Близкие родственники по Гражданскому кодексу РФ

Близкие родственники по закону

Такое понятие, как близкие родственники, очень часто встречается не только в нашей повседневной жизни, но и в законодательстве. Семейный, Гражданский, Жилищный и даже Налоговый Кодекс в своих трактовках очень часто определяют круг людей, которые относятся к близким родственникам. Но на практике наше понимание людей, относящихся к родственникам, может расходиться с законом. Поэтому так важно уяснить понятие «близкие родственники» со стороны Семейного Кодекса и прочих законодательных положений, чтобы четко отвечать на свои вопросы и быть уверенным в правильности действий при возникновении семейных конфликтных ситуаций.

  • Большинство случаев по вопросам алиментов крайне индивидуальны и складываются из очень большого количества факторов.
  • Понимание юридических основ желательно, но это не может гарантировать разрешения конкретно вашей ситуации.

Поэтому вы можете круглосуточно и бесплатно уточнить любую информацию у наших дежурных юристов-консультантов.

Связаться с ними вы можете следующими способами:

1) Задать вопрос эксперту в онлайн-чате или через форму внизу

2) Или позвонить на круглосуточную горячую линию по телефонам:
Москва:
Санкт-Петербург:
Для других регионов: – звонок бесплатный из любой точки России.

Различие в понятиях «близкие родственники» и «члены семьи»

Российское законодательство часто в своих определениях использует не только понятие «близкие родственники», но и «члены семьи». В чем же основная разница между этими двумя трактовками?
1. Близкие родственники. Это наши предки по горизонтальной и вертикальной линии по принципу общего родства (по крови).
2. Члены семьи. К членам семьи согласно Конституции РФ относятся все лица, которые имеют вместе с вами одно жилье. Понятие «члены семьи» чаще всего употребляется в Жилищном Кодексе, и, как вы поняли, данный термин охватывает большую категорию граждан, которые могут не выступать вам прямым родственником.
Ни к одному из вышеперечисленных понятий не относятся следующие виды граждан:

  • Супруги, находящиеся в гражданском браке.
  • Родной брат мужа или жена брата.
  • Опекуны.

Хотя, несмотря на отсутствие родства и кровных связей между усыновленными детьми и усыновителями, они входят в группу близких родственников.

Но, как и в любом другом правиле, здесь также имеются свои исключения. Сразу хочется отметить, что к близким родственникам не относятся прабабушка и прадедушка, даже несмотря на то, что у них имеется кровная связь. То же самое касается и родных тети, дяди, двоюродных братьев и сестер. То есть ближайшими людьми нам считаются в первую очередь родственники по прямой нисходящей или восходящей линии.

Понятие «близкие родственники» в законодательстве РФ

Конституция РФ четко определяет круг близких родственников. Но так как законодательных постановлений множество и они могут относиться к разной категории правоотношений, то и рассматривать данное понятие близкие люди по крови необходимо на основе каждого отдельного Кодекса.

В семейном кодексе

В Семейном Кодексе РФ термин «ближайшие родственные люди» изложен в статье 14. Итак, к ним относятся:

  • Дети
  • Родители
  • Родные братья и сестры
  • Сводные братья и сестры
  • Бабушка/дедушка или внук/внучка.

А вот что касается супругов, состоящих в браке, то они не являются близкими родственниками по Семейному Кодексу (так как не имеют кровного родства). Они относятся к другой категории семейных отношений.

В жилищном законодательстве

В Жилищном Кодексе встречается только термин «члены семьи», а вот что касается близких родственников, то в нем не сказано ни слова. К членам семьи могут относиться не только близкие кровные родственники, но и прочие лица, которые проживают и прописаны с вами в одном помещении, даже если между вами нет кровных связей. Данное правило зафиксировано в статье 31 ЖК РФ.

В административном кодексе

В Административном Кодексе РФ (статья 25.6) значение данного понятия «близкий человек» имеет аналогичную трактовку с понятием «родственные связи», как и в Семейном Кодексе, а именно сюда относятся следующие группы лиц:

  • Родители
  • Дети
  • Родные сестры, братья
  • Внук/внучка или бабушка/дедушка
  • Усыновители и усыновленные.

В уголовном законодательстве

В Уголовно-Процессуальном Кодексе за определение родства отвечает статья 5 пункт 4. В ней указано, что близкими родственниками могут считаться:

  • Дети
  • Родители
  • Супруги в браке
  • Родные сестры и братья
  • Внуки, бабушки, дедушки
  • Усыновители и усыновленные.

Несмотря на прямое родство, один из вышеперечисленных близких родственников имеет право отказаться давать свидетельские показания против своего близкого родного человека.

В налоговом законодательстве

Налоговый Кодекс РФ не имеет прямой трактовки определения группы людей, относящихся к близким родственникам, однако при получении привилегий или льгот именно для такой категории граждан законодательство ссылается на статью 14 Семейного Кодекса (статья 217 пункт 18 НК РФ). Например, подобное определение будет уместным при оплате государственного сбора при сделках дарения или наследования.

Кто является близким родственником

Теперь более подробно рассмотрим каждого родственника, и приходится ли он нам близким по законодательным положениям, а точнее по Семейному Кодексу.

Муж или жена

Супруги вызывают наибольшее количество вопросов: кем же они все-таки приходятся друг другу? Итак, по закону, а именно согласно Семейному Кодексу РФ, муж и жена не имеют степень кровного родства, поэтому не признаются близкими родственниками, они относятся к членам семьи. Однако, несмотря на это, муж и жена, которые состоят в браке, имеют другие отличительные привилегии перед другими членами семьи и близкими родственниками. Например, после развода каждый из них может претендовать на долю в имуществе, а после смерти – второй супруг становится первым претендентом на получение наследства, на что не могут рассчитывать иногда даже близкие родственники.

Кем приходятся друг другу супруги в официальном браке с точки зрения закона можно подробнее узнать из статей 2 и 14 СК РФ.

Бывшие супруги

После того как брак официально расторгается, любые правовые отношения между супругами утрачиваются, соответственно они больше не могут претендовать на те права, которые предоставляются мужу и жене, состоящим в браке.

Родители и дети

Родители и дети считаются родственниками первой линии и соответственно по закону относятся к близким людям по крови. Эта та категория родных, которые в первую очередь претендуют на права, изложенные в статьях Семейного Кодекса.

Читайте также:  Что такое выписка из ЕГРП и для чего она нужна?

Братья и сестры

К близким родственникам относятся родные братья и сестры. Но законом также установлены поправки, что к родным относятся не только братья по обоим родителям, но также и сводные. Что касается двоюродных родственников, то они не попадают в категорию близких.

Бабушка и дедушка

Дедушка и бабушка относятся к близким родственникам первой линии, и об этом мы уже неоднократно писали. Данное правило зафиксировано в Семейном праве.

Внуки

Если бабушка с дедушкой относятся к первой степени родства и считаются ближайшей родней, то аналогичным правом обладают и внук с внучкой.

Свекровь или теща

Свекровь, теща так же, как и свекор, зять, отчим, мачеха и прочие названные родственники не считаются по закону родней, так как их не связывают кровные узы первой линии. Данная категория граждан может относиться только к близким членам семьи, и то если они проживают совместно со своими детьми.

Двоюродные братья и сестры

Ни в одном из Кодексов ни слова не сказано о двоюродных братьях и сестрах, то есть они не будут считаться близкой родней. Хотя, когда поднимается вопрос наследования, они считаются родственниками третьей очереди, соответственно имеют законные права.

Жена брата или брат жены

Подобные родственники мужа или жены никакого отношения в плане кровных связей к вам не имеют, поэтому и не являются близкими. В законе о них ничего не сказано, и ни на какие права они претендовать не могут.
Таким образом, мы разобрались, кто близкие по крови родственники, а кто нет. Отталкиваясь от этого, вы сможете претендовать на определенные права, указанные в Семейном, Жилищном, Налоговом, Административном или Уголовном Кодексах.

Кто по законодательству является близким родственником

В России принято считать близкими родственниками лица, которые проживают вместе с ними, т. е. одной семьей. В законе также нет однозначного ответа. Нормативные акты дают разные трактовки. Поэтому различные понятия применяются в зависимости от конкретной ситуации. Определение родства становится актуальным при регистрации брака, оформления наследства. Рассмотрим, кто по законодательству является близкими родственниками.

Кто по закону считается близкими родственниками

Различные нормативные акты устанавливают понятие близких родственников для определенной отрасли права. Поэтому состав близкой родни напрямую зависит от правоприменительной ситуации.

Правовые акты:

  1. ГК РФ.Если рассматривать вопрос в разрезе наследственного права, то здесь вопрос родства актуален при наследовании по закону. В зависимости от степени родства, родственники делятся на очереди. Наследники 1 линии– родители/дети наследодателя и второй супруг.
  2. КоАП.Административное законодательство включает в перечень близких родителей/усыновителей, родных/усыновленных детей, братьев/сестер. Равно как и бабушек/дедушек, внуков (ст.25.6 КоАП РФ).
  3. СК РФ.Семейное законодательство сюда относит бабушек/дедушек, родителей/детей, братьев/сестер имеющих общих родителей (ст.14 СК РФ). Здесь, как и в КоАП указаны разные наследственные очереди.
  4. НК РФ.Размер госпошлины при оформлении наследства устанавливается по степени родства (ст.333.24 НК РФ). Наследники 1 и 2 линии уплачивают 0,3% от цены наследства. Тогда как иные наследники должны оплачивать налог по ставке 0,6%. Как видно родители/дети, супруг, братья/сестры имеют материальное преимущество.
  5. УПК РФ.Трактовка Уголовно-процессуального закона идентична той, что прописана в КоАП.

К понятию близкие родственники не относятся

Определение родственных связей

№ п/п Отношение к покойному Наличие/отсутствие родственной связи
1 Лица, которые являются родными вследствие кровной связи, однако не входят в число близких родственников В эту группу входят двоюродные братья/сестры. То есть потомки братьев/сестер конкретного гражданина. Также таковыми являются прабабушки/прадедушки, правнуки/правнучки. Равно как и дяди/тети, племянники/племянницы.
2 Лица, которые являются родственниками супруга Вследствие отсутствия кровной связи, такие граждане не включаются в состав родных. Тесть/теща, свекор/свекровь, зять/невестка не являются родственниками. Но они являются таковыми к одному из супругов. Например, тесть – отец супруги в отношении ее мужа.
3 Лица, которые выполняют функции родственников, однако юридически такими не являются Опекуны/опекаемые фактически повторяют отношения родителей и детей. Гражданские супруги состоят в фактических брачных отношениях, но юридически являются сожителями. Между перечисленными гражданами отсутствуют родственные связи. Однако она может появиться в результате официального оформления отношений. Опекун может усыновить подопечного и приравнять его к кровному ребенку. Гражданские супруги могут зарегистрировать брак.

Какие родственники считаются близкими

Близкие родственники – это предки и потомки по вертикальной/горизонтальной линии. Предками считаются люди, предшествующие по кровному родству, т. е. родители в отношении своих детей. Потомками признаются дети кровных родителей.

Однако в законодательстве есть исключения. Отсутствие кровного родства между усыновителями/усыновленными, все же делает их родственниками. Это касается и законных супругов. Они признаются таковыми после регистрации брака. Тогда как кровное родство между указанными лицами отсутствует.

Если мужчина и женщина живут в гражданском браке, то они не признаются родственниками. Право наследования у таких лиц не возникает. Исключением может быть наличие завещания. Наследодатель вправе распоряжаться личным имуществом по своему усмотрению.

Двоюродные братья и сестры

Двоюродные братья/сестры не являются близким родственникам. Но таковыми будут их родители друг к другу.

Они наделяются правом наследования по праву представления в случае гибели дяди или тети покойного до смерти собственника или совместно с ним.

Гражданский кодекс относит двоюродных братьев и сестер к наследникам третьей очереди по праву представления. Потому они оплачивают госпошлину при вступлении в наследство в размере 0,6% от стоимости полученной собственности.

Муж и жена, супруги

Муж и жена не могут являться родственниками. Более того, закон запрещает вступление в брак лицам, которые являются близкими родственниками (ст. 14 СК РФ).

В результате регистрации отношений между ними возникает другая связь – брачный союз. Однако связь действует исключительно в период брака. После расторжения отношений, взаимные права и обязанности супругов прекращаются.

Муж/жена наследует имущество друг после друга на правах наследников 1 линии. Однако право не распространяется на бывших и гражданских супругов.

Бабушка

Бабушка является близким родственником:

  • своей дочери/сына;
  • внучки/внука.

Бабушка законного супруга не имеет родственной связи с его женой. С позиции Гражданского кодекса бабушки являются наследниками 2 линии.

Родная сестра

СК РФ и КоАП РФ относит сестер к категории родственников. Одновременно такие лица наследуют имущество усопшего человека как наследники 2 линии.

Закон относит к сестрам:

  • полнородных сестер (общие мать и отец с наследодателем);
  • не полнородных сестер (единокровные или единоутробные);
  • девочек, усыновленных кровными родителями наследодателя (если усыновление не было отменено до достижения гражданами совершеннолетние;
  • девочек, усыновленных усыновителями наследодателя (если усыновление одного из детей не было отменено до достижения гражданами 18 лет).

Не относятся к сестрам:

  • девочки, принятые под опеку или в приемную семью родителями или усыновителями наследодателя;
  • падчерицы кровных родителей/усыновителей наследодателя.

Свекровь

Любой гражданин может быть родственником одного супруга и посторонним ко второму. Например, мать и сын являются родственниками. Они наследуют имущество друг после друга.

Если сын женился, то его мама становится свекровью в отношении законной супруги. Свекровь и невестка между собою родственниками не являются. Право наследования у них также не возникает.

Братья являются между собою близкими родственниками. Хотя и наследуют имущество один после другого в качестве наследников 2 очереди. Их дети между собою являются двоюродными братьями/сестрами.

Дяди в отношении племянников уже близкими родственниками не являются. Они относятся к правопреемникам 3 очереди и выплачивают пошлину в размере 0,6% от стоимости полученного имущества.

Родной брат

Родной брат является близким родственником по СК РФ. Под родным понимается единокровный или единоутробный брат.

Право наследования у таких лиц возникает, как у наследников 2 очереди. Приоритет отдается родным детям, родителям, супруге умершего человека.

Для получения прав на наследство кровной связи недостаточно. Необходимо, чтобы родители официально признали каждого из детей.

Если родного брата усыновили в несовершеннолетнем возрасте, то он теряет право наследования по отношению ко всем членам кровной семьи, в том числе и в отношении братьев.

Двоюродные сестры

Двоюродные сестры не является близкими родственниками. Такой статус имеют их родители.

Двоюродные сестры наследуют по праву представления в случае гибели их родителей до смерти или одновременно с наследодателем. В качестве самостоятельных наследников они не выделены.

Внуки

КоАП и УПК РФ относят внуков к близким родственникам. Если смотреть с позиции ГК РФ, то самостоятельное право наследования у таких лиц в отношении наследодателя не возникает.

Но, если прямой наследник умирает раньше, чем наследователь, тогда внуки наследуют его долю имущества по праву представления.

Пример. Гражданин Р. умер в возрасте 87 лет. За 3 недели до этого погиб его старший сын. В состав наследственной массы вошла 2комнатая квартира. В наследство вступил младший сын покойного и внучка (дочь старшего сына). Каждый из наследников получает по ½ доле имущества.

Двоюродный брат

Двоюродные братья не являются близкими родственниками. Такой статус имеют только их родители.

Двоюродные братья не наследуют имущество друг после друга в качестве самостоятельных наследников по закону. Они являются правопреемниками по праву представления в случае гибели тети или дяди покойного.

Свекр

Отец и дочь являются близкими родственниками между собою. Они наследуют имущество друг после друга. Если дочь выйдет замуж, то ее отец становится свекром по отношению к законному супругу.

Свекор и муж дочки между собою родственниками не являются. Право наследования у них также не возникает.

Как влияет степень родства на составление завещания

Наследодатель может отписать свое имущество любому гражданину или юридическому лицу. Свобода волеизъявления не ограничивается степенью родства между владельцем имущества и претендентом на его получение.

Единственное условие – распорядительный документ не должен ограничивать интересы социально незащищенных граждан.

К ним относятся:

  • малолетние дети;
  • нетрудоспособный супруг;
  • нетрудоспособные родители;
  • нетрудоспособные иждивенцы, которые находятся на содержании наследодателя.

Таким гражданам полагается обязательная доля в наследстве. Завещание не может лишить их этой части.

Если при составлении документа не учитываются права указанных лиц или их не было на момент его составления, то такой документ можно оспорить в судебном порядке. Например, если на момент открытия наследства к нотариусу обратится наследник, которому полагается обязательная доля.

Обязательным наследникам, в том числе иждивенцам, необходимо доказать родственную связь с покойным.

Правом наделяются:

  • официальный супруг (гражданские и бывшие супруги не имеют прав на обязательную долю в качестве супругов);
  • официальные кровные и усыновленные дети (дети в отношении которых не установлено отцовство, отменено усыновление, подопечные, пасынки и падчерицы имеют право претендовать на долю только в качестве иждивенцев);
  • нетрудоспособные родители покойного (если они не лишались родительских прав, и ребенок не был усыновлен другой семьей).

Влияет ли степень родства на размер госпошлины

При оформлении наследства одним из ключевых вопросов является размер госпошлины. Она определяется положениями Налогового законодательства. Сумма налога рассчитывается с учетом степени родства и оценочной стоимости имущества.

Размер ставки:

  1. Дети, родители, муж/жена, братья/сестры умершего человека – 0,3%от цены имущества, но не более 100 000 р.
  2. Другие претенденты на имущество усопшего гражданина – 0,6%от цены имущества, но не более 1 000 000 р.

Если наследование активов осуществляет в судебном порядке, то размер госпошлины также формируется исходя из стоимости иска. Чем она больше, чем значительнее сумма сбора. Истец платит фиксированную ставку, плюс процент от суммы, которая превышает минимальный порог (ст.333.19 НК РФ).

Определение степени родства играет большую роль при оформлении наследства. Одним из базовых вопросов является очередность наследования. Чтобы не запутаться в законодательных лабиринтах, желательно проконсультироваться у профильного юриста. Заказать бесплатный обратный звонок можно на сайте. Специалист перезвонит в указанное время и обсудит с вами сложившуюся ситуацию. Своевременный анализ ситуации поможет сэкономить время и силы.

  • В связи с постоянным изменением законодательства, подзаконных актов и судебной практики, порой мы не успеваем обновлять информацию на сайте
  • Ваша юридическая проблема в 90% случаев индивидуальна, поэтому самостоятельная защита прав и базовые варианты решения ситуации зачастую могут не подходить и приведут лишь к усложнению процесса!

Поэтому обратитесь к нашему юристу за БЕСПЛАТНОЙ консультацией прямо сейчас и избавьтесь от проблем в дальнейшем!

Задайте вопрос эксперту-юристу бесплатно!

Задайте юридический вопрос и получите бесплатную
консультацию. Мы подготовим ответ в течение 5 минут!

Все данные будут переданы по защищенному каналу

Заполните форму, и уже через 5 минут с вами свяжется юрист

Кто по законодательству является близким родственником

Правовая область, в отличие от частной жизни, предполагает иной принцип определения близкого родства. И человек неожиданно для себя может узнать, что его представление о близком родстве разительно не совпадает с мнением закона на этот счет.

  • Близкие родственники и члены семьи
  • Понятие «близкие родственники» в законодательстве РФ
  • Являются ли близкими родственниками…..
  • Комментарии

Если спросить человека, кого он считает своим близким родственником, он, скорее всего, назовет тех, с кем наиболее тесно общается в повседневной жизни. И тех, с кем ощущает душевную близость.

В этот список могут попасть двоюродные или сводные братья и сестры, отчим, вырастивший ребенка, как родного, любимая прабабушка, и, уж конечно, муж или жена, если люди живут в счастливом браке. С этим не поспоришь.

Но правовая область, в отличие от частной жизни, предполагает иной принцип определения близкого родства. И человек неожиданно для себя может узнать, что его представление о близком родстве разительно не совпадает с мнением закона на этот счет.

Поскольку в различных законодательных актах нередко встречается определение «близкие родственники», важно понимать, кто таковым является или не является с точки зрения закона. Подтверждать, либо опровергать близкое родство с тем или иным человеком требуется не так уж редко, как может показаться на первый взгляд.

Необходимость в этом может возникнуть:

  • Если гражданин вступает в брак с однофамильцем
  • В процессе лишения или ограничения родительских прав
  • При получении наследства или крупного дара (близкие родственники либо освобождаются от уплаты пошлины или налога, либо платят их в меньшем размере)
  • При оформлении некоторых видов договоров
  • При возникновении жилищных споров, вселения в квартиру или выселения из нее
  • При оформлении различных льгот и выплат, как по месту работы, так и в сфере социального страхования
  • И еще в ряде случаев

Например, очередность наследования без завещания зависит от степени кровного родства. С другой же стороны, если наследодатель, составил завещание, в котором оставил все «близким родственникам», но не указал конкретных имен, его супруг может остаться без наследства, поскольку с точки зрения закона, таковым не является.

Чтобы избежать неприятной путаницы, связанной с правовым определением близкого родства, следует понимать, что под ним подразумевает семейное, трудовое, жилищное, административное и уголовное право РФ.

Данной теме будет посвящена эта статья. Мы попытаемся максимально полно раскрыть тему близкого родства в области правоотношений.

Близкие родственники и члены семьи

Это может показаться странным, но, несмотря на то, что юриспруденция основана на точности соблюдения формальных норм и правил, однозначного определения близкого родства в законодательстве России нет.

В каждой отдельной отрасли права близкими родственниками может считаться разный круг лиц. Кроме того понятие «близкий родственник» иногда заменяется или дополняется понятием «член семьи», что также изменяет круг лиц, имеющих либо не имеющих права на те или иные действия. Этот факт нужно учитывать.

Близкие родственники

ВНИМАНИЕ! В общекультурном понятии родственники – это люди связанные кровной общностью по вертикали или горизонтали. Вертикальный вектор объединяет предков и потомков, людей разных поколений (родителей с детьми, детей с родителями родителей и так далее). Горизонтальный – определяет связь между людьми одного поколения (братьями и сестрами, имеющими общих родителей, либо родителей, состоящих в родственных отношениях)

Но где на каждой из осей координат находится граница, после которой люди перестают быть «близкими родственниками» и становятся просто «родственниками»? С точки зрения закона, это происходит в рамках трех поколений по вертикальной оси и одного по горизонтали.

Другими словами бабушка и дедушка – близкие родственники, а прабабушка и прадедушка уже нет. Братья и сестры – близкие родственники, но дети каждого из них не являются таковыми не только друг для друга, но и для сиблингов своих родителей.

То есть, дяди, тети, племянники, двоюродные сестры/братья по закону – не близкие родственники. Например, они могут вступать между собой в брак, и нарушением законодательства это не будет (теоретически, гражданин имеет право жениться даже на собственной прабабушке, если вдруг такая фантазия придет ему в голову).

С другой стороны, усыновленные и усыновители, вообще не объединены общей кровью, но по закону приравнены к кровным родственникам. Более того, несколько усыновленных детей одного гражданина, даже если биологически они происходят из разных семей, также признаются близкими родственниками друг другу. Братьями и сестрами. И, в частности, не могут вступать в брак между собой.

Если руководствоваться принципом общей крови, муж и жена не считаются не только близкими родственниками, но и родственниками вообще. Тем не менее, с точки зрения закона, супруги находятся на особом положении друг относительно друга. В ряде случаев они приравнены к близким родственникам, или даже имеют правовое преимущество перед ними.

Но вообще-то семейные отношения «вне крови» определяются по закону не как «родство», а как «свойство». Люди находятся в свойстве не только с супругом, но и с его родителями. Теща и зять, свекор и невестка, тесть и свекровь – свояки друг друга.

Внимание! Ни к родственникам, ни к своякам закон не относит:

  • Опекунов, попечителей и их подопечных
  • Супругов, живущих в гражданском, незарегистрированном браке
  • Сиблингов одного супруга по отношению к другому

В области правоотношений взаимные права и обязанности опекунов и опекаемых прописаны, и используются исключительно эти термины). Между гражданскими супругами правовые отношения возникают лишь в случае, если у них есть совместные дети, и во всех правовых документах они фигурируют, как «отец ребенка» и «мать ребенка» (термин «супруги» не используется). Братья и сестры мужа или жены считаются гражданами, ничем не связанными с супругом своего сиблинга.

Члены семьи

Несколько шире, чем «родственники» правовое понятие «члены семьи». Особенно в области жилищного права. Согласно ЖК РФ, членами семьи считаются все люди, занимающие одно жилое помещение. Вне зависимости от степени их кровного родства или даже свойства, с точки зрения жилищных правоотношений все они члены одной семьи. Даже, если в одной квартире живут супруги, их несовершеннолетний сын, племянница, сестра мужа, и старшая дочь с гражданским мужем – это одна семья.

Понятие «близкие родственники» в законодательстве РФ

Конституция

Поскольку текст Конституции является основой законодательной базы РФ, для начала важно понять, что она говорит на этот счет. В статье №51 (утверждающей один из главных принципов уголовного права), написано следующее: «Никого нельзя обязать свидетельствовать против самого себя, против супруга и близких родственников». Точный круг близких родственников не обозначен. Указано лишь, что его определяет федеральное законодательство.

Ниже мы и рассмотрим, как понятие «близкие родственники» трактуют основные законодательные акты (Кодексы РФ).

Семейное законодательство

Поскольку СК РФ регулирует правоотношения людей, связанных, родственными и свойственными узами, толкование понятия «близкие родственники» в нем необходимо.

Оно содержится в статье № 14. К близким родственникам гражданина относятся:

  • Его родители
  • Его дети
  • Его бабушки и дедушки
  • Его внуки и внучки
  • Его полнородные и неполнородные братья и сестры

Административное законодательство

Если семейное законодательство регулирует исключительно правоотношения между членами семей, то административное охватывает более широкую сферу социальной жизни.

Поэтому толкование термина «близкий родственник» в статье № 25.6 КоАП также несколько расширено. Помимо категорий, перечисленных в предыдущем разделе, оно включает в себя

  • Усыновленных и усыновителей

Их взаимные права и обязанности с точки зрения административного права, идентичны правам и обязанностям кровных родителей и детей.

Уголовно-процессуальное законодательство

Еще больше расширяет круг людей, которые считаются близкими родственниками, уголовное право. В УПК РФ родственный круг рассматривается в контексте, который определила Конституция – люди, которых нельзя привести к присяге и вынудить свидетельствовать против близкого им человека, даже, если тот является преступником.

Это самый полный список «близких родственников», конкретно определенный законодательным актом:

  • Супруги
  • Дети и родители (вне зависимости, являются они кровными или «законными» – усыновителями/усыновленными)
  • Сиблинги (полнородные и неполноводные)
  • А также внуки/внучки, бабушки/дедушки

Все они имеют конституционно закрепленное право отказаться от дачи показаний во время уголовного процесса против своего близкого родственника. Также близкие родственники имеют преимущественное право на свидания с заключенными в СИЗО или пенитенциарных заведениях.

Жилищное законодательство

В ЖК РФ вообще не используется понятие «близкие родственники. В некоторой степени его заменяет понятие «члены семьи». Оно одновременно и шире, и уже.

С одной стороны, статья №31 определяет весьма узкий круг членов семьи собственника жилья, по сути являющийся идентичным списку наследников первой очереди:

  • Супруг
  • Дети
  • Родители

С другой же стороны, согласно ЖК РФ, собственник имеет право поселить на своей жилплощади практически неограниченный круг лиц, безотносительно к степени родства с ними. И любой из них получает статус «члена семьи».

Налоговое законодательство

НК РФ «не изобретает велосипеда». Статья № 217 (п.18.1), регулирующая налоговые привилегии для близких родственников, отсылает за перечнем таковых к уже вышеупомянутой ранее статье № 14 СК РФ. То есть, точки зрения налогового и семейного законодательства на понятие близкого родства полностью совпадают.

Налоговых преференций, согласно НК РФ, у близких родственников немало: сделки между ними не облагаются налогом, наследование и дарение тоже. И даже пошлина на наследственное имущество снижена в несколько раз. Вдвое в процентном выражении (0,3% для близких родственников, 0.6% для всех прочих). И вдесятеро при расчете максимальной пошлины (для близких родственников она составляет 100 тысяч рублей, а для людей, не связанных с наследодателем родственными узами – 1 миллион).

Являются ли близкими родственниками…..

Это фразой часто начинаются вопросы, которые люди задают юристам при возникновении тех или иных правовых ситуаций. Давайте рассмотрим подробнее различные степени родственных связей, чтобы дать четкое представление о том, кто является близким родственником, кто нет, а в каких случаях вопрос должен быть поставлен не так.

Муж и жена

С точки зрения минимум, половины законодательных актов, муж и жена не являются друг другу близкими родственниками. Поскольку никакого кровного родства между ними нет. Для них в СК РФ предусмотрен особый статус – «член семьи» (статья № 2). Таким же образом определяет супругов (правда, не только их) ЖК РФ.

Союз мужчины и женщины, официально закрепленный свидетельством о заключении брака не делает их близкими родственниками, но дает ряд привилегий, как минимум, равных привилегиям близких родственников.

  • Супруги входят в первую очередь наследования, наряду с ближайшими кровными родственниками
  • Супруги приравнены по правам к близким родственникам во всех правовых сферах
  • Супруги в равных долях владеют общим имуществом, независимо от того, кто из них конкретно его приобрел. И могут в любое время разделить его между собой

И, тем не менее, понятия «супруги» и «близкие родственники», по сути, противоположны. Ведь близкие родственники не имеют законного права заключать между собой браки. Так что правильный ответ на вопрос: «Являются ли супруги близкими родственниками?», должен звучать так. «Нет, не являются, но это не имеет значения, поскольку в точки зрения закона, они обладают всеми правами близких родственников».

Бывшие супруги

Нет. Близкими родственниками они не были никогда, а после расторжения брака утратили супружеский статус, и вместе с ним все привилегии «члена семьи». Даже, если супруги после развода не прекратили фактических отношений, или развелись, а потом «передумали» и вновь сошлись, но заново не зарегистрировали брак, никаких прав у бывшего супруга нет.

Бабушка

Да, бабушка входит в список близких родственников во всех законодательных актах. За исключением ЖК РФ.

Аналогично бабушке, дедушка является близким родственником для своих внуков.

Внуки

Соответственно, внуки – тоже близкие родственники своих бабушек и дедушек. Причем, даже если родители развелись, внук не перестанет быть близким родственником бабушки и деда, как со стороны отца, так и со стороны материи. С кем бы он ни остался жить после развода.

Свекровь

Свекровь не родственница невестке, теща – зятю. Хотя для их детей обе они будут близким родственником – бабушкой. По отношению же к супругам собственных детей родители являются лишь свойственниками (свояками). В эту же категорию закон вносит мачех и отчимов, пасынков и падчериц.

Но если последние хотя бы включены в последнюю очередь наследования, то в отношении свекров и тестей закон не усматривает никакой связи. За исключением ЖК РФ. В число «членов семьи», проживающей на одной жилплощади, может быть включена свекровь или теща.

Брат или сестра

Да, это близкие родственники, независимо от того, оба родители у них общие, или нет

Двоюродная сестра или брат

Нет, кузены и кузины близкими родственниками с точки зрения закона не считаются. Даже в наследственные очереди они, по сути, не внесены. Двоюродные братья и сестры наследуют друг другу лишь по праву представления – вместо своих родителей, умерших раньше, чем наследодатель.

Жена брата или брат жены

В быту люди могут тесно общаться с сиблингами супругов, дружить, и даже считать их «родными людьми». Но с точки зрения закона, это лишь отдаленное свойство, которое не упомянуто ни в одном законодательном акте. За исключением разве что ЖК РФ, который готов признать «членом семьи» любого, живущего в квартире собственника жилья.

Раздел имущества в разных ситуациях после смерти супруга: почему без юридического сопровождения жене бывает трудно получить свою долю в положенном объеме

Умирает супруг. Обычно мужчины женятся в более старшем возрасте, чем женщины, поэтому на несколько лет оказываются старше своих жен. Живут мужчины-россияне в среднем 67 лет, тогда как женщины традиционно проживают на 10 лет дольше. Так что проще рассматривать ситуацию, когда умирает муж, а наследство получает жена.

Хотя смерть члена семьи может наступить и в более раннем возрасте. Причиной обычно становятся или тяжкое заболевание, или несчастный случай, или совершение преступления, или ведение военных действий. А иной раз жена или муж обращаются в суд по поводу признания пропавшего супруга умершим.

Близкого человека больше нет, но при жизни он обладал имуществом. После смерти его собственность должна перейти самым близким родственникам по наследству. Однако для этого потребуется выяснить, какое именно имущество подлежит разделу между родственниками. Вещи и недвижимость наследодатель мог (если бы пожелал) выделить еще при жизни из общей семейной собственности и оформить это обособленное имущество в личное владение.

Формы правопреемственности

Наследовать имущество покойного можно тремя способами:

  • в порядке очередности (участники дележа – ближайшие родственники и иждивенцы);
  • по завещанию;
  • в смешанном составе, когда часть имущества переходит по завещанию, а всё неучтенное в документе достается наследникам по закону (один и тот же наследоприниматель может получить имущество и по закону, и по завещанию).

Муж мог выразить в завещательном документе любые пожелания, касающиеся распределения своего имущества после кончины. Только необходимо, чтобы его намерения соответствовали нормам российского законодательства. А для этого потребуется проконсультироваться с компетентным адвокатом, который оказывает помощь в разрешении вопросов в сфере семейного права и наследования.

Если составлено завещание, претензии наследников по закону сложно считать значимыми. Хотя отдельные пункты завещания, как и целый документ можно оспорить в суде в следующих ситуациях.

1. Указано не то имущество, что принадлежит наследодателю.

2. Не учтены интересы обязательных наследников:

  • несовершеннолетних;
  • инвалидов (недееспособных потенциальных правопреемников);
  • иждивенцев в особом статусе.

В таких ситуациях обязательные наследники получают только 50 % от полагающегося им имущества, если бы они становились наследниками по закону.

3. Выясняется, что завещание писалось:

  • под давлением (физическим, моральным);
  • в результате введения наследодателя в заблуждение;
  • лицом, не вполне осознающим то, что он делает.

4. Волеизъявление (в том числе определение размеров долей или конкретных предметов и их идентификация) обозначено не вполне четко.

5. В завещании указано, что детям (без учета их числа и без обозначения имен) отходит определенная часть имущества. Но появляется еще один ребенок, который также претендует на свою часть имущества с учетом уменьшения размера долей всех прочих детей.

6. Наследника по завещанию признали недостойным (ст. 1117 ГК РФ), если совершенные им противоправные действия были направлены или против наследодателя, или против других наследников. Также недостойный наследник мог действовать в интересах третьих лиц (добиваться незаконным способом, чтобы они получили определенные доли) или же стремился увеличить свою часть, хотя изначально наследодатель не желал этого (п. 1).

Оформление наследства

После смерти мужа отводится не более 6-ти месяцев, чтобы жена могла заявить о своем праве на наследство. В определенных случаях имеет смысл связаться с опытным адвокатом, это поможет избежать проблем с оформлением документов.

В первую очередь, если речь идет о наследовании по закону (нет завещания), имущество покойного делят:

  • супруга (вдова);
  • дети;
  • родители.

В случае, если у покойного не было детей, а родители умерли, всё имущество переходит в собственность жены (ст. 1142 ГК РФ). Если у умершего мужа были близкие родственники, но они не пожелали заниматься оформлением наследства или отказались от него, тогда всё имущество покойного также достанется вдове.

Особые обстоятельства

Во-первых, после развода женщина не может претендовать на свою часть наследства по закону. Наследопринимателем считается только то лицо, которое состояло с покойным в браке. Все прежние личные имущественные обязательства, которые давал наследодатель своей бывшей супруге или другим гражданам, прекращают свое действие.

Во-вторых, первоочередными наследниками считаются все дети покойного. Здесь не имеет значения, состоял ли наследодатель в брачных отношениях с женщиной, родившей от него ребенка. Главное, доказать, что наследник – это именно его ребенок. Задействованный адвокат поможет заказать экспертизу ДНК, а впоследствии обратиться в суд. Также толковый юрист может выступать на стороне законной супруги и ее детей, доказывая, что новоявленное лицо не может считаться ребенком наследодателя.

К сведению. Инициатором оформления наследства (наследодателем) выступает субъект, достигший совершеннолетия и являющийся дееспособным. Лицам, которым становится известно содержание документа, если наследодатель не желает его разглашения, запрещено передавать сведения кому-либо (ст. 1123 ГК РФ). Даже сам факт составления завещания должен оставаться в тайне.

Правила оформления завещания

1. Документ имеет письменную форму. Должно быть 2 экз.

2. В завещательном документе должны содержаться:

  • перечень лиц, которые становятся наследопринимателями;
  • список имущества;
  • способ распределения вещей, недвижимости, права требования и пр.;
  • способ распределения долговых обязательств (желательное условие).

3. Оформляется завещание в присутствии ответственного сотрудника нотариальной конторы.

4. Завещание вкладывается в конверт и запечатывается. Пакет заверяется нотариусом. Затем этот пакет вкладывается в другой конверт. Хранится завещание в закрытом виде до момента кончины наследодателя.

Это закрытый тип завещания, когда текст остается неизвестным для всех, кроме того, кто его составлял. Может использоваться и открытый тип, когда завещательный документ, составленный и подписанный наследодателем, заверяется нотариусом, после чего вкладывается в конверт. К тому же текст составляется в присутствии нотариуса. Желательно привлечь адвоката, чтобы все пункты документа оказались исполнимыми.

5. Один экз. хранится у нотариуса, другой – у наследодателя. Осматривая личные вещи покойного, можно обнаружить завещание. К тому же обладатель имущества может обратиться к своему адвокату, чтобы это ответственное лицо посодействовало своевременному выявлению правопреемников.

6. Наследники в 6-месячный период, начинающий исчисляться с момента смерти наследодателя, должны обратиться к нотариусу для заявления себя в роли правопреемников (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В противном случае открытие наследственного дела завершится распределением имущества по закону.

Но в особых обстоятельствах этот срок может быть продлен, если потенциальный наследоприниматель обратится в суд.

Доля жены в обычных ситуациях

Имущество наследодателя наследники первой очереди обычно делят поровну. Однако жена имеет возможность доказать, что ее доля в совместно нажитом имуществе должна быть большей, чем доля покойного мужа.

Простой пример. В перечень наследников первой очереди входят жена, трое детей, мать покойного. То есть всего 5 наследников. Так как всё имущество супругов считалось совместно нажитым, оно для удобства исчисления делится на десять частей. И тогда:

– матери достается 1/10;

– каждому ребенку – по 1/10 (всего 3/10);

– жене – половина совместной собственности (5/10) плюс 1/10 в виде наследства, итого – 6/10.

Полученная недвижимость непременно должна быть зарегистрирована на имя нового собственника в территориальном подразделении Росреестра.

Особенности деления имущества супруга

Жена получает наследство всегда, кроме случаев, когда она не вписана в завещание или же признана недостойным наследником. Однако это не означает, что муж имел право распределять все имущество, которое супруги обрели в браке. Ведь покойный наследодатель мог вписать в свое завещание и те объекты, что принадлежат семье.

Это означает, что имущество сперва подлежит разделу, и только после того, как будет выделена доля покойного супруга, можно рассматривать вариант раздела. Вопросы выделения доли рассматривает судья, он же выносит решение на основании документов и свидетельских показаний. К тому же супруг при жизни мог:

– вести паразитический образ жизни (жить за счет доходов жены);

– тратить заработанные средства не на потребности семьи, а на посторонних лиц и на проекты, которые не согласовывались с супругой;

– вкладывать семейные средства в бизнес, а выгоду от реализации проекта не возвращать в семью;

– расходовать на сомнительные потребности.

Тогда доля покойного супруга значительно уменьшается, а доля его жены пропорционально возрастает. Потребуется серьезное юридическое сопровождение, чтобы подтвердить указанные факты в ходе судебного процесса. Порой даже имеет смысл привлечь высококвалифицированного адвоката, занимающегося вопросами наследования в особых ситуациях.

Наследство супруга: если имущество с долгами

Нередко наследоприниматели отказываются от предлагаемого им наследства. Дело в том, что супруг, доля которого выделена, мог использовать свои средства не на семейные, а на личные цели, при этом наращивал личные долги. Иной раз ответственный адвокат сталкивается с ситуацией, когда объём задолженности одного из супругов начинает превышать размер его состояния.

В случае смерти супруга-должника встает вопрос не только о переходе права собственности к наследнику, но и о выплате долга. От такого “наследства” желательно отказаться не только жене, но и другим родственникам. При этом именно на жену покойного заёмщика часто возлагают обязанности по погашению задолженности вне зависимости от того, становится она наследницей или нет.

Задействованному адвокату приходится разбираться в ситуации, чтобы на его клиента не переложили личные долговые обязательства покойного супруга. Но тогда ей придется отказаться от наследства, и порою это лучший из вариантов.

Наследование имущества гражданского мужа

Так называемый гражданский брак, именующийся еще сожительством, не признаётся российским законодательством. Только брачные отношения, оформленные официально в ЗАГСе, считаются законными. На них распространяются правила СК РФ.

Однако гражданские супруги могут:

  • иметь совместных детей;
  • проживать в одном помещении;
  • вести совместное хозяйство;
  • заключать договоры со взаимными обязательствами.

Но так как сожительство не считается законным браком, в случае смерти гражданского мужа (если у него нет детей, а родители умерли) всё его имущество перейдет более отдаленным единокровным родственникам. Гражданская жена не получит ничего, если она не подпадает под категорию нетрудоспособной иждивенки.

Здесь будут действовать правила не СК РФ, а Гражданского кодекса. Задействованный адвокат гражданской жены обратит внимание суда не на п. 1 ст. 1149 ГК РФ, где упоминается в качестве иждивенки нетрудоспособная супруга, а на общее положение. В п. 2 ст. 1148 говорится, что наследником может стать лицо любого пола и возраста:

  • нетрудоспособное;
  • проживавшее с наследодателем 1 год и более;
  • жившее с обладателем имущества до момента его смерти;
  • пребывавшее на иждивении наследодателя.

Важно! Обычная домохозяйка, не зарабатывающая денег, не может считаться нетрудоспособной иждивенкой. Чтобы сожительница стала правопреемницей покойного супруга, ее следует списать в завещание. Это положение отличает гражданскую супругу от законной.

Если же в семье гражданских супругов рождаются дети, они считаются полноправными наследниками. В случае отсутствия других ближайших родственников, таких как законная жена или родители, именно им достанется всё имущество покойного отца, а не гражданской жене.

Не станет ли вторичное замужество вдовы поводом для оспаривания ее права на наследство покойного мужа?

Можно с уверенностью заявить, что вторичное замужество женщины, еще не ставшей правообладательницей имущества покойного, не становится препятствием для получения ею наследства. Даже если бы другие потенциальные правопреемники подтвердили в суде, что вдова не ценила брачных отношений, изменяла мужу при его жизни, эти доводы не имели бы значения.

В российском законодательстве отсутствует положение, так или иначе запрещающее изменять мужу или вдове выходить замуж вторично. Женщина может выйти еще раз замуж даже на второй день после кончины прежнего супруга, оставившего ей наследство. Здесь вопросы совести никак не касаются вопросов законности.

Однако в завещании может быть указано, что вдова, желающая стать наследницей, лишается права на вторичное замужество в течение определенного периода. Но и это положение может быть оспорено в суде, если за дело возьмется серьезный адвокат.

Оформление наследства

День смерти наследодателя принято считать днем открытия наследства. Если же в случаях катастрофы, похищения, ведения военных действий или в иных ситуациях тело супруга не было найдено, но нет сомнений, что человек умер, его могут признать умершим в ходе судебного разбирательства (п. 1 ст. 45 ГК РФ).

Отводится время для того, чтобы убедиться в его смерти. Этот срок может продолжаться в разных обстоятельствах от 6-ти мес. до 5-ти лет. Суд решает, что гражданин умер. Тогда день принятия судебного решения считается днем открытия наследства.

Местом открытия наследства становится:

  • или место проживания гражданина, оставившего имущество после смерти;
  • или место нахождения недвижимости, считающейся наиболее ценной.

Дальше следует обращение к нотариусу, осуществляющему свою деятельность в этом районе. А после получения имущества необходимо оформить переход права собственности (если это недвижимость) в Росреестре.

Чтобы потенциальный наследник имел возможность заявить о своих правах, отводится полгода. В особых ситуациях сроки принятия наследства могут быть продлены на 3 мес. (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). Но это положение не касается ни супруги, ни детей покойного, так как они являются первоочередными правопреемниками.

Сроки принятия наследства могут быть пропущены только по причинам:

  • болезни женщины;
  • заболевания близкого родственника, когда жене приходится осуществлять уход за ним;
  • неосведомленности, что произошла трагедия (к примеру, длительного пребывания в отдаленной местности, где мобильная связь слишком затруднительна, или за границей);
  • нахождения жены в значительном отдалении по служебным делам без возможности своевременно прибыть к месту открытия наследства.

Суд может восстановить пропущенный срок, если толковый адвокат докажет и обоснует, что для этого имеются законные основания.

Существенный момент. Завещание может быть не найдено в вещах покойного, но еще один экземпляр документа должен храниться у нотариуса. Остается выяснить, в какую именно нотариальную контору обращался гражданин, составивший завещательное распоряжение.

Документы для предъявления нотариусу

В нотариальную контору претендентке на получение наследства следует предоставить:

  • свой паспорт;
  • завещание или же документальное подтверждение своего родства с покойным (свидетельство о браке);
  • подтверждение, что наследодатель проживал последний период по конкретному адресу (справка выдается в паспортном столе);
  • свидетельство о смерти или решение суда о признании супруга умершим.

Здесь приведен список документов, обязательных к предъявлению. Но он может быть расширен, если у нотариуса возникнут сомнения или вопросы.

К примеру, беременная женщина заявляет, что собирается родить ребенка от наследодателя, который уже умер. Эта новость вынудит нотариуса отложить момент распределения имущества до дня рождения ребенка и выяснения, действительно ли отцом малыша является покойный наследодатель (ст. 1166 ГК РФ).

Также может предъявить права бывшая супруга наследодателя, если в распавшейся семье воспитывались несовершеннолетние дети. Даже при наличии завещания, в котором нет упоминания о детях, родившихся в этом браке, законодатель не позволяет оставлять их без наследства. Несовершеннолетние наследники тогда получат половину от тех долей, которые имели бы в случае наследования по закону. Зато бывшая супруга останется без наследства.

Но если брак не был расторгнут, а муж сожительствовал с другой женщиной, называя эти отношения семейными, тогда законная супруга получит в наследство имущество, полагающееся по ее статусу. В данной ситуации гражданской супруге потребуется подтверждать в суде тот факт, что бывшие супруги, не успевшие расторгнуть брак, не вели совместного хозяйства и не имели общей семейной собственности.

Так что с получением имущества умершего мужа могут возникнуть серьезные осложнения. Наследники часто привлекают компетентного адвоката, чтобы уверенно провести переговоры с другими заинтересованными лицами, а также собрать документы для представления нотариусу и в суде.

Наследство и гражданский брак

В настоящее время многие граждане вступают в семейные отношения (так называемый «гражданский брак») без регистрации брака в органах ЗАГС.

Такие браки не признаются и не защищаются государством. Более того, такие браки не влекут возникновения у «гражданских супругов» права на наследование по закону имущества после смерти одного из них.

Хорошо, если имеется завещание в пользу пережившего «гражданского супруга».

А что делать тем, кто много лет своей жизни посвятил второй половине, но завещания в его пользу так и не было составлено?

Но даже в этом случае есть законный способ получения наследства «гражданским (ой) супругом(ой)».

Гражданским Кодексом РФ (ст.1148) предусмотрено, что, граждане, которые не входят в круг наследников по закону (то есть не имеют никаких родственных связей), но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним, наследуют:

  • При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию;
  • При отсутствии других наследников по закону (если никто из наследников предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди .

Итак, первым условием наследования является нетрудоспособность «гражданского (ой) супруга (и)».

Кто в данном случае относится к нетрудоспособным гражданам:

  • граждане, достигшие пенсионного возраста (но лица, имеющие право на досрочную трудовую пенсию к нетрудоспособным не относятся);
  • инвалиды I, II или III группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности).

Вторым условием наследования является нахождение нетрудоспособного «гражданского супруга (и)» на иждивении умершего.

В данном случае гражданин может быть признан находившимся на иждивении наследодателя, если он получал от умершего в период не менее года до его смерти полное содержание или такую систематическую помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к существованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат.

Следует знать, что нотариус сам не может установить факт нахождения нетрудоспособного «гражданского супруга» на иждивении наследодателя, этот факт можно установить только в судебном порядке.

И третьим необходимым условием является совместное проживание «гражданских супругов» не менее года до дня смерти , подтвержденное либо документами о регистрации по месту жительства или месту пребывания, либо судебным актом об установлении факта совместного проживания (в отсутствие регистрации).

Если все три условия имеют место быть, то Вы можете рассчитывать на наследование по закону после смерти «гражданского супруга (и)».

А если завещание имеется, но не в Вашу пользу?

Даже в этом случае закон на стороне пережившего «гражданского супруга (и)», отвечающего все тем же условиям, которые указаны выше (нетрудоспособный, находящийся на иждивении и проживающий совместно не менее года).

В данном случае такой «гражданский супруг (а)» имеет право на обязательную долю, то есть право наследовать независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы ему (ей) при наследовании по закону .

По своему опыту могу сказать, что о существовании права на наследство вышеуказанных граждан даже не каждый нотариус знает, не говоря уже о простых гражданах.

Поэтому буду очень рада, если эта статья будет для Вас полезным открытием.

Ознакомится с нашими услугами в области дел о наследстве можно на этой странице.

Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания

Что такое обязательная доля в наследстве

Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей. Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям. Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.

Кто имеет право на обязательную долю

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.

Кто не имеет права

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.

Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.

Размер обязательной доли

Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону. То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше. В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.

Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.

При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет. Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке. При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.

Отказ от обязательной доли

Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.

Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права. Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.

Комментарии эксперта

Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО»:

— Разногласия между лицами, претендующими на наследство, возникают достаточно часто, сопровождаются длительными судебными процессами и порой приводят к совершенно неочевидным результатам распределения имущества между наследниками. Действительно, вопросы наследования вполне определенно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако важно понимать, что ГК, как и любой другой закон, не может учесть все многообразие возникающих жизненных ситуаций и, более того, не должен содержать правила относительно каждой из них. Нормативно-правовой акт, исходя из своего предназначения, должен содержать общие принципы регламентации отношений и предусматривать типичный порядок действий, обусловленных, в частности, необходимостью вступить в наследство. Суд, в свою очередь, принимая во внимание все обстоятельства дела, по своему внутреннему убеждению оценивая доказательства, применяет нормы права в соответствии со сложившейся или еще складывающейся судебной практикой.

Законодательство устанавливает принцип свободы завещания. То есть наследодатель может завещать имущество в пользу любого лица, не обосновывая свое желание. Но законодатель предусмотрел и исключения из этого правила. Его можно рассматривать как некую специальную социальную меру, направленную на безопасность нетрудоспособных иждивенцев.

На практике часто возникают споры, связанные со стоимостью наследства. А этот вопрос напрямую увязан с установлением размера обязательной доли. В рамках судебных процедур назначаются оценочные экспертизы и правопритязания всех участников процесса, которые претендуют на долю, учитываются расчеты эксперта по стоимости имущества.

Самая распространенная ситуация: иждивенцами наследодателя признаются его дети (до наступления совершеннолетия), супруг или родители (если они достигли пенсионного возраста или являются нетрудоспособными по медицинским основаниям).

Нередки случаи споров, инициированных лицами, которые также считают себя иждивенцами наследодателя, но не входят в перечень лиц, указанный выше (сестры, братья, тети, племянники). Но если такие лица в рамках судебных процедур смогут доказать, что они действительно находились на иждивении наследодателя, то и за ними будет признано право на обязательную долю.

В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить долю наследства или отказать в ней, когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Наследники могут отказаться от полагающегося им имущества. Как правило, это связано с долговым обременением, которое оно несет. В случае отказа всех наследников от принятия наследства имущество считается выморочным. Недвижимость переходит в собственность муниципального образования, а если находится на территории городов федерального значения, — в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в федеральную собственность.

Официальный сайт
Верховного Суда Российской Федерации

Наследство без брака. Верховный суд уточнил имущественные права супругов, состоящих в гражданском браке

Необычное дело рассмотрела Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ. Спор касался наследственных прав женщины, которая называла себя гражданской женой.

Ситуация в нашем случае была, с одной стороны, жизненная – мужчина и женщина прожили вместе долго – больше десяти лет, но брак не был зарегистрирован. Но, с другой стороны, иск был нестандартным, потому что в отечественном законодательстве нет ни гражданских жен, ни гражданских мужей. Значит ли это, что прав на наследство у таких “нерасписанных” граждан нет?

Дело, о котором идет речь, заключалось в следующей ситуации – когда мужчина умер, на все, чем он владел при жизни, предъявили права его законные наследники. Точнее – наследницы. Одной из которых оказалась мать умершего мужчины.

Но тут появилась женщина, которая решила потребовать и себе часть наследства, заявив, что она не просто гражданская жена умершего, она – его иждивенец.

Для тех, кто не очень силен в юридических терминах, уточним. По наследственному праву свою часть наследства, вне зависимости от наличия или отсутствия завещания, имеют несовершеннолетние дети, родители, супруг наследодателя, плюс те граждане, кто был на его иждивении.

Именно поэтому женщина, назвавшая себя гражданской женой, подала иск к двум другим наследницам умершего. В ее исковом заявлении было сказано, что истица была гражданской женой умершего, жила с ним одной семьей больше десяти лет и, самое важное, находилась на его иждивении. Ее пенсия была маленькой по сравнению с пенсией гражданского супруга, поэтому именно он оплачивал ее жизнь – содержание квартиры, питание и лекарства.

Интересно, но два местных суда, рассмотрев иск гражданской жены, встали на ее сторону, согласившись с требованиями женщины.

Местный суд первой инстанции решил, а апелляция согласилась, что истица действительно жила с умершим, была на его иждивении, так как ее пенсия была реально меньше, чем у него.

Дальше и выше – в Верховный суд РФ отправились законные наследники, не согласные с таким правилом деления наследства. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда изучила материалы спора и с аргументами настоящих наследников согласилась, поэтому решения местных судов были отменены.

По мнению высокой судебной инстанции, спор придется пересматривать заново.

Вот логика рассуждения Верховного суда РФ.

По решению суда первой инстанции, сожительница умершего гражданина была признана его наследницей. Доводы первого суда были такими – заявительница действительно больше десяти лет проживала вместе с наследодателем. Соответственно, он ее обеспечивал, поэтому она может быть наследницей.

Местные суды не проверили, откуда истица при небольшой пенсии получала деньги на жизнь

Местные суды заявили, что гражданская супруга на момент открытия наследства была нетрудоспособной пожилой женщиной с небольшой пенсией, проживающей за счет своего сожителя.

Интересно, но суд первой инстанции принял во внимание даже тот факт, что мать наследодателя, когда выступала в суде, назвала истицу гражданской женой своего сына.

Но Верховный суд РФ эти доводы не убедили. По мнению Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, их коллеги не проверили, откуда истица при такой небольшой пенсии получала деньги на жизнь. По мнению высокого суда, местные суды только ограничились фактами, что женщина жила с наследодателем и ее пенсия была значительно меньше, чем у него. Но это еще не значит содержание, – подчеркнула судебная коллегия по гражданским делам.

По мнению Верховного суда, при постановке вопроса об иждивении местные суды должны были в первую очередь выяснить, а была ли материальная помощь в последний год жизни наследодателя “постоянным и основным источником средств к существованию истицы”, подчеркнул Верховный суд.

Кроме этого, по мнению высокой судебной инстанции, “некоторые обстоятельства дела не получили оценки судов”. Так, из материалов дела видно, что истица, с ее же слов, “имела дополнительный заработок”. Но эти слова остались без внимания.

Был еще один важный момент, на который местные суды почему-то не обратили внимания, хотя он фигурирует в материалах дела. Наследодатель при жизни отдал свои банковские карты другому человеку, который покупал для него продукты, лекарства и другие необходимые вещи. И этот человек не получал от наследодателя указаний помогать его гражданской жене.

Верховный суд, отменив все предыдущие решения, направил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию с указанием рассмотреть дело с учетом своих разъяснений.

В судебной практике за последние годы был только один в чем-то похожий случай, когда суд разбирал имущественные права гражданской жены. Тот процесс не дошел до Верховного суда РФ и был рассмотрен на уровне региональных судов.

Тогда иск против гражданской супруги умершего отца подал его взрослый сын. Случилось это в одном из южных регионов страны.

Истец уверял в суде, что его отец при жизни построил не один дом. И в последнем построенном им доме его отец проживал со своей гражданской женой много лет. А когда мужчина умер, то его наследником стал законный сын. Поэтому ему, кроме всего оставшегося добра, заявил сын, нужен еще и дом, в котором в настоящий момент живет гражданская жена его отца. Она для истца – посторонний человек. По мнению взрослого сына, в законе нет такого понятия, как “гражданский супруг”. Так что в доме, который принадлежит ему как наследнику проживает посторонняя женщина и ее надо выселить.

Ответчица, она же гражданская супруга, на момент рассмотрения иска в суде была уже очень пожилым человеком, у нее не осталось родственников, а общих детей у пары не было. Поэтому ее выселение из дома, сказала ответчица, означало бы просто выдворение на улицу, так как никакого другого дома у нее не было.

Показательно, но все суды – и районный, и краевой – дружно встали на сторону пожилой женщины. Суды в своем решении подчеркнули, что дом – единственное имущество, которое у женщины осталось. А так как она была домохозяйкой, то пенсия у нее – минимальная. И суды оставили ей спорный дом.

Текст: Наталья Козлова

Российская газета – Федеральный выпуск № 153(7911)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: