Как поа недвижимое имущество?

Какие объекты относятся к недвижимому и движимому имуществу в целях исчисления налога на имущества?

Какие объекты относятся к недвижимому и движимому имуществу в целях исчисления налога на имущества? Для исчисления налога на имущество куда нужно относить такие объекты, как парковочные места, малые архитектурные формы, газопровод, тепловые сети, газонные покрытия, тротуар, экогазон: к движимому или недвижимому имуществу?

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:

Газопровод и тепловые сети относятся к недвижимому имуществу. Объекты благоустройства: малые архитектурные формы, газонные покрытия, тротуар, парковочные места, экогазон относятся к движимому имуществу.

Разъяснения, какие объекты основных средств относятся к недвижимому и движимому имуществу в целях исчисления налога на имущества, приведены ниже.

Обоснование позиции:

Согласно п. 1 ст. 374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК РФ.

Порядок бухгалтерского учета объектов основных средств и формирования их стоимости регулируются ПБУ 6/01 “Учет основных средств” (далее ПБУ 6/01) и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н (далее Методические указания).

В соответствии с п. 4 ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если одновременно выполняются условия:

объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

Однако ни НК РФ, ни ПБУ 6/01, ни Методические указания не дают определения понятиям “движимое” и “недвижимое” имущество. В силу п. 1 ст. 11 НК РФ институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства РФ, используемые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено НК РФ.

Минфин России разъясняет, что понятия движимого и недвижимого имущества определены в ст. 130 ГК РФ (смотрите письма Минфина России от 17.02.2017 N 03-05-05-01/9043, от 16.09.2015 N 03-05-05-01/53065, от 18.12.2014 N 03-05-05-01/65598, от 15.08.2013 N 03-04-06/33238, от 15.08.2013 N 03-04-06/33238, от 25.02.2013 N 03-05-05-01/5317 и др.).

В соответствии со ст. 130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Что касается движимого имущества, то вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом. Регистрация прав на движимые вещи не требуется, кроме случаев, указанных в законе (п. 2 ст. 130 ГК РФ).

Кроме того, специалисты финансового ведомства рекомендуют, что при определении состава недвижимого имущества необходимо учитывать нормы Общероссийского классификатора основных фондов (ОКОФ)*(1), утвержденного постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 26.12.1994 N 359, а также Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений” (далее – Закон N 384-ФЗ) (смотрите письма Минфина России от 04.10.2013 N 03-05-05-01/41301, от 15.08.2013 N 03-04-06/33238, от 22.05.2013 N 03-05-05-01/18212 и др.).

По вопросу обложения налогом на имущество организаций объекта недвижимости, который зарегистрирован как единый объект недвижимого имущества (сложная вещь), Минфин России дал следующие разъяснения (письмо от 29.03.2013 N 03-05-05-01/10050):

под объектом недвижимого имущества необходимо понимать единый конструктивный объект капитального строительства как совокупность указанных в ч. 2 ст. 2 Закона N 384-ФЗ объектов, функционально связанных со зданием (сооружением) так, что их перемещение без причинения несоразмерного ущерба назначению объекта недвижимого имущества невозможно;

не включаются в состав объекта недвижимого имущества учитываемые как отдельные инвентарные объекты движимого имущества (основных средств), которые могут быть использованы вне объекта недвижимого имущества, демонтаж которых не причиняет несоразмерного ущерба его назначению и (или) функциональное предназначение которых не является неотъемлемой частью функционирования объекта недвижимого имущества (здания, сооружения).

Учитывая рекомендации и разъяснения Минфина России, попробуем квалифицировать объекты основных средств, перечисленные в вопросе.

Газопровод, тепловые сети. В соответствии с Общероссийским классификатором ОК 013-2014 (СНС 2008) “Общероссийский классификатор основных фондов” (принятым и введенным в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст) сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида. Сооружения являются объектами, прочно связанными с землей. В частности, примерами сооружений могут служить такие объекты, как магистральные трубопроводы; линии связи и электропередачи; местные трубопроводы.

Читайте также:  Нужно ли разрешение на ввод в эксплуатацию индивидуального жилого дома?

Однако законодательство не содержит прямого указания об отнесении к недвижимости трубопроводов (газопровода и тепловых сетей и т.п.).

На практике суды, как правило, считают такие объекты недвижимостью. Так, например, ФАС Северо-Кавказского округа в постановлении от 24.07.2014 N Ф08-4869/14 по делу N А32-38739/2013 признал тепловые сети недвижимым имуществом. Суд учел, что для отнесения объекта к категории недвижимости необходима его прочная связь с землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба их назначения невозможно. Достижение путем совершения действий по демонтажу и перемещению этого оборудования из общей совокупности устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок, конечной цели предназначения тепловых сетей (оказание услуг теплоснабжения), без взаимодействия со всеми технологически связанными сетями инженерно-технического обеспечения, составляющими функциональный и технологически связанный имущественный комплекс, без причинения несоразмерного ущерба невозможно.

Аналогичный подход представлен и в других судебных актах (смотрите, например, постановление АС Северо-Кавказского округа от 13.02.2018 N Ф08-10789/17 по делу N А32-6398/2017, постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 17.05.2011 N 05АП-2721/11, оставленное без изменений постановлением ФАС Дальневосточного округа от 13.09.2011 N Ф03-4038/11, постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.08.2010 N Ф03-5985/2010 по делу N А73-2046/2010, постановление ФАС Северо-Западного округа от 04.05.2010 N Ф07-3435/2010, постановление ФАС Северо-Западного округа от 16.01.2009 N А56-49891/2007, определение ВАС РФ от 23.09.2009 N 12247/09 и другие).

Исходя из вышеприведенной арбитражной практики, мы приходим к мнению, что газопровод и тепловые сети относятся к недвижимому имуществу. Вместе с тем нужно учитывать, что отнесение каждого конкретного объекта к недвижимому имуществу осуществляется с учетом его характеристик и конкретных особенностей. В частности, согласно п. 3.1 ст. 380 НК РФ ставка налога на имущество устанавливается в размере 0% в отношении объектов магистральных газопроводов.

Малые архитектурные формы, газонные покрытия, экогазон, тротуар, парковочные места. По нашему мнению, данные объекты можно отнести к элементам благоустройства. Однако нормативные акты в сфере бухгалтерского учета не содержат понятия “благоустройство территории”. Данное определение дано в Своде правил СП 82.13330.2016 “СНиП III-10-75 Благоустройство территорий”, утвержденном приказом Минстроя России от 16.12.2016 N 972/пр (далее – Свод правил). Так, в соответствии с п. 3.2 ст. 3 Свода правил под благоустройством территории понимается комплекс мероприятий по инженерной подготовке к озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, направленных на улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического состояния участка.

При этом согласно п. 3.23 ст. 3 Свода правил к элементам благоустройства территории относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, применяемые как составные части благоустройства.

По поводу квалификации элементов благоустройства территорий как движимое или недвижимое имущество, по нашему мнению, нужно руководствоваться разъяснениями ВАС РФ, отраженными в постановлениях от 17.01.2012 N 4777/08 и от 28.05.2013 N 17085/12. Согласно позиции ВАС РФ объекты, которые хотя прочно связаны с землей, но не имеют самостоятельного функционального назначения, не признаются недвижимостью. Соответствующие сооружения рассматриваются в качестве улучшения того земельного участка, для обслуживания которого возведены, а потому следуют его юридической судьбе. В связи с этим такие сооружения не являются самостоятельными недвижимыми вещами, а представляют собой неотъемлемую составную часть земельного участка, на котором они расположены.

Так, например, суды не признают объектами недвижимого имущества заасфальтированные площадки. По мнению судей, сама по себе укладка на части земельного участка определенного покрытия (из асфальта) для целей складирования, удобства разгрузки или его благоустройства не создает нового объекта недвижимости, а представляет собой улучшение полезных свойств земельного участка, на котором данные работы выполнены. При этом асфальтовое покрытие земельного участка по существу несет вспомогательную функцию, имущество не является недвижимым имуществом, а является элементом благоустройства земельного участка (смотрите, в частности, постановления Десятого ААС от 31.01.2017 N 10АП-18200/16, ФАС Уральского округа от 12.09.2013 N Ф09-7798/13 по делу N А34-6477/2012, ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2012 по делу N Ф26-7683/2010).

Таким образом, подытоживая все вышесказанное, мы пришли к следующему мнению: объекты благоустройства, в частности малые архитектурные формы, газонные покрытия, тротуар, парковочные места, экогазон, относятся к движимому имуществу.

При этом, учитывая отсутствие разъяснений официальных органов, применимых к рассматриваемым объектам, руководствуясь положениями п. 1 ст. 21 и п. 1 ст. 34.2 НК РФ, рекомендуем обратиться в Минфин России или в налоговые органы за получением письменных разъяснений по данному вопросу.

Ответ подготовил:
Эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ
Шашкова Елена

Контроль качества ответа:
Рецензент службы Правового консалтинга ГАРАНТ
аудитор, член РСА Горностаев Вячеслав

Читайте также:  Восстановление срока на обжалование решения мирового судьи

15 августа 2018 г.

Материал подготовлен на основе индивидуальной письменной консультации, оказанной в рамках услуги Правовой консалтинг.

*(1) С 1 января 2017 года действует новый классификатор основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), принятый и введенный в действие приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2018-ст.

А что такое недвижимое имущество?

«Акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить»

П. 6 ст. 3 Налогового кодекса Российской Федерации

Эта заметка не о том, что такое движимое / недвижимое имущество, и где находится граница между этими понятиями. Вопрос и правда сложный, требует отдельного внимания и не может быть решен «на коленке», что мы и наблюдаем на протяжении последних лет в судебных решениях по налоговым спорам.

Вообще, и наверно это ни для кого не открытие, в юрисдикции, относящейся к романо-германской правовой системе подобные вопросы должна решать законодательная власть, а не судебная.

Конечно, при этом необходимо иметь в виду и то, что не каждое простое понятие должно быть определено в законе. Допускаю, что исчерпывающе определить некоторые понятия, например, «вещь», невозможно, а потому не нужно. Так, для представления, что такое «вещь» достаточно того, что это осязаемый объект материального мира. При любых попытках дать определение этому понятию либо что-то неминуемо будет оставаться за его пределами, либо оно будет громоздким и неудобным для использования.

Но с движимым / недвижимым имуществом ситуация иная. Интересно, конечно, разобраться откуда изначально появилась потребность разделять в законе движимые и недвижимые вещи, но для целей этой заметки просто примем это обстоятельство как общеизвестный факт. Ограничимся тем, что этот подход уже используется, а раз так, то следовало бы обеспечить возможность и, в лучшем случае, удобство его использования. Пока что это далеко не так.

Наряду с тем, что от того, какой является вещь – движимой или недвижимой – зависит нужно ли регистрировать право собственности или иное вещное право на нее или нет, такое разделение играет одну из ключевых ролей для расчета налогов организаций. Имеется в виду налог на имущество организаций, а именно – утратившая силу налоговая льгота, освобождающая движимые объекты имущества организаций от налога на имущество (при условии соблюдении ряда условий), а теперь – полное освобождение движимого имущества от налога.

Однако по какой-то причине люди, которые пишут в России законы до сих пор не уточнили, что такое движимое / недвижимое имущество, то есть не сказали какие объекты нужно облагать налогом, а какие нет.

А ведь согласно п. 6 ст. 3 Налогового кодекса РФ, при установлении налогов должны быть определены все элементы налогообложения, а также: акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы, страховые взносы), когда и в каком порядке он должен платить.

Абз. 3 п. 1 ст. 17 НК РФ в качестве одного из элементов налогообложения указывает налоговую базу.

В свою очередь, налоговая база по налогу на имущество определяется (по общему правилу; без учета некоторых особенностей) как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения (п. 1 ст. 375 НК РФ).

И, наконец, в нынешней редакции НК РФ объектами налога на имущество для российских организаций признается недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета (п. 1 ст. 374 НК РФ). То есть, как уже было сказано, движимые объекты имущества организаций налогом не облагаются, но что такое движимое имущество НК РФ не объясняет. Вместо этого НК РФ ссылается на Гражданский кодекс Российской Федерации (п. 1 ст. 11 НК РФ). Но цивилистов не так сильно заботит этот вопрос как налоговиков. Наверно потому, что в сфере гражданского права от этого не зависит напрямую сколько денег у тебя попросит государство.

Вкратце, положение движимого имущества как объекта налога на имущество организаций изменялась следующим образом. В редакции, действующей до 1 января 2019 движимое имущество относилось к объектам по налогу на имущество организаций. При этом, с 1 января 2013 по 31 декабря 2014 движимое имущество, принятое с 1 января 2013 года на учет в качестве основных средств, не признавалось объектом налогообложения по налогу на имущество организаций (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ, п. 3 ст. 1, ст. 3 Федерального закона от 29.11.2012 N 202-ФЗ).

С 01 января 2015 по 31 декабря 2017 движимое имущество признавалось льготируемым, а не исключенным из объектов налогообложения. Действовала федеральная льгота в виде освобождения от уплаты налога в отношении движимого имущества, относящегося к 3 – 10 амортизационным группам, поставленного на учет в качестве объектов основных средств начиная с 1 января 2013 (кроме объектов движимого имущества, принятых на учет в результате реорганизации или ликвидации юридических лиц, а также полученных от взаимозависимых лиц, признаваемых таковыми согласно п. 2 ст. 105.1 НК РФ, а также некоторых иных исключений).

Читайте также:  Как получить налоговый вычет при покупке недвижимости?

С 01 января 2018 по 31 декабря 2018 согласно п. 1 ст. 381.1 НК РФ льгота по налогу на движимое имущество, установленная п. 25 ст. 381 НК РФ, действовала на территории конкретного региона только в случае принятия соответствующего закона субъектом России (п. 58 ст. 2, п. 5 ст. 13 Федерального закона от 30.11.2016 N 401-ФЗ).

Очевидно, место движимого имущества в системе элементов налога на имущество организаций очень активно менялось за последние 6 лет. Несмотря на это, законодательной властью вопрос о том, что это такое по отношению к недвижимому имуществу не решался. Вместо законодательной власти этим занималась власть судебная.

Приведем только некоторые примеры признаков недвижимости, определенных судами.

Например, налоговыми органами недвижимым имуществом признавались газопроводы и газоходы (Определение Верховного суда РФ N 305-КГ18-20539 от 11.12.2018 в отношении Лукойл – Волгограднефтепереработка). Суд указал, что «спорные объекты в силу отраслевых требований к устройству и безопасной эксплуатации спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах), наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей; по своей конструкции объекты не предназначены для последующей разборки, перемещения и сборки на новом месте; перемещение объектов нанесет несоразмерный ущерб их назначению, целостности конструкции, предусмотренной проектной документацией, и результатом данного действия будет возведение исключительно новых объектов со своим назначением и характеристиками». Результат – доначисление налога в размере 4,8 млн рублей, а также соответствующие суммы пени и штрафа.

Аналогичным образом к недвижимому имуществу был отнесен технологический трубопровод (Постановление арбитражного суда Московского округа от 10.02.2017 по делу N А40-98958/2016 в отношении ОАО “ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ”). Суд указал, что «в силу отраслевых требований к устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов, спроектирован и смонтирован на специально возведенном фундаменте (эстакадах), наличие которого обеспечивает его прочную связь с землей. По своей конструкции спорный объект не предназначен для его последующей разборки, перемещения и сборки на новом месте. Перемещение спорного объекта без нанесения несоразмерного ущерба его конструктивной целостности и проектному функциональному назначению невозможно». Результат – доначисление налога в размере 2,1 млн рублей, пени – 250 тыс. рублей, штрафа – 300 тыс. рублей.

Трансформаторная подстанция – еще один пример объекта, отнесенного налоговыми органами и судом к недвижимому имуществу (Постановление арбитражного суда Московского округа от 07.06.2017 по делу N А40-193258/2016 в отношении ОАО «Томскнефть»). Так, судом было устанвлено, что трансформаторная подстанция «спроектирована для питания проектируемых электроприемников проектируемой площадки компрессорной станции ВКС [вакуумная компрессорная станция] и возведена на площадке ВКС»; «предъявлена к приемке в составе ВКС»; «разрешение на ввод в эксплуатацию получено для ВКС, в состав которой включена и спорная» трансформаторная подстанция»; «государственная регистрация объекта Вакуумная компрессорная станция произведена, включая спорный объект имущества» и т.д. Результат – доначисление налога в размере 1,5 млн рублей, а также соответствующие суммы пени и штрафа.

В действительности примеров гораздо больше и исследованию судебной практики по этому вопросу посвящены многочисленные статьи, обзоры и т.д.

В процессе определения понятия недвижимого имущества участвует и ФНС. Так, ведомство полагает, что для выявления оснований отнесения объекта имущества к недвижимости целесообразно исследовать: наличие записи об объекте в ЕГРН; при отсутствии сведений в ЕГРН – наличие оснований, подтверждающих прочную связь объекта с землей и невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его назначению, например, для объектов капитального строительства – наличие документов технического учета или технической инвентаризации, разрешений на строительство и (или) на ввод объекта в эксплуатацию (при их необходимости), проектной документации, заключения экспертизы или иных документов, в которых содержатся сведения о соответствующих характеристиках объектов, и т.п. (Письмо ФНС России от 01.10.2018 N БС-4-21/19038@).

Однако ни один из приведенных примеров определения «недвижимого имущества» не ставит точку в этом вопросе, а лишь делает эту задачу более сложной, поскольку каждое из предложенных мнений только добавляет признаков и характеристик, которые необходимо принять во внимание при расчете организациями налога на имущество, тем самым делая этот элемент налога – налоговую базу – все менее и менее определенным.

Задача этой заметки не в том, чтобы предложить работающее определение недвижимого имущества – это задача законодательной власти, – но в том, чтобы показать допущенное законодательной властью легкомысленное нарушение принципа определенности налогообложения, что прямо отражается на финансовом состоянии бизнеса в стране, а главное – не делает отношения между бизнесом и государством лучше. На самом деле, это только один из подобных примеров, но наверно один из самых очевидных.

В связи с этим возникает масса вопросов. Например, это непрофессионализм тех, кто пишет законы, или их злой умысел? Вряд ли злой умысел, поскольку суммы, которые государство получает сверх положенных по умолчанию сумм налога (если бы льготы не было и облагать нужно было бы все имущество – и недвижимое, и движимое), то есть пеня и штраф, не такие большие, чтобы выставлять себя в таком свете.

Читайте также:  Какие документы нужны для завещания на квартиру у нотариуса?

И сколько еще подобных примеров в налоговом законодательстве? А не в налоговом?

Как поа недвижимое имущество?

Недвижимость – одна из центральных категорий гражданского права, хозяйственного оборота, рынка. В тоже время, как справедливо замечают в современной юридической литературе: «недвижимость – это понятие законодательное, законом рожденное, им же изменяемое».

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.

К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество.

Перечень объектов недвижимости (юридическая классификация)

ст. 130 ГК, ст. 36 ЗК, ст. 1, ст. 25.2 ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон о регистрации), Федеральный закон от 21 февраля 1992 г . N 2395-I “О недрах”[

ст. 130 ГК, ст. 1 Закона о регистрации

ст. 130 ГК РФ, ст. 1, ст. 25.3 Закона о регистрации

ст. 132 ГК РФ, ст. 1 Закона о регистрации

предприятия как имущественные комплексы

п. 2 ст. 15, ст. 16 ЖК РФ, ст.1, ст. 25.3 Закона о регистрации

жилые помещения (жилой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната)

п. 1 ст. 5 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», ст. 25.3 Закона о регистрации

садовые дома, гаражи, другие строения потребительского назначения

Хотелось бы отметить, что Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №213-ФЗ в пункт 1 статьи 130 ГК РФ были внесены изменения, вступившие в силу с 1 января 2005 г . Перечень объектов недвижимого имущества был дополнен «объектами незавершенного строительства», тем самым законодатель положил конец спорам вокруг определения незавершенных объектов как объектов недвижимости. Далее, Федеральным законом от 3 июня 2006 г . N 73-ФЗ в из п.1 ст.130 ГК РФ был исключены «обособленные водные объекты»; Федеральным законом от 4 декабря 2006 г . N 201-ФЗ из п.1 ст.130 ГК РФ были исключены «леса, многолетние насаждения» тем самым российский законодатель воплотил в закон предложения сделанные в Концепции реформирования законодательства о недвижимости.

Так в соответствии с критериями, установленными в ст. 130 ГК РФ, все недвижимые вещи могут быть подразделены на три группы:

– объекты, являющиеся недвижимостью в силу своей объективной природы: земельные участки, участки недр (первая группа)

Земельным участком является часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

– объекты, характеризуемые прочной связью с землей, до степени невозможности перемещения без несоразмерного ущерба их назначению: здания, сооружения, объекты незавершенного строительства (вторая группа);

Жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании.

Квартирой признается структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном помещении.

Комнатой признается часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире.

– объекты, являющиеся недвижимостью в силу прямого указания закона. Такие объекты по своей природе – это, несомненно, движимые вещи, однако законодатель посчитал возможным распространить режим недвижимости на подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда (третья группа).

Возможны классификации недвижимого имущества по различным основаниям.

Так, по формам собственности недвижимые вещи разделяются на:

1) частные, то есть находящиеся в собственности граждан (физических лиц) или в собственности юридических лиц;

2) публично-правовые, то есть находящиеся в собственности публично-правовых образований. В свою очередь публично-правовая собственность включает в себя:

– объекты, находящиеся в федеральной собственности;

– объекты, находящиеся в собственности субъектов федерации;

– объекты, находящиеся в муниципальной собственности;

– смешанной формы собственности, то есть находящиеся в совместной собственности различных субъектов гражданского права – частных, публично-правовых.

По характеру потребления недвижимость в виде зданий, сооружений можно разделить на жилой фонд (недвижимое имущество в жилищной сфере) и нежилой фонд. Если жилая недвижимость призвана обеспечивать потребности людей в проживании, то нежилая недвижимость используется, как правило, с целью получения дохода, то есть при осуществлении предпринимательской (производственной, коммерческой, сельскохозяйственной и пр.) деятельности.

По характеру и целям использования в гражданском обороте (по принципу зонирования) недвижимые вещи можно классифицировать на:

– недвижимость, изъятая из гражданского оборота;

– недвижимость, ограниченно используемая в гражданском обороте;

– недвижимость, используемая для жилья;

– недвижимость, используемая в предпринимательских целях;

– недвижимость, используемая для общественно-значимых целей;

– недвижимость, имеющая значение памятников истории и культуры.

Порядок регистрации воздушных судов определен ст.32 Воздушного кодекса. Гражданские суда подлежат регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. Ведение Государственного реестра возлагается на специально уполномоченный орган в области гражданской авиации. Государственные же воздушные суда регистрируются в порядке, установленном специально уполномоченным органом в области обороны по согласованию со специально уполномоченными органами, имеющими подразделения государственной авиации.

Читайте также:  Документы для договора ипотеки

Морские суда регистрируются в порядке, определенном ст.23 Кодексом торгового мореплавания, а суда внутреннего водного плавания – ст.26 Кодексом внутреннего водного транспорта. Регистрации подлежат морские суда, технический надзор за которыми осуществляет Технический регистр, и суда внутреннего водного транспорта, являющиеся самоходными, а также несамоходными, грузоподъемность которых превышает 5 т.

Морские суда вносятся в Государственный судовой регистр в одном из морских или речных портов, а суда внутреннего водного транспорта – в судовые реестры бассейнов рек или судоходных инспекций (суда, постоянно плавающие вблизи морских портов, расположенных на реках, и ниже этих портов подлежат внесению в судовые регистры этих портов).

Космические объекты подлежат государственной регистрации, порядок которой должен определяться Правительством РФ. Наряду с этим в данной сфере действует Конвенция 14 января 1975г. о регистрации объектов, запускаемых в космическое пространство.

Указанные выше различия в правовом режиме недвижимых и движимых вещей распространяются, прежде всего, на вещные права, а не на вещи как таковые. Не случайно, поэтому ст. 131 ГК РФ называется «Государственная регистрация недвижимости», хотя в ней идет речь о регистрации прав на вещи, а не самих вещей, а в ст. 130 ГК РФ, посвященной недвижимым и движимым вещам, неоднократно используется термин «имущество». Кроме того, ученые указывают на то, что в современном законодательстве наблюдается некоторая экспансия термина «недвижимое имущество», которым вытесняется понятие «недвижимая вещь».

Указание же на прочную связь с землей – основной признак недвижимости, указывающий на базисный вид недвижимого имущества – землю, земельные участки. Тем самым законодатель выделяет критерий классификации недвижимого имущества, и, повторимся, его основной признак.

Таким образом, сказанное позволяет нам сделать вывод о том, что нет необходимости изменять легальное понятие недвижимого имущества, т.к. главная цель права – не идеальность формулировок, а идеальность правоприменения, исключение ошибок на практике, чему и служит понятие недвижимого имущества.

Неполнородные и полнородные братья и сестры

Братья и сестры считаются представителями боковой линии и в ряде случаев имеют право на получение наследства. И если составивший завещание гражданин может передать наследство любому лицу, то при отсутствии подобного документа часто возникает множество вопросов. Например, какие права на получение имущества имеют полнородные и неполнородные братья и сестры, существует ли принципиальная разница в передаче наследственной массы?

Полнородные браться и сестры

Полнородными будут считаться как сестры и братья, существенно отличающиеся по возрасту, но происходящие от одних и тех же людей, так и родившиеся в один день близнецы. Однако в последнем случае все не так просто: в редких случаях дети, даже родившиеся в одно время происходят от разных отцов. Подобный случай был недавно зарегистрирован во Вьетнаме. Подобные близнецы будут считаться неполнородными.

Что означает неполнородность

Если у братьев или сестер общим выступает только один родитель, они относятся к категории неполнородных.

Выделяют несколько категорий подобных родственников:

  • Произошедшие от одного представителя мужского пола – единокровные;
  • Рожденные одной и той же женщиной – единоутробные.

Несмотря на то, что дети имеют только одного общего родителя, они считаются родственниками. А вот сводные братья и сестры не причисляются даже к неполнородным, так как отцы и матери у них абсолютно разные. Соответственно, права включаться в число наследников второй очереди они не имеют.

Право на наследство

Наследование по закону, отраженное в 1141 статье ГК РФ, производится исключительно после смерти держателя имущества. Немаловажным фактом является установление родственных связей между наследодателем и правопреемником. При подаче заявления нотариусу, претендовать на получение принадлежащей умершему собственности может только гражданин, предоставивший доказательство родственной связи. Основными документами, подтверждающими наличие связи между наследодателем и правопреемником, считаются:

  • Свидетельство о браке;
  • Документ, где прописаны мать и отец гражданина – свидетельство о рождении;
  • Если ребенок не является родным – бумага, подтверждающая факт усыновления;
  • Если лицо является иждивенцем – специальная справка.

К числу наследников по закону относят:

  1. Сыновья, дочери, мать и отец, обозначенные 1142 статьей ГК РФ как наследники первой очереди. Сюда же включаются внуки, если передача собственности производится по праву преемственности.
  2. В случае отсутствия перечисленных в 1142 статье нормативного акта родственников, в действие вступает статья 1143 ГК РФ, определяющая второочередных наследников. В их число, помимо бабушек и дедушек, включаются братья и сестры. При этом неважно, являются они полнородными, единоутробными или единокровными. Претендовать на имущество не могут только сводные.
  3. Третьеочередными наследниками выступают указанные в 1144 статье ГК РФ дяди и тети. Вопрос полнородности в подобном случае также не является актуальным.
  4. Далее наследование производится в порядке, установленном 1145 статьей ГК РФ. Определяющим моментом является количество рождений, находящихся между наследником и умершим, о чем указано во втором пункте положения.
Читайте также:  Что такое завещание и в чем его сущность по закону?

В последнем случае доказать наличие родственных связей достаточно сложно. Зачастую подобным наследникам приходится прибегать к помощи судебного органа, чтобы получить свою долю оставшейся после смерти наследодателя собственности.

Передача очередности

Если живые наследники первостепенных очередей отсутствуют, претендовать на получение собственности могут лица, входящие в состав последующих. Однако следует помнить о праве представления, обозначенном в статье 1146 ГК РФ. Оно начинает действовать, если очередной наследник умер позже наследодателя, не успев при этом принять наследство. Тогда принадлежащая ему доля распределяется между лицами, наследующими после него. Подобное право не реализуется, если смерть наступает в один день.

Очередность может передаваться, даже в случае, если наследники предыдущей очереди живы. Происходит это в следующих случаях:

  • Отсутствие у родственников права на получение имущества;
  • Отказ от принятия наследства;
  • Отстранение от получения наследственной массы;
  • Наличие завещания, оформленного при жизни собственника имущества.

Если родной ребенок умершего решит поделиться с неполнородным родственником частью принадлежащего умершему родителю имущества, сделать это он сможет только после вступления в наследство, то есть через 6 месяцев, а в случае с недвижимостью – после регистрации объекта в органах госучета. Отказаться в пользу неполнородной сестры или брата также невозможно: в подобном случае наследниками становятся другие лица из данной очереди, либо, при их отсутствии – лица, относящиеся к следующей.

наследование 24

бесплатные консультации по наследованию

Родственники в очереди за наследством

Вопрос получения наследства, рано или поздно, затрагивает всех. И тогда людям приходится сталкиваться с юридическими тонкостями законодательства о наследовании. Одним из основных вопросов, поднимаемых в ходе процедуры, является установление категории родства, определяющей права на получение наследства.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 800 301-79-56 . Это быстро и бесплатно !

Ветви одного дерева

Когда мужчина и женщина вступают в брак, между ними возникают отношения, которые распространяются и на их родственников. Подобные взаимоотношения называются свойством и в случае распада брака, прекращаются.

Повторный брак порождает новый свойские отношения, участниками которых становятся дети от первого супружества. Такие дети называются сводными или неполнородными. Законодательство подразделят детей, проживающих в одной семье на несколько категорий.

Какого наследника можно признать недостойным и что для этого нужно, узнаете из этой статьи.

Сестра – это представительница женского пола, обладающая аналогичными правами. Близнецы и двойняшки тоже считаются полнородными. Неполнородными признают детей, у которых из родителей только один общий.

Кто такие неполнородные братья и сестры? Фото:ppt-online.org

В соответствии с этим, они называются единоутробными (если у детей общая мать) или единокровными (если общий отец). Когда в семье, где есть неполнородные дети, появляется совместный ребенок, он будет отнесен к категории неполнородных по отношению к остальным.

Право наследования

В ситуации получения наследства взаимоотношения между наследниками, степень их родства с ушедшим членом семьи играют важную роль, позволяя им претендовать на определенную часть.

Все взаимоотношения в обязательном порядке подкрепляются законодательно и оформляются через юридические службы, в том числе законный брак или усыновление детей. А только после наступления ситуации наследования нотариус начинает разбираться в хитросплетении родственных отношений и праве каждого члена семьи выступать в роли наследника.

На территории Российской Федерации условия получения наследства регулируются Гражданским кодексом, в котором описаны основные юридические тонкости процедуры наследования, а также условия, при которых оно наступает.

Кто является близкой родней по закону, подробности тут.

Прежде чем определить лица, обладающие правом получить наследство, нотариусу придется разобраться в семейно-родственных началах. Чтобы обладать правом на наследство гражданин должен предоставить доказательства, соответствующие одному из условий:

  • Наличие биологического родства с наследодателем в соответствии с Семейным кодексом;
  • Факт усыновления наследодателя;
  • Усыновление ребенка наследодателя;
  • Регистрация брака с лицом, оставившим имущество;
  • Факт наличия свойства согласно законодательству;
  • Положение получателя в качестве иждивенца в соответствии с некоторыми условиями.

Как происходит очередность наследования по закону, смотрите в этом видео:

Принцип очередности

Для большей упорядоченности процедуры передачи наследств законодательством установлена очередность наследования, выделяется восемь очередей, из которых каждая последующая идет согласно убыванию степени родства.

    Первая очередь включает наиболее близких родственников: родителей, детей и супругов. При этом дети, рожденные не в зарегистрированном браке, но признанные в дальнейшем, тоже относятся к этой очереди.

Если рассматривать отдельно категорию сестер и братьев полнородных и неполнородных, то первые выступают наследниками друг друга, числящимися в первой очереди, в то время как вторые наследуют в качестве участников второй очереди.

Относительно единокровных и единоутробных сестер и братьев законодательство не устанавливает разницы.

Правила передачи очередности

Стоит отметить, что право наследования каждой следующей очереди наступает, когда предыдущая не способна реализовать свое право, это может быть связано с:

  • Отсутствием родственников предыдущей стадии;
  • Отсутствием у них прав на наследование;
  • Отстранение их от процедуры наследования;
  • Лишение наследства либо отказ от него.
Читайте также:  Наследники второй очереди по закону

Какие нужны документы для получения наследства, читайте здесь.

Любой из наследующих имеет право отказаться от своей доли, тогда она будет распределена между оставшимися родственниками или, если таковых нет, членами следующей очереди.

Вмешательство наследодателя

Еще одним важным моментом в схеме наследования служит завещание, согласно которому принцип распределения имущества может значительно измениться. Однако, родственники имеют возможность оспорить завещание и, если им это удастся, получить причитающуюся им по закону часть имущества.

Очередность наследования по закону. Фото:myshared.ru

Вступление в права наследования оформляется по прохождении полугода после смерти наследодателя, в этот период все заинтересованные лица должны оформить соответствующую документацию, чтобы доказать свое право на наследование.

Однако брат может оспорить завещание в судебном порядке, результат этого разбирательства зависит от многих факторов, определяемых в каждом конкретном случае индивидуально. Не смотря на упорядоченность законодательных условий, каждый случай наследования индивидуален и может отличаться от других.

В большинстве ситуаций процедура не представляет сложностей для юристов, однако встречаются и такие случаи, запутанность которых решается несколько месяцев, а то и лет, при серьезном вмешательстве суда. Поэтому оформление завещания при наличии значительных доходов позволяет серьезно сэкономить время и деньги будущих наследников.

Родственники (схемы, названия)

Нашла оч подробную статью в википедии,

Кровное родство по прямой линии

В соседних поколениях

  1. Отец (разг. папа, папенька, папаня, папка, батя, батяня; груб. папаша) — мужчина по отношению к своим детям.
  2. Мать (разг. мама, матушка, маменька, маманя, мамка, мамочка, мамуля; груб. мамаша) — женщина по отношению к своим детям.
  3. Сын (разг. сынок, сынулька, сыночек, сынка, сына) — мальчик/мужчина по отношению к своим родителям.
  4. Дочь (разг. дочка, дочурка, доченька; устар. дочерь, дщерь, доча) — девочка/женщина по отношению к своим родителям.
  5. Родители — общий термин для обозначения отца и матери.
  6. Дети — общий термин для обозначения сыновей и дочерей.
  7. Внебрачные дети (незаконнорождённые дети, байстрюки, ублюдки (бастарды), устар. безбатешные дети, безотцовщина) — дети, родители которых не состояли в браке.
  8. Бастарды (в Западной Европе в Средние века) — внебрачные дети влиятельной особы (короля, герцога и т. д.), в настоящее время часто употребляется в вульгарном, оскорбительном значении: ублюдки.
  9. Сколотные дети — в Поморье XIX — начала XX века дети, рождённые добрачно.
  10. Морганатические дети — дети, рождённые в браке между членом царской, королевской и т. п. семьи с лицом нецарского, некоролевского происхождения. Не имеют права на престолонаследие. См. морганатический брак.

Через поколение

  • Дед (дедушка, дедуля, деда) — мужчина по отношению к детям сына или дочери, отец отца или матери, муж бабушки.
  • Бабушка (бабуля, баба) — женщина по отношению к детям сына или дочери, мать отца или матери, жена деда.
  • Внук (внучок) — мальчик/мужчина по отношению к дедушке и бабушке, сын сына или дочери, сын племянника или племянницы.
  • Внучка (внученька) — девочка/женщина по отношению к дедушке и бабушке, дочь сына или дочери, дочь племянника или племянницы.

Через два поколения

  • Прадед, прадедушка — мужчина по отношению к детям внука или внучки, отец дедушки или бабушки, дед родителя.
  • Прабабка, прабабушка — женщина по отношению к детям внука или внучки, мать дедушки или бабушки, бабушка родителя.
  • Правнук — мальчик/мужчина по отношению к прадедушке и прабабушке, сын внука или внучки, внук ребёнка.
  • Правнучка — девочка/женщина по отношению к прадедушке и прабабушке, дочь внука или внучки, внучка ребёнка.

Через много поколений

  • Предок — древний предшественник по роду, а также соотечественник из прежних поколений.
  • Пращур — отец прапрадеда или прапрабабки, либо вообще отдалённый предок.
  • Пращурка — мать прапрадеда или прапрабабки, либо вообще отдалённый предок.
  • Прародитель (родоначальник, праотец) — первый известный представитель рода, от которого ведётся родословие.
  • Прародительница (родоначальница, праматерь) — первая известная представительница рода, от которой ведётся родословие.
  • Пробанд (пропозит) — лицо, с которого начинается составление родословной.
  • Потомок — лицо, происходящее по рождению от кого-либо (противоп. предок). Во мн. числе («потомки») — люди будущих поколений.
  • (Пра)дед, (пра)бабка, (пра)внук, (пра)внучка (напр. прапрадед) — предки и потомки через поколений

Следует отметить, что в русской генеалогии прямым считается родство исключительно по мужской линии: «от отца к сыну нисходящее»; эта норма хорошо иллюстрируется неактуальным с некоторых пор статусом принадлежности к дворянскому сословию, которое, как известно, не наследовалось по линии матери, то есть предки и потомки по материнской линии не пребывают в прямом родстве (она является единственным и последним по своей линии прямым потомком). Неслучайно существует выражение: «род пресёкся», что подразумевает, прежде всего, отсутствие сыновей. Другим примером строгости в понимании прямого родства являются нормы престолонаследования.

Кровное непрямое родство (по линии матери, по ветвям и линиям рода отца)

В одном поколении

Родные

Полнородные, кровные — братья и сёстры (по отношению друг к другу), происходящие от одних и тех же отца и матери.

  • Брат — мальчик/мужчина по отношению к другому ребёнку (детям) своих родителей
    • Старший брат — мальчик/мужчина по отношению к более младшему ребёнку (детям) своих родителей.
    • Младший брат — мальчик/мужчина по отношению к более старшему ребёнку (детям) своих родителей.
    • Привенчанный брат (устар.) — брат, рождённый до брака родителей и ими признанный.
  • Сестра — девочка/женщина по отношению к другому ребёнку (детям) происходящая от одних родителей.
    • Старшая сестра — девочка/женщина по отношению к более младшему ребёнку (детям) своих родителей.
    • Младшая сестра — девочка/женщина по отношению к более старшему ребёнку (детям) своих родителей.
    • Привенчанная сестра (устар.) — сестра, рождённая до брака родителей и ими признанная.
  • Близнецы́ — дети одной матери, развившиеся в течение одной беременности. Различают однояйцевых (одного пола и абсолютно схожих внешне) и разнояйцевых близнецов. Иногда близнецами называют только однояйцевых (идентичных) братьев или сестёр, в таком случае разнояйцевых братьев и сестёр называют двойняшками, независимо от числа (двое, трое и т. д.).
  • Сибсы (сиблинги) — общий термин для обозначения братьев и сестёр (по отношению друг к другу), происходящих от одних родителей, но не являющихся близнецами.
  • Неполнородные — имеющие только одного общего родителя. В свою очередь, неполнородные братья и сёстры подразделяются на:
    • Единокровных (однородных) — происходящих от одного отца, но разных матерей.
    • Единоутробных (одноутробных) — происходящих от одной матери, но разных отцов.
Читайте также:  Отступ от границы участка при строительстве дома
Сводные

Сводные братья и сёстры — дети, родители которых состоят в браке между собой, но не имеют общих детей; — единственный и довольно интересный случай, когда положение их в родословии, социальный и юридический статус, классифицируемы как некровное родство. Непосредственные родовые отношения между потомками сводных братьев и сестёр будут расцениваться как свойственные (см. ниже) вплоть до появления у их родителей общих детей — их единокровных и единоутробных братьев и сестёр. Все они станут кровными родственниками через потомков, поскольку их потомки и потомки их общих (единокровных и единоутробных) братьев и сестер будут находиться в кровном родстве по определению — и с их родителями, и с ними, и между собой соответственно.

Двоюродные

Двоюродные — дети братьев и сестёр по отношению друг к другу:

  • Двоюродный брат (или кузен, от фр. cousin), — мальчик/мужчина по отношению к ребёнку дяди и/или тёти, сын дяди и/или тёти.
    • Стрыйчич (стрый) — (устар.) двоюродный брат по отцу, сын дяди.
    • Уйчич (вуйчич, вуй) — (устар.) двоюродный брат по матери, сын тёти.
  • Двоюродная сестра (или кузина, от фр. cousine), — девочка/женщина по отношению к ребёнку дяди и/или тёти, дочь дяди и/или тёти.
    • Стрыечка — (устар.) двоюродная сестра по отцу, дочь дяди.
Троюродные

Троюродные — дети двоюродных братьев и сестёр по отношению друг к другу:

  • Троюродный брат — внук брата и/или сестры деда или бабушки; сын двоюродного дяди или тёти, двоюродный племянник родителя.
  • Троюродная сестра — внучка брата или сестры деда или бабушки; дочь двоюродного дяди или тёти, двоюродная племянница родителя.
Четвероюродные

Четвероюродные — дети троюродных братьев и сестёр по отношению друг ко другу.

У родных братьев и сестёр общие родители, у двоюродных — общие дед и бабка, у троюродных — общие прадед и прабабка, у четвероюродных — общие прапрадед и прапрабабка, и так далее.

В соседних поколениях

Братья и сёстры родителя (и их супруги):

  • Дядя (дядька) — мужчина по отношению к детям брата или сестры, родной брат отца или матери.
    • Стрый (стрий, строй, стрыйца) — (устар.) дядя по отцу (брат отца).
    • Уй (вуй) — (устар.) дядя по матери (брат матери).
  • Тётя (тётка, разг. тётька) — женщина по отношению к детям брата или сестры, родная сестра отца или матери.
    • Стрыя (стрия, стрыня, стрыйна) — (устар.) тётка по отцу (сестра отца).
    • Вуйна — (устар.) тётка по матери (сестра матери).

Дети брата или сестры:

  • Племянник (племяш, нетий) — мальчик/мужчина по отношению к дяде или тёте, сын брата или сестры.
    • Братыч (братанич, брательник, сыновец) — (устар.) сын брата, племянник по брату.
    • Братанич — (устар.) племянник, сын старшего брата. Сын младшего — брательник.
    • Сестрич (сестренич, сестричищ, сестринец) — (устар.) сын сестры, племянник по сестре.
  • Племянница (племяшка, нестера) — девочка/женщина по отношению к дяде или тёте, дочь брата или сестры.
    • Братанина (братанна, братана, сыновица) — (устар.) дочь брата, племянница по брату.
    • Сестрина (сестрична) — (устар.) дочь сестры, племянница по сестре.

Двоюродные братья и сёстры родителя:

  • Двоюродный дядя (стрый малый) — мальчик/мужчина по отношению к детям двоюродного брата или сестры = двоюродный брат отца или матери.
  • Двоюродная тётя — женщина по отношению к детям двоюродного брата или сестры = двоюродная сестра отца или матери.

Дети двоюродного брата или сестры:

  • Двоюродный племянник — мальчик/мужчина по отношению к двоюродному дяде или тёте, сын двоюродного брата или сестры.
    • Дщерич — племянник по тёте.
  • Двоюродная племянница — девочка/женщина по отношению к двоюродному дяде или тёте, дочь двоюродного брата или сестры.
    • Дщерша — племянница по тёте.
Читайте также:  Что такое завещание и в чем его сущность по закону?

Родные братья и сёстры бабки и деда:

  • Двоюродный дед (великий дядя) — мужчина по отношению к внукам брата или сестры, брат деда или бабушки, дядя родителя.
    • Старый великий — (устар.) старший брат деда или бабки, двоюродный дед.
    • Старый малый — (устар.) младший брат деда или бабки, двоюродный дед.
  • Двоюродная бабка (великая тётя) — женщина по отношению к внукам брата или сестры, сестра деда или бабушки, тётя родителя.
  • Внучатый племянник — мальчик/мужчина по отношению к дяде или тёте родителя, внук родного брата или сестры, сын племянника(цы), двоюродный внук.
  • Внучатая племянница — девочка/женщина по отношению к дяде или тёте родителя, внучка родного брата или сестры, дочь племянника(цы), двоюродная внучка.

Двоюродные братья и сёстры бабки и деда:

  • Троюродный дед — мужчина по отношению к внукам двоюродного брата или сестры, двоюродный брат деда или бабушки, двоюродный дядя родителя.
  • Троюродная бабка — женщина по отношению к внукам двоюродного брата или сестры, двоюродная сестра деда или бабушки, двоюродная тётя родителя.
  • Внучатый двоюродный племянник — мальчик/мужчина по отношению к двоюродному дяде или тёте родителя, внук двоюродного брата или сестры, сын двоюродного племянника(цы), троюродный внук.
  • Внучатая двоюродная племянница — девочка/женщина по отношению к двоюродному дяде или тёте родителя, внучка двоюродного брата или сестры, дочь двоюродного племянника(цы), троюродная внучка.

Родственники через большее число поколений называются добавлением приставки «пра-». Например: «двоюродный прадед», «правнучатая двоюродная племянница».

Свойство (Родство через брак)

Супруги

  • Супруги — лица, состоящие в браке.
    • Муж (супруг) — мужчина по отношению к женщине, состоящей с ним в браке.
    • Жена (супруга) — женщина по отношению к мужчине, состоящему с ней в браке.

Родители супругов

  • Свёкор — отец мужа.
  • Свекровь — мать мужа.
  • Тесть — отец жены.
  • Тёща — мать жены.
  • Сват — отец одного из супругов по отношению к родителям другого супруга, то есть отец жены сына или отец мужа дочери.
  • Сватья — мать одного из супругов по отношению к родителям другого супруга, то есть мать жены сына или мать мужа дочери.

Братья и сёстры супругов

  • Деверь — брат мужа (восточноевропейские диалектышвагер).
  • Золовка — сестра мужа.
  • Шурин — брат жены (восточноевропейские диалектышвагер).
    • Шурич(устар.) — сын шурина.
  • Свояченица (устар. своячина) — сестра жены.

Супруг(а) близкого родственника

  • Зять — муж дочери, сестры, племянницы. Другими словами, зять — мужчина по отношению к семье жены: к её родителям (тестю и тёще), её сёстрам (свояченицам), её братьям (шуринам) и женам последних (невесткам — ятровкам).
    • Прима́к (приймак, вдомник, влазень, призяченный, вабий) — зять, принятый в семью жены тестем либо тёщей в дом на одно хозяйство.
  • Сноха́ (этимология Даля: сыноха — сынова жена — ныне считается ошибочной[1]) — жена сына по отношению к его отцу (свёкру)[2][3].
  • Невестка — жена сына, брата, деверя, шурина. Другими словами неве́стка — женщина по отношению к семье мужа: его матери (свекрови), братьям (деверям) и сёстрам (золовкам), жёнам братьев (ятровкам, сношенницам) и мужьям сестёр (зятьям).
    • Ятровка (я́тровь, бра́това) — жена брата, деверя, шурина. Другими словами ятровка — женщина по отношению к семье мужа: его братьям (деверям) и его сестрам (золовкам), женам братьев (ятровкам) и мужьям сестёр (зятьям). Ятровки (невестки) — женщины, чьи мужья являются братьями.
    • Сноше́нница — женщина по отношению к жене деверя (сношеннице). Другими словами, сноше́нницы — женщины, чьи мужья являются братьями.

Ятровки = Сноше́нницы

  • Своя́к — муж свояченицы = муж сестры жены. Другими словами, свояки — мужчины, чьи жёны являются сёстрами. См. также Свояк (значения).
  • У́йка (вуйка) — (устар.) жена уя, то есть жена дяди по матери, жена брата матери.
  • Братаниха — жена двоюродного брата.

Неродственные отношения

В жизни людей большое значение имеют близкие неродственные отношения, отразившиеся и на терминологии. Следует помнить о внешней близости этих терминов к терминам кровного родства и не путать их.

Неполнородные братья и сестры – это. Родственные отношения

Порой люди ввиду различных жизненных ситуаций прибегают к разрыву своих некогда романтических отношений и находят свое счастье с новыми представителями противоположного пола. Результатом нередко становится появление новых родственных связей между их детьми. Неполнородные братья и сестры – это один из примеров таких отношений.

Виды родственных отношений

Статус братьев и сестер имеют лица, которых объединяет наличие общих родственников. При этом, в зависимости от их биологического происхождения, данная родственная связь подразделяется на официально утвержденные законодательством три вида: полнородные, неполнородные, сводные. Таким образом, связь между братьями и сестрами может обуславливаться как генетическими факторами (присущие первым двум видам), так и социальными (в результате заключения различного рода союзов). Чаще всего людям известны такие понятия, как “сводный” и “кровный”, но не все знают, что значит “неполнородные братья и сестры”. Рассмотрим далее, что же имеется в виду.

Читайте также:  Отступ от границы участка при строительстве дома

Полнородные и неполнородные родственники

Полнородный вид отношений является наиболее часто встречающимся в мире. В народе он известен под названием “кровный”. В таком случае у детей общие биологические родители. Такие братья и сестры имеют общий генотип, похожи внешне, могут в большинстве случае выступать в качестве доноров друг для друга при необходимости.

Неполнородные братья и сестры – это родственники, которые также имеют генетическую связь, но обусловлена она наличием только одного общего родителя, вне зависимости отец это будет или мать. Поэтому вероятность обладать общими внешними чертами или типами характера существенно снижается по сравнению с родными братьями и сестрами.

Для лиц, являющихся биологическими детьми одной женщины, но имеющих разных отцов, введен термин “единоутробные”. В противоположном случае, когда детей объединяет общий родной отец, но рождены они разными женщинами, им присваивают статус “единокровные”.

В чем различие сводных членов семьи от неполнородных?

Люди часто путают обозначение терминов “сводный” и “неполнородный”, несмотря на то что разница между ними ощутимая. Как упоминалось ранее, неполнородные братья и сестры – это лица, которых объединяет один родитель. Например, женщина, имеющая дочь от первого брака, вышла замуж повторно и родила еще одну дочь от нового мужа. В данном случае девочки, у которых общая мать и разные биологические отцы, будут считаться друг другу неполнородными сестрами. Если в таком браке, где у супругов уже есть дети от предыдущих отношений, рождается общий малыш, он также будет иметь статус неполнородного по отношению ко всем остальным.

Понятие сводного родства подразумевает под собой полное отсутствие генетической связи. В данном случае родственная связь образуется в результате гражданских правоотношений, таких как вступление в брак. Примером может служить ситуация, когда женщина, родившая сына от предыдущего мужа, вступает в новые брачные отношения с мужчиной с детьми. Тогда согласно законодательству, сын женщины будет являться сводным братом для детей мужчины.

Заключение брака между братьями и сестрами

Многие согласятся, что основной брачного союза должна быть любовь, которая, как известно, не имеет границ. Но на самом деле, законодательно существуют ограничения на вступление в брачные отношения. Согласно содержанию четырнадцатой статьи Семейного кодекса Российской Федерации, не признается возможным заключение брака между близкими родственниками.

Если обратиться за разъяснением понятия близкого родства к кодексу, то можно увидеть, что к ним относятся не только родственники по прямой линии, которые подразумевают под собой родителей/бабушек/дедушек, но также и неполнородные братья и сестры. Таким образом, официально зарегистрировать брак между неполнородными братьями и сестрами, собственно, как и между полнородными, в Российской Федерации не получится.

На сводных родственников данный запрет не распространяется по причине отсутствия биологического родства между ними. При желании женщина может выйти замуж за своего сводного брата. Более того, разрешен брак между двоюродными кузинами и кузенами. Правонарушением это не будет.

Право на наследование у неполнородных родственников

В жизни наступают моменты, когда после ухода из жизни человека его имущество переходит по наследству. Если не было составлено официальное письменное завещание, то процесс наследования будет проходить в рамках, установленных законодательством.

В вопросе распределения наследства основную роль играет степень родства претендентов и покойного. Именно этот критерий позволяет возможным наследникам претендовать на ту или иную долю.

Если вопросы брачных отношений закрепляет Семейный кодекс Российской Федерации, то тема юридического наследования регламентируется Гражданским кодексом. В 63 главе прописаны права наследования в случае отсутствия письменного завещания. Если у покойного отсутствуют родственники по первой очереди, а именно супруги/родители/дети, то право наследования переходит ко второй очереди, к которой относятся все его братья и сестры. В данном случае вид родства не играет роли. Неполнородные братья и сестры – это такие же законные претенденты на наследство по второй очереди, как полнородные и сводные.

Можно ли изменить статус родства?

Отношения в каждой семье индивидуальны, но порой претерпевают изменения в связи с различными жизненными ситуациями. Нередки ситуации, когда кровные братья и сестры по стечению обстоятельств не желают поддерживать связь между собой. Но бывают и противоположные явления, когда неполнородные братья и сестры настолько сближаются, что начинают считать себя родными.

Можно ли в таком случае изменить статус родства? Данная процедура не является возможной, поскольку статусы, определяющие родственную связь между братьями и сестрами, не относятся к категории “изменяющихся”, в отличии от статуса мужа или жены. Данные статусы определяются исключительно на основе фактов рождения лиц, являющихся братьями и сестрами. Но это отнюдь не мешает им относиться друг к другу, как к родным.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: