайта не является рекомендацией или офертой, вся информация носит ознакомительный характер. При использовании материалов гиперссылка на Socprav.ru обязательна.

ИП Браташов А.С. ИНН: 633038934522. ОГРНИП: 321631300031072

Исковое заявление о взыскании долга по расписке

Можно ли использовать законные рычаги для взыскания задолженности по расписке? Что писать в судебном иске, на какие нормы и доказательства ссылаться, чтобы суд признал, а служба судебных приставов принудительно взыскала долг?

Информация будет полезна как физическим, так и юридическим лицам.

Какой должна быть расписка, чтобы взыскать долг через суд?

Расписка гражданина приравнивается к договору займа, если сумма, которую он занял, не превышает 10 000 рублей (ст. 808 ГК РФ). Если сумма больше, нужен письменный двусторонний договор.

Однако даже если договора нет, вы не лишаетесь возможности взыскать долг через суд в том случае, если расписка оформлена верно.

Расписка о долге физического лица должна содержать:

  • наименование населенного пункта, дату написания;
  • Ф.И.О. сторон, адреса места жительства (регистрации), данные паспортов;
  • обстоятельства выдачи и условия займа (если деньги даются под процент, это нужно указать), дату планируемого возврата;
  • подтверждение факта, что заемщик получил деньги лично в руки.

Хорошо, если заёмщик дополнительно указал, что находится в здравом уме и твердой памяти, и на него не оказывается давление.

Приведём пример верно составленной расписки:

Расписку не обязательно заверять у нотариуса, но если заверение есть, проблем с доказыванием в суде точно не возникнет.

А что с юридическими лицами? Имеет ли законную силу расписка, по которой от лица организации передали деньги по расписке?

Только тогда, когда расписка подтверждает получение денег по договору займа (основной договор расписка).

Передавать деньги только по расписке от лица организации — большая ошибка. Даже если это сам директор. Почему?

Расписка не является надлежащим подтверждением получения или выдачи наличных денег юридическим лицом. Нужно оформлять полноценный договор займа (ст. 807-811 и 814 ГК РФ).

Любые операции с наличностью, согласно Указанию Центробанка № 3210-У, проводятся по расчетно-платежным ведомостям и кассовым ордерам.

Но: если всё-таки пришлось выдать деньги под расписку, то вы вправе обратиться в суд.

Это важно! Несоблюдение компанией правил безналичных расчетов не является безусловным основанием для того, чтобы суд не принял во внимание такие расчеты при рассмотрении спора.

Однако, подавая исковое заявление о взыскании долга по расписке, помните, что суд может вынести частное определение, чтобы в вашей организации провели проверку соблюдения законодательства о порядке расчетов. Могут оштрафовать должностное лицо на 4 000-5 000, юридическое лицо на 40 000-50 000 рублей (ст. 15.1 КоАП РФ).

Обязательно ли соблюдать досудебный порядок?

Заявление о взыскании долга по расписке в суд можно подавать сразу. Но есть 2 исключения, когда нужно обязательно направить досудебную претензию:

  • если условие о досудебном порядке есть в расписке;
  • если должник не указал срок, когда вернёт долг.

Напомним, что обратиться в суд можно сразу, как только пошла просрочка, или в любое время до того, как истечёт 3-летний срок исковой давности. Пока должник тянет с возвратом денег, на сумму долга начисляются проценты (по договору или по закону).

Если написали претензию, подождите ответ или перевод долга 30 дней, и только потом подайте иск (ст. 810 ГК РФ).

Как написать исковое заявление о взыскании долга по расписке?

Исковое заявление о взыскании долга по расписке составляем по правилам ст. 131 ГПК РФ — здесь всё о форме и содержании искового явления.

Что важно при составлении иска:

1.Правильно рассчитать цену иска, привести расчет требований.

Важно правильно рассчитать цену иска, от неё зависит сумма госпошлины (онлайн-калькуляторы) и подсудность — в какой конкретно суд обращаться.

Важно! Считаем только в российских рублях (ст. 317 ГК РФ). Если долг в валюте — переводим в рубли по курсу на день, когда должник должен был вернуть деньги.

Цена иска равна сумме основного долга плюс проценты (пени, штрафы) по договору. Если в договоре нет условия о процентах, и не сказано, что займ беспроцентный, считаем по ст. 809 ГК РФ и ключевой ставке ЦБ. Ещё вам положены проценты за пользование вашими деньгами по ст. 395 ГК РФ.

Важно! Проценты по расписке не должны быть слишком большими. Если сумма в два и более раз больше, чем проценты по ставке ЦБ, суд может уменьшить сумму требований. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Здесь не будем приводить формулы и примеры расчетов. Поможем рассчитать цену иска индивидуально для каждого обратившегося.

Читайте также:  Как выделить долю в жилом доме в натуре по закону?

2.Подробно описать обстоятельства, условия и сроки займа, написать ФИО и контакты свидетелей (если есть).

Обязательно по тексту заявления ссылайтесь на нормы ГК РФ и имеющиеся доказательства (приложить к заявлению в виде списка приложений).

3.Собрать нужные документы и приложить к иску (предоставим список).

Кроме того, если сумма долга большая, укажите в иске или составьте отдельное ходатайство о наложении обеспечительных мер, чтобы должник не скрылся сам, не снял деньги со счетов и не «спрятал» имущество.

В какой суд подавать иск о взыскании долга по расписке?

Иск к гражданину подаём в суд населенного пункта (района), где прописан или живёт должник. Если актуальный адрес не знаете, тогда по последнему известному вам месту жительства или нахождения его имущества (например, вы знаете, где находится квартира, собственником которой является должник).

Мировые суды рассматривают дела при сумме долга не более 50 000 рублей и заявления о выдаче судебного приказа при сумме до 500 000 рублей.

В других случаях обратитесь в районный суд.

Найти адрес нужного суда (арбитражный, общей юрисдикции) можно насайте ГАС РФ «Правосудие».

Подаём иск лично в канцелярию, по почте заказным письмом с описью и уведомлением или через интернет-сервисы «Мой Арбитр» и ГАС «Правосудие».

Будьте готовы, что должник будет ходатайствовать о признании расписки недействительной или безнадёжной! Хорошо подготовьтесь к судебному разбирательству.

Извольте расписочку

Расписка оказалась единственным доказательством, что человек дал в долг деньги другому человеку, а тот вернуть средства так и не собрался. В итоге обиженному заимодавцу местные суды отказали. Как правильно по закону поступать в подобных ситуациях, и растолковал Верховный суд.

Трудно найти человека, который бы никогда в жизни не давал деньги в долг. Не секрет, что многие из тех, кто пошел навстречу и ссудил родственнику, соседу или знакомому деньги, потом месяцами или годами безнадежно ждут, что должник вспомнит про них. Именно поэтому ситуация, которую разобрал Верховный суд, может быть интересна многим.

Все началось с того, что некая гражданка обратилась в суд с иском к знакомой. Истица попросила взыскать с женщины деньги по договору займа и проценты за пользование чужими средствами. Гражданке суды первой инстанции и апелляции отказали. В райсуде женщина рассказала, что в подтверждение договоров займа и их условий у нее на руках остались расписки.

Из содержания расписок следует, что 20 марта 2008 года ее знакомая взяла у нее 200 000 рублей под 4 процента в месяц на неопределенный срок. При этом обязалась выплачивать проценты от суммы каждый месяц 20 числа наличными, остальную сумму обязалась вернуть по требованию. Спустя полгода, уже осенью, дама снова взяла у нее деньги – теперь 100 000 рублей под те же 4 процента, и обязалась отдавать 20 числа каждого месяца проценты от суммы.

Но благие намерения сторон так и не стали реальностью. Ситуация с долгом, к сожалению, оказалась стандартной – кредитор просила вернуть ей деньги, ну а должница – обещала сделать это. Так прошли все оговоренные и не оговоренные сроки.

Но взятые на время деньги так и не вернулись к той, что ссудила их однажды своей знакомой. В конце концов, женщине пришлось обращаться в суд. В своей победе в судебном заседании истица не сомневалась – ведь у нее на руках была расписка должницы. Да и та не отказывалась.

Каково же было удивление истицы, когда местные суды с доводами женщины не согласились и приняли прямо противоположное решение.

Отказывая гражданке в удовлетворении ее иска, суды исходили из того, что между дамами не был заключен договор займа. А имеющаяся в деле расписка не подтверждает факт получения денежных средств именно у истца, поскольку не содержит “сведений о заимодавце и обязательства гражданки по возврату указанных в расписке сумм”.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила отказы местных судов и признала ошибочными выводы судов первой и апелляционной инстанций.

В разъяснении своих доводов Судебная коллегия Верховного Суда заявила вот что:

В статье 807 Гражданского кодекса РФ сказано следующее: по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками. А заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества. При этом договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно статьям 161, 808 того же Гражданского кодекса договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Ну а в случае, когда заимодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или другой документ, удостоверяющий передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы.

Таким образом, подчеркивает Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда, для квалификации отношений сторон как заемных необходимо установить характер обязательства, включая достижение между ними соглашения об обязанности заемщика возвратить заимодавцу полученные деньги.

Читайте также:  Как узаконить объект самовольного строительства?

Как записано в пункте 1 статьи 160 опять-таки Гражданского кодекса, сделка в письменной форме должна быть совершена “путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами”.

По пункту статьи 162 Гражданского кодекса РФ нарушение предписанной законом формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки на показания свидетелей. Но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. Исходя из сказанного, Верховный суд подчеркивает – передача денежной суммы конкретным заимодавцем заемщику может подтверждаться различными доказательствами, кроме свидетельских показаний.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда заметила, что из материалов дела следует – при рассмотрении дела ответчик имела намерение заключить мировое соглашение с истцом.

Суд еще раз обратил внимание на то, что должница со своим долгом вообще то была согласна. А фактически выражала лишь несогласие в суде только с начисленными процентами. Но обстоятельства, имеющие очень важное значение для квалификации правоотношения сторон, в нарушение требований закона (ч. 4 ст. 67, ч. 4 ст. 198 Гражданского процессуального кодекса РФ) никакой оценки обоих судов не получили.

Кроме того, подчеркнул Верховный суд, местными судами не было учтено, что по смыслу статьи 408 Гражданского кодекса нахождение долговой расписки у заимодавца подтверждает неисполнение денежного обязательства со стороны заемщика, если им не будет доказано иное.

Ссылка местного суда на то, что истцом в судебном заседании не было представлено иных (кроме расписки) доказательств в подтверждение своего иска, является, по мнению Верховного суда, несостоятельной.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда еще раз подчеркнула – дело в том, что обязанность представления доказательств, опровергающих факт заключения договора займа с конкретным заимодавцем, лежала на ответчице. И на этот важный момент так же не было обращено внимание местных судов.

Поэтому Верховный суд в своем решении отменил принятые раньше вердикты местных судов и велел пересмотреть дело о долговой расписке, но с учетом своих разъяснений.

Взыскание денежных средств по договору займа

Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Программа разработана совместно с АО “Сбербанк-АСТ”. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца.

Обзор документа

Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 17 июля 2018 г. N 46-КГ18-20 Суд направил дело о взыскании долга по договору займа на новое апелляционное рассмотрение, поскольку суды не учли, что при подписании сторонами письменного договора займа, содержащего условие о получении денежных средств заёмщиком, обязанность по доказыванию безденежности займа возлагается на последнего

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Асташова С.В.,

судей Марьина А.Н. и Киселёва А.П.

рассмотрела в судебном заседании гражданское дело по иску Махортова Павла Ивановича к Санкову Юрию Александровичу о взыскании долга по договору займа, по встречному иску Санкова Юрия Александровича к Махортову Павлу Ивановичу о признании договора займа притворной сделкой

по кассационной жалобе Махортова Павла Ивановича на решение Советского районного суда г. Самары от 25 мая 2017 г. и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 31 июля 2017 г.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Марьина А.Н., выслушав объяснения представителей Махортова П.И. – Самигуллина Д.Д. и Лесниченко А.М., поддержавших доводы кассационной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации установила:

Махортов П.И. обратился в суд с иском к Санкову Ю.А. о взыскании долга по договору займа в размере 1 001 713,81 руб., процентов за пользование денежными средствами в размере 108 958,40 руб. и пени в размере 139 071 руб., указав, что по договору займа от 23 марта 2016 г. он передал ответчику 1 090 236 руб., которые последний обязался возвратить с уплатой процентов за пользование денежными средствами до 21 апреля 2019 г. ежемесячными платежами по графику. До 21 августа 2016 г. ответчик производил выплаты в погашение долга, после чего перестал уплачивать ежемесячные платежи и проценты за пользование займом.

Санков Ю.А. предъявил встречный иск к Махортову П.И. о признании договора займа притворной сделкой, ссылаясь на то, что денежные средства в долг ему не передавались, а договор прикрывает денежное обязательство ООО “Комплект Сервис”, директором которого он является.

Решением Советского районного суда г. Самары от 25 мая 2017 г., оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 31 июля 2017 г., в удовлетворении исковых требований Махортова П.И. и встречных исковых требований Санкова Ю.А. отказано.

В кассационной жалобе Махортова П.И. ставится вопрос об отмене состоявшихся по делу судебных постановлений, как незаконных.

Определением судьи Верховного Суда Российской Федерации Романовского С.В. от 13 июня 2018 г. кассационная жалоба с делом передана для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации.

Проверив материалы дела, обсудив доводы, изложенные в кассационной жалобе, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит кассационную жалобу подлежащей удовлетворению.

Основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном порядке являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов (статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

Такие нарушения допущены при рассмотрении данного дела.

Читайте также:  Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

Как установлено судом и следует из материалов дела, 23 марта 2016 г. между Махортовым П.И. (займодавец) и Санковым Ю.А. (заемщик) подписан договор займа, по условиям которого истец передал ответчику денежные средства в размере 1 090 236 руб., а ответчик обязался вернуть указанную сумму займа в установленный договором срок и уплатить проценты за пользование денежными средствами в размере, сроки и на условиях договора и графика платежей (пункт 1.1 договора).

Пунктом 2.1 данного договора предусмотрено, что заем предоставляется путем передачи денежных средств, а подписание договора со стороны заемщика свидетельствует о том, что денежные средства переданы заимодавцем в полном объеме в момент подписания договора, претензий по переданным денежным средствам стороны не имеют. Договор имеет силу акта приема-передачи (расписки) денежных средств.

Дата возврата займа – 21 апреля 2019 г. (пункт 2.2 договора).

Согласно заключению судебной почерковедческой экспертизы от 27 апреля 2017 г. N 011-2017, проведенной ООО ЮБ “СЭЛ”, подписи от имени заемщика Санкова Ю.А. в договоре займа от 23 марта 2016 г. выполнены самим Санковым Ю.А.

Разрешая спор и отказывая в удовлетворении исковых требований Махортова П.И., суд первой инстанции исходил из того, что между сторонами отсутствуют заёмные обязательства, поскольку Махортов П.И. не доказал факт передачи им Санкову Ю.А. денежных средств по договору займа от 23 марта 2016 г., а также наличие у него соответствующей денежной суммы для её передачи в долг ответчику.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что обжалуемые судебные постановления приняты с нарушением норм материального и процессуального права и согласиться с ними нельзя по следующим основаниям.

Согласно статье 433 (пункты 1 и 2) Гражданского кодекса Российской Федерации договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта. Если в соответствии с законом для заключения договора необходима также передача имущества, договор считается заключенным с момента передачи соответствующего имущества (статья 224 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В соответствии с пунктом 1 статьи 807 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Относительно формы договора займа пунктом 1 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей на момент возникновения спорных правоотношения) установлено, что договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда.

Таким образом, для договора займа между гражданами, сумма по которому превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, законом предусмотрена письменная форма договора.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему заимодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей (пункт 2 статьи 808 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу статьи 162 (пункт 1) Гражданского кодекса Российской Федерации несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

Из содержания указанных выше правовых норм в их взаимосвязи следует, что в подтверждение факта заключения договора займа может быть представлен любой документ, удостоверяющий факт передачи заемщику заимодавцем определенной суммы денежных средств. При этом закон не содержит требования по оформлению отдельного письменного документа, подтверждающего факт передачи денег по договору займа.

Как усматривается из подписанного сторонами договора от 23 марта 2016 г., заем предоставлен путем передачи Махортовым П.И. денежных средств Санкову Ю.А., при этом в тексте договора указано, что сам факт подписания договора со стороны заемщика свидетельствует о том, что денежные средства переданы заимодавцем в полном объеме в момент подписания договора, претензий по переданным денежным средствам стороны не имеют, договор имеет силу акта приема-передачи (расписки) денежных средств (пункт 2.1 договора займа).

В силу статьи 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом (часть 1). Если правила, содержащиеся в части первой данной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон (часть 2).

Исходя из изложенного выше при рассмотрении настоящего дела суду в соответствии с требованиями статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, применяя правила толкования договора, предусмотренные статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации, надлежало дать оценку условию договора о том, что подписанный сторонами договор имеет силу акта приема-передачи денежных средств и что его подписание заёмщиком подтверждает факт получения им от заимодавца указанной в договоре суммы денежных средств.

Однако данные требования закона судом первой инстанции не выполнены.

Кроме того, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что судом неправильно распределена обязанность доказывания.

Из статьи 812 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что заемщик вправе оспаривать договор займа по его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности от заимодавца им не получены или получены в меньшем количестве, чем указано в договоре (пункт 1).

Читайте также:  Правила застройки дачного участка

Если договор займа должен быть совершен в письменной форме, его оспаривание по безденежности путем свидетельских показаний не допускается, за исключением случаев, когда договор был заключен под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя (пункт 2).

Согласно разъяснениям, изложенным в Обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Федерации, N 3 (2015), утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 г., в случае спора, вытекающего из заёмных правоотношений, на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли отношения, регулируемые главой 42 Гражданского кодекса Российской Федерации, а на заемщике – факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

Таким образом, закон не возлагает на займодавца обязанность доказать наличие у него денежных средств, переданных заемщику по договору займа.

Кроме того, из содержания указанных выше правовых норм и разъяснений Верховного Суда Российской Федерации следует, что при подписании сторонами письменного договора займа, содержащего условие о получении денежных средств заёмщиком, обязанность по доказыванию безденежности займа возлагается на последнего, что не было учтено судом при рассмотрении настоящего дела.

Из-за допущенных судом первой инстанции ошибок в применении норм материального и процессуального права постановленное судебное решение нельзя признать отвечающим требованиям статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции ошибки нижестоящего суда не исправил.

Исходя из вышеизложенного, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит, что при рассмотрении настоящего дела судебными инстанциями допущены нарушения норм материального и процессуального права, которые являются существенными, непреодолимыми и которые не могут быть устранены без нового рассмотрения дела.

Согласно части 1 статьи 327 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд апелляционной инстанции повторно рассматривает дело в судебном заседании по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, предусмотренных главой 39 данного кодекса.

Повторное рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции предполагает проверку и оценку фактических обстоятельств дела и их юридическую квалификацию (пункт 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 13 “О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции”).

Принимая во внимание необходимость соблюдения разумных сроков судопроизводства (статья 6.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации), Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации находит нужным отменить апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 31 июля 2017 г. и направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

При новом рассмотрении дела суду следует учесть изложенное и разрешить спор в соответствии с требованиями закона.

Руководствуясь статьями 387, 388, 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила:

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Самарского областного суда от 31 июля 2017 г. отменить, направить дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Председательствующий Асташов С.В.
Судьи Марьин А.Н.
Киселёв А.П.

Обзор документа

В споре о взыскании долга по договору займа между гражданами Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ указала следующее.

Подтвердить заключение договора займа может любой документ, удостоверяющий передачу заемщику определенной суммы. При этом закон не требует оформлять отдельный письменный документ, подтверждающий передачу денег.

В данном случае в самом договоре есть условие о том, что его подписание заемщиком подтверждает получения им от заимодавца указанной суммы. Таким образом, подписанный сторонами договор имеет силу акта приема-передачи (расписки) денежных средств.

Взыскание долга по договору займа

Договор займа заключается в случаях, когда одна сторона (кредитор, займодатель) передаёт другой (заёмщику) деньги, товары или ценные бумаги, а заёмщик обязуется вернуть их в равном количестве и качестве. Предметом договора могут быть денежные средства и другие вещи. С заемщиком обговариваются сроки, в течение которых он обязан вернуть указанную сумму или количество вещей. Если этого не произойдет, в отношении его могут применяться санкции: штрафные, процентные и пр. Исковая давность договора займа составляет 3 года, в течение которых вы можете взыскать долг.

Что нужно указать в договоре займа

В договоре займа важно прописать предмет (что именно и в какой сумме/количестве) передаётся. Следует идентифицировать участвующие стороны. Также нужно оговорить проценты, цель займа, порядок и срок возврата. Только тогда документ считается юридически значимым и послужит гарантией возврата долга. Помните, чем подробнее и конкретнее прописаны условия соглашения, тем проще оспаривать действия/бездействие контрагента в суде.

Закон обязывает придавать договору письменную форму, если (ст. 808 ГК РФ):

  • передаётся сумма свыше 10 тысяч рублей и в сделке участвуют только физические лица;
  • заимодавцем является организация независимо от занимаемой суммы. Если в указанных случаях договор совершен устно, то в суде не удастся доказать факт заключения сделки. При этом невозможно сослаться даже на свидетельские показания.

Причины неуплаты долга по договору займа

  • договор заключён в письменной форме или у вас на руках есть расписка, подтверждающая передачу денег или вещей;
  • в договоре чётко прописаны условия займа;
  • должник предрасположен к сотрудничеству.

Задолженность по договору займа может возникать как по уважительным обстоятельствам, так и из-за недобросовестности и даже злонамеренности со стороны заёмщика. Причины необходимо учитывать для способа возврата. В случаях, когда задолженность образовалась не из-за злонамеренности, проблему часто возможно решить на досудебной стадии.

Читайте также:  Как выделить долю в жилом доме в натуре по закону?

Способы взыскания займа

  • Внесудебный. Займодавец составляет претензию для взыскания залога по договору займа, где указывает сумму и срок возврата. Здесь же можно обратится за помощью в коллекторские агентства.
  • Судебный. Заемщик составляет исковое заявление, подкрепив его документами по займу, оплачивает госпошлину и ожидает решение суда.
  • Послесудебный. Само взыскание долга.

Внесудебный порядок заключается в соглашении между займодавцем и заемщиком. Для этого заемщик предоставляет заверенное нотариально согласие на внесудебный порядок взыскания долга по договору займа.

Необходимые документы

  • Квитанция об уплате госпошлины
  • Расчет суммы долга
  • Копия расписки или договора
  • договор в письменной форме или расписка о передаче средств
  • досудебная претензия
  • судебный иск

Порядок взыскания долга по договору займа

Для взыскания задолженности по договору займа в суде необходимо написать исковое заявление и подать его в суд по месту жительства должника. Если сумма займа больше 500 МРОТ, иск подается в районный суд, если меньше, то в мировой.

После принятия искового заявления, назначается судебное заседание, где будут рассматриваться требования о взыскании долга. Исковое заявление о взыскании долга по договору обязательно должно подтверждаться документами, свидетельствующими о факте займа и со ссылками на законодательство. При необходимости привлекаются свидетели, дополнительные документы и т.д. Гражданские дела рассматриваются в районном суде 2 месяца, в мировом суде в течение месяца.

Решение суда вступает в силу, если в течение 10 дней с момента принятия решения ответчик не обжалует его. После решения суда, нужно получить исполнительный лист и передать его в службу судебных приставов. Истец имеет право потребовать от должника покрытие госпошлины и расходов на адвоката.

Иск о взыскании долга по договору займа

При составлении иска необходимо указать наименовании суда, город, ФИО и адрес проживания истца и ответчика. Далее указать какую сумму была предоставлена и на какой срок. Указать, что данный процесс был зафиксирован распиской или договором. Далее со ссылками на законодательные нормы указать, что долг не был возвращен. В конце искового заявления о взыскании сумм по договору займа указываете ваши требования вернуть средства и в каком объеме. В конце искового заявления ставите дату и подпись расшифровкой. В приложение вкладываете копию искового заявления для ответчика, договор займа, квитанцию об оплате госпошлины, расчет процентов за использование чужих денежных средств, претензию о возврате долга и документы, которые подтверждают направление и получение претензии.

Перед обращением в суд необходимо рассчитать сумму требования. Сначала укажите сумму займа, проценты за пользование, пени и неустойку за просрочку возврата денежных средств. Приведите в пример установленные законодательством процентные ставки за пользование займом. Рассчитайте период, на который положено начислять проценты и за который начисляется неустойка. Далее проведите расчет процентов и неустойки, и сложите получившиеся значения.

В решении суда указывается:

  • Удовлетворено ли исковое заявление
  • Сумма, которую необходимо выплатить
  • Срок

После вступления решения суда в законную силу, истец направляет решение приставам, которые следят за выполнением данного решения. Срок взыскания по исполненному договору займа составляет 30 дней.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при взыскании задолженности

Часто возврат средств осложняется следующими обстоятельствами:

  • одна из сторон отрицает факт получения им займа;
  • должник скрывается;
  • в договоре прописаны не все существенные условия;
  • должнику не хватает дохода или иного имущества для погашения долга;
  • должник уклоняется от исполнения судебного решения;
  • стороной произведена переуступка права требования;
  • неправильно определена подсудность при подаче иска;
  • неграмотно составлен иск;
  • нарушены процессуальные сроки, в том числе срок исковой давности.

Что делать, если ответчик отказывается выплачивать долг даже после решения суда

Должник может не вернуть долг либо из-за отсутствия имущества или денежных средств, либо из-за бездействия судебных приставов. Если дело в приставах, можно предоставить судебному приставу сведения об известных вам счетах или имуществе должника. также вы можете ходатайствовать перед приставом о наложении ареста на имущество должника. Если же пристав бездействует, составьте жалобу руководителю Службы судебных приставов или обратитесь в суд с заявлением о признании незаконным бездействие судебного пристава.

Если должник не может вернуть долг из-за отсутствия имущества, возможно взыскание долга по частям. Со временем долг будет возвращен.

В каком случае суд на стороне заемщика

Суд окажется на стороне заемщика, если тот докажет факт возврата денег. Если в деле фигурируют два физлица, а сумма долга меньше 10 МРОТ, достаточно двух свидетелей. Также заемщик может доказать, что сумма или количество вещей не были преданы в полном объеме.

Если договор займа заключен между физическими лицами, такое дело будет рассматриваться через мировой или районный суд после подачи искового заявления. В котором будут указаны ФИО истца и ответчика и их места жительства.

Правовая поддержка при взыскании задолженности

Юристы нашей компании оказывают помощь по возврату денег. К нам можно обратиться за следующими услугами:

  • консультирование, в ходе которого разъясняются вопросы по делу, проводится анализ ситуации, выбираются наиболее эффективные способы ее разрешения;
  • составление документации: претензии, иска, ходатайства в суд и др.
  • сбор сведений и доказательств;
  • участие в судебном разбирательстве;
  • оспаривание неправосудного решения;
  • контроль за ведением исполнительного производства.

Если у вас остались вопросы о взыскании долга по договору займа, обратитесь в компанию «Бизнес-гарант». Юристы с большим опытом работы выполнят свои обязательства в срок, оказав квалифицируемую помощь.

Связаться с нами можно по телефону или с помощью официального сайта. Офисы компании расположены в Самаре и Тольятти.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: